ВОЗЛОЖЕННАЯ СУДОМ ОБЯЗАННОСТЬ ПОВТОРНО РАССМОТРЕТЬ ЖАЛОБУ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ПРАВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА САМОСТОЯТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАТЬ ДОВОДЫ ЗАЯВИТЕЛЯ И ПРОВЕРИТЬ ДЕЙСТВИЯ НА НАРУШЕНИЕ НОРМ, НА КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ НЕ ССЫЛАЛСЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 12.02.2026 по делу А05-5791/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство Луковецкое» обратилось к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области с заявлением о признании незаконным решения от 14.03.2025 № 1294/25 и понуждении устранить нарушения его прав. Основанием стало письмо Управления, которым было отказано в повторном рассмотрении жалобы Общества на действия Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области при проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения. Жалоба была подана 13.03.2024 из-за отсутствия в документации информации об обременении участков и нечетких границ угодий. Ранее суд признал недействительным решение Управления от 22.03.2024 и обязал его исполнить это решение до апреля 2025 года.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Охотхозяйство Луковецкое»): считает, что Управление не исполнило судебное решение от 21.10.2024 по делу № А05-7033/2024, поскольку вместо повторного рассмотрения жалобы в порядке статьи 18.1 Закона № 135-ФЗ, переквалифицировало её и отказалось от возбуждения дела по статье 17 этого закона. Требует признать решение незаконным как не соответствующее обязательству по исполнению судебного акта.
— Ответчик (Управление ФАС по Архангельской области): утверждает, что надлежаще исполнило решение суда, проанализировав действия Министерства на предмет нарушений статьи 17 Закона № 135-ФЗ, и сделав вывод об их отсутствии. Полагает, что не связано исключительно доводами первоначальной жалобы и вправе самостоятельно квалифицировать обращение. Также указывает, что исполнительная служба уже оценила письмо как исполнение — но без претензий к содержанию.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 18.07.2025 и постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2025 требования ООО «Охотхозяйство Луковецкое» удовлетворены: решение Управления от 14.03.2025 № 1294/25 признано незаконным. Суды исходили из того, что Управление должно было повторно рассмотреть жалобу строго в рамках статьи 18.1 Закона № 135-ФЗ, а переход к анализу по статье 17 был неправомерным, поскольку заявитель не просил об этом. Суды сочли, что обязанность по исполнению судебного решения выполнена не была.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды ошибочно ограничили полномочия Управления рамками статьи 18.1 Закона № 135-ФЗ. В соответствии со статьёй 39 Закона, антимонопольный орган вправе самостоятельно квалифицировать обращение и проверять наличие признаков нарушения статьи 17, даже если заявитель прямо на это не указывал. Ссылка на пункт 52 постановления Пленума ВС РФ от 04.03.2021 № 2 подтверждает: орган не связан квалификацией заявителя. Кроме того, суды не установили, какое именно право Общества нарушено решением Управления, поскольку вопрос о надлежащем исполнении уже был оценён в исполнительном производстве. Таким образом, допущено неправильное применение норм материального и процессуального права, включая статью 65 АПК РФ (обязанность доказывания нарушения прав).
📌 Итог
Отменить решение и постановление, отказав в удовлетворении требований ООО «Охотхозяйство Луковецкое», и возложить на него судебные расходы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 12.02.2026 по делу А05-5791/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство Луковецкое» обратилось к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области с заявлением о признании незаконным решения от 14.03.2025 № 1294/25 и понуждении устранить нарушения его прав. Основанием стало письмо Управления, которым было отказано в повторном рассмотрении жалобы Общества на действия Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области при проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения. Жалоба была подана 13.03.2024 из-за отсутствия в документации информации об обременении участков и нечетких границ угодий. Ранее суд признал недействительным решение Управления от 22.03.2024 и обязал его исполнить это решение до апреля 2025 года.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Охотхозяйство Луковецкое»): считает, что Управление не исполнило судебное решение от 21.10.2024 по делу № А05-7033/2024, поскольку вместо повторного рассмотрения жалобы в порядке статьи 18.1 Закона № 135-ФЗ, переквалифицировало её и отказалось от возбуждения дела по статье 17 этого закона. Требует признать решение незаконным как не соответствующее обязательству по исполнению судебного акта.
— Ответчик (Управление ФАС по Архангельской области): утверждает, что надлежаще исполнило решение суда, проанализировав действия Министерства на предмет нарушений статьи 17 Закона № 135-ФЗ, и сделав вывод об их отсутствии. Полагает, что не связано исключительно доводами первоначальной жалобы и вправе самостоятельно квалифицировать обращение. Также указывает, что исполнительная служба уже оценила письмо как исполнение — но без претензий к содержанию.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 18.07.2025 и постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2025 требования ООО «Охотхозяйство Луковецкое» удовлетворены: решение Управления от 14.03.2025 № 1294/25 признано незаконным. Суды исходили из того, что Управление должно было повторно рассмотреть жалобу строго в рамках статьи 18.1 Закона № 135-ФЗ, а переход к анализу по статье 17 был неправомерным, поскольку заявитель не просил об этом. Суды сочли, что обязанность по исполнению судебного решения выполнена не была.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды ошибочно ограничили полномочия Управления рамками статьи 18.1 Закона № 135-ФЗ. В соответствии со статьёй 39 Закона, антимонопольный орган вправе самостоятельно квалифицировать обращение и проверять наличие признаков нарушения статьи 17, даже если заявитель прямо на это не указывал. Ссылка на пункт 52 постановления Пленума ВС РФ от 04.03.2021 № 2 подтверждает: орган не связан квалификацией заявителя. Кроме того, суды не установили, какое именно право Общества нарушено решением Управления, поскольку вопрос о надлежащем исполнении уже был оценён в исполнительном производстве. Таким образом, допущено неправильное применение норм материального и процессуального права, включая статью 65 АПК РФ (обязанность доказывания нарушения прав).
📌 Итог
Отменить решение и постановление, отказав в удовлетворении требований ООО «Охотхозяйство Луковецкое», и возложить на него судебные расходы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ИХ ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.02.2026 по делу А32-13310/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Россети Кубань» обратилось к администрации Темрюкского городского поселения с иском о понуждении к заключению договора безвозмездного владения и пользования объектами электросетевого хозяйства, находящимися в муниципальной собственности. В случае неисполнения — просило взыскать неустойку в размере 50 000 руб. за каждый день просрочки. Основанием стало распоряжение губернатора Краснодарского края от 04.09.2024 № 214-р, которым компании присвоен статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Объекты ранее переданы АО «Электросети Кубани» по договорам аренды до 01.12.2034. Суд первой инстанции от 07.07.2025 и апелляция от 17.09.2025 отказали в удовлетворении иска.
🗣 Позиции сторон
— Истец (АО «Россети Кубань»): договор аренды не входит в закрытый перечень препятствий для передачи имущества СТСО, установленный п. 7 ст. 46.4 Закона № 35-ФЗ; наличие аренды не может блокировать передачу объектов в безвозмездное пользование; суды неправомерно проверяли возможность расторжения договоров аренды, что не было предметом иска.
— Ответчик (администрация): действующие договоры аренды препятствуют передаче имущества до их окончания; оснований для досрочного прекращения аренды по ст. 407, 450, 619 ГК РФ нет; подход соответствует Правилам № 1229 и не противоречит законодательству.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Краснодарского края (07.07.2025) и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (17.09.2025) отказали в удовлетворении иска полностью. Суды исходили из того, что передача объектов в безвозмездное пользование возможна только после 01.12.2034 — окончания срока действия договоров аренды с АО «Электросети Кубани». Указали на отсутствие оснований для досрочного расторжения аренды и подчеркнули, что Правительство РФ не уполномочено по Закону № 185-ФЗ аннулировать договоры аренды.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, в частности п. 7 ст. 46.4 Закона № 35-ФЗ, который устанавливает исключительно закрытый перечень препятствий — договоры концессии, государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Договор аренды в этот перечень не входит, следовательно, не является основанием для задержки передачи имущества СТСО. Положение п. 7 ст. 46.4 порождает самостоятельное основание прекращения прав третьих лиц на имущество при его передаче СТСО, что соотносится со ст. 407 ГК РФ. Такой подход подтверждается решением Верховного Суда РФ от 02.07.2025 № АКПИ25-192. Также суды не установили конкретный перечень объектов, которые истец просил передать, что необходимо для разрешения спора о понуждении к заключению договора.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции удовлетворил жалобу, произвел замену истца на ПАО «Россети Юг» в порядке правопреемства, отменил решение и постановление и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.02.2026 по делу А32-13310/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Россети Кубань» обратилось к администрации Темрюкского городского поселения с иском о понуждении к заключению договора безвозмездного владения и пользования объектами электросетевого хозяйства, находящимися в муниципальной собственности. В случае неисполнения — просило взыскать неустойку в размере 50 000 руб. за каждый день просрочки. Основанием стало распоряжение губернатора Краснодарского края от 04.09.2024 № 214-р, которым компании присвоен статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Объекты ранее переданы АО «Электросети Кубани» по договорам аренды до 01.12.2034. Суд первой инстанции от 07.07.2025 и апелляция от 17.09.2025 отказали в удовлетворении иска.
🗣 Позиции сторон
— Истец (АО «Россети Кубань»): договор аренды не входит в закрытый перечень препятствий для передачи имущества СТСО, установленный п. 7 ст. 46.4 Закона № 35-ФЗ; наличие аренды не может блокировать передачу объектов в безвозмездное пользование; суды неправомерно проверяли возможность расторжения договоров аренды, что не было предметом иска.
— Ответчик (администрация): действующие договоры аренды препятствуют передаче имущества до их окончания; оснований для досрочного прекращения аренды по ст. 407, 450, 619 ГК РФ нет; подход соответствует Правилам № 1229 и не противоречит законодательству.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Краснодарского края (07.07.2025) и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (17.09.2025) отказали в удовлетворении иска полностью. Суды исходили из того, что передача объектов в безвозмездное пользование возможна только после 01.12.2034 — окончания срока действия договоров аренды с АО «Электросети Кубани». Указали на отсутствие оснований для досрочного расторжения аренды и подчеркнули, что Правительство РФ не уполномочено по Закону № 185-ФЗ аннулировать договоры аренды.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, в частности п. 7 ст. 46.4 Закона № 35-ФЗ, который устанавливает исключительно закрытый перечень препятствий — договоры концессии, государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Договор аренды в этот перечень не входит, следовательно, не является основанием для задержки передачи имущества СТСО. Положение п. 7 ст. 46.4 порождает самостоятельное основание прекращения прав третьих лиц на имущество при его передаче СТСО, что соотносится со ст. 407 ГК РФ. Такой подход подтверждается решением Верховного Суда РФ от 02.07.2025 № АКПИ25-192. Также суды не установили конкретный перечень объектов, которые истец просил передать, что необходимо для разрешения спора о понуждении к заключению договора.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции удовлетворил жалобу, произвел замену истца на ПАО «Россети Юг» в порядке правопреемства, отменил решение и постановление и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
ПРОСРОЧКА ПОДРЯДЧИКА НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ДОКАЗАННОЙ, ЕСЛИ НАЧАЛО РАБОТ ОБУСЛОВЛЕНО ИСПОЛНЕНИЕМ ВСТРЕЧНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗАКАЗЧИКА, А СУД НЕ УСТАНОВИЛ, ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ ОНИ НЕ БЫЛИ ИСПОЛНЕНЫ В СРОК
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.02.2026 по делу А53-217/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Научный центр лазерной медицины» (истец) обратилось к ООО «Лайт-строй» (ответчик) с иском о взыскании 200 тыс. рублей двойного задатка по договору подряда от 18.09.2024 и 10 811 руб. 10 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. Договор предусматривал выполнение ремонтно-отделочных работ в Ростове-на-Дону, срок начала работ — 07.10.2024 при условии согласования проектной и сметной документации, общая продолжительность — 60 рабочих дней. Заказчик выплатил задаток 100 тыс. рублей 20.09.2024. Работы не начались, истец расторг договор 20.11.2024 и потребовал возврата задатка и компенсации. Суд первой инстанции от 13.08.2025 и апелляция от 27.10.2025 удовлетворили иск полностью.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: указал на неприступление подрядчика к работам в установленный срок, отсутствие доказательств исполнения обязательств, наличие задержки по вине ответчика, что является основанием для расторжения договора и взыскания задатка в двойном размере по пункту 6.3 договора и статье 715 ГК РФ.
— Ответчик: утверждал, что начало работ возможно только после согласования проектной и сметной документации, которые были утверждены 21.10.2024 и 30.10.2024 соответственно; просрочка вызвана действиями заказчика, который не выполнил свои обязанности по подготовке материалов и документации; отказ от договора со стороны истца неправомерен, поскольку основания лежат в сфере его вины.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции от 13.08.2025 и апелляционный суд от 27.10.2025 удовлетворили иск полностью. Причины: подрядчик не приступил к работам с 07.10.2024, не представил доказательств исполнения, допустил просрочку, что дало основание заказчику расторгнуть договор по статье 715 ГК РФ. Суды сочли, что именно действия подрядчика сделали невозможным своевременное исполнение, а задаток подлежит взысканию в двойном размере.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись в правовой квалификации обстоятельств: они неверно определили дату начала исполнения работ как 07.10.2024, игнорируя условие договора о том, что работы начинаются только после согласования проектной и сметной документации. Также не исследованы доводы ответчика о препятствиях со стороны заказчика, не оценена возможность применения статей 401 и 405 ГК РФ (виновность, просрочка кредитора). Не проверено, предпринимал ли подрядчик меры по уведомлению заказчика о трудностях, как того требуют статьи 716 и 719 ГК РФ. Кассация указала, что без установления этих фактов нельзя сделать вывод о законности расторжения договора и размере ответственности. Приведены разъяснения из постановлений Пленума ВС № 54 и № 49, а также позиция Конституционного Суда РФ от 24.03.2017 № 9-П о недопустимости неосновательного обогащения.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение Арбитражного суда Ростовской области и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.02.2026 по делу А53-217/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Научный центр лазерной медицины» (истец) обратилось к ООО «Лайт-строй» (ответчик) с иском о взыскании 200 тыс. рублей двойного задатка по договору подряда от 18.09.2024 и 10 811 руб. 10 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. Договор предусматривал выполнение ремонтно-отделочных работ в Ростове-на-Дону, срок начала работ — 07.10.2024 при условии согласования проектной и сметной документации, общая продолжительность — 60 рабочих дней. Заказчик выплатил задаток 100 тыс. рублей 20.09.2024. Работы не начались, истец расторг договор 20.11.2024 и потребовал возврата задатка и компенсации. Суд первой инстанции от 13.08.2025 и апелляция от 27.10.2025 удовлетворили иск полностью.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: указал на неприступление подрядчика к работам в установленный срок, отсутствие доказательств исполнения обязательств, наличие задержки по вине ответчика, что является основанием для расторжения договора и взыскания задатка в двойном размере по пункту 6.3 договора и статье 715 ГК РФ.
— Ответчик: утверждал, что начало работ возможно только после согласования проектной и сметной документации, которые были утверждены 21.10.2024 и 30.10.2024 соответственно; просрочка вызвана действиями заказчика, который не выполнил свои обязанности по подготовке материалов и документации; отказ от договора со стороны истца неправомерен, поскольку основания лежат в сфере его вины.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции от 13.08.2025 и апелляционный суд от 27.10.2025 удовлетворили иск полностью. Причины: подрядчик не приступил к работам с 07.10.2024, не представил доказательств исполнения, допустил просрочку, что дало основание заказчику расторгнуть договор по статье 715 ГК РФ. Суды сочли, что именно действия подрядчика сделали невозможным своевременное исполнение, а задаток подлежит взысканию в двойном размере.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись в правовой квалификации обстоятельств: они неверно определили дату начала исполнения работ как 07.10.2024, игнорируя условие договора о том, что работы начинаются только после согласования проектной и сметной документации. Также не исследованы доводы ответчика о препятствиях со стороны заказчика, не оценена возможность применения статей 401 и 405 ГК РФ (виновность, просрочка кредитора). Не проверено, предпринимал ли подрядчик меры по уведомлению заказчика о трудностях, как того требуют статьи 716 и 719 ГК РФ. Кассация указала, что без установления этих фактов нельзя сделать вывод о законности расторжения договора и размере ответственности. Приведены разъяснения из постановлений Пленума ВС № 54 и № 49, а также позиция Конституционного Суда РФ от 24.03.2017 № 9-П о недопустимости неосновательного обогащения.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение Арбитражного суда Ростовской области и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
ПРИ НЕПОДТВЕРЖДЕННОМ НАРУШЕНИИ ПОКУПАТЕЛЕМ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ПОСТАВЩИК НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗЫВАТЬ В ПОСТАВКЕ И УДЕРЖИВАТЬ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ; ПОЛУЧЕННЫЕ ПОД ПОСТАВКУ ДЕНЬГИ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 12.02.2026 по делу А19-3847/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Макро» обратилось к ООО «Ист Трейд Консалт» с иском о взыскании 5 168 480 руб. задолженности, 4 875 000 руб. убытков и неустойки — 325 614 руб. 24 коп. за период с 20.12.2024 по 20.02.2025, а также последующей неустойки из расчёта 0,1% в день просрочки. Спор возник по договору поставки нефтепродуктов от 18.07.2024 № К-061 со спецификациями от 08.08.2024 и 09.08.2024. Ответчик был заменён на правопреемника — ООО «Ист Трейд». Первый суд отказал в иске полностью, апелляция частично удовлетворила иск — взыскала долг и неустойку, но отказала в убытках.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Макро»): сторона потребовала возврата перечисленных средств, поскольку оплатила товар, который не был поставлен; указал на наличие встречной обязанности поставщика передать товар при наличии предоплаты; ссылался на положения ГК РФ о неосновательном обогащении.
— Ответчик (ООО «Ист Трейд»): заявил, что выдача товара производилась только за фактически оплаченный объём сверх обеспечительного платежа; покупатель нарушил сроки оплаты, поэтому право на получение товара не возникло; удержание обеспечительного платежа обосновано условиями договора.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Иркутской области (решение от 21.07.2025): отказал в иске, признав законным удержание обеспечительного платежа и отказ в поставке, так как истец якобы фактически отказался от исполнения договора.
— Четвёртый арбитражный апелляционный суд (постановление от 01.12.2025): отменил решение первой инстанции, частично удовлетворил иск — взыскал 5 168 480 руб. задолженности и неустойку за весь период; отказал в требовании о взыскании убытков, так как их состав не был доказан.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции поддержал выводы апелляции, указав, что обеспечение по договору носило характер гарантии исполнения обязательств покупателя, но оснований для его удержания не имелось — покупатель не отказывался от товара, а нарушение оплаты не подтверждено. Условия договора толкуются в пользу недопущения недобросовестного поведения. Ссылка на п. 57 постановления Пленума ВС РФ № 54 и определение ВС РФ № 309-ЭС17-21840 подтвердила право покупателя на возврат средств при непоставке. Доводы жалобы направлены на переоценку фактов, что выходит за рамки полномочий кассации.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции оставил постановление апелляции без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения, отменил приостановление исполнения судебного акта и обязал вернуть ООО «ИСТ Трейд» 7 220 820 руб. 60 коп. с депозита суда.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 12.02.2026 по делу А19-3847/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Макро» обратилось к ООО «Ист Трейд Консалт» с иском о взыскании 5 168 480 руб. задолженности, 4 875 000 руб. убытков и неустойки — 325 614 руб. 24 коп. за период с 20.12.2024 по 20.02.2025, а также последующей неустойки из расчёта 0,1% в день просрочки. Спор возник по договору поставки нефтепродуктов от 18.07.2024 № К-061 со спецификациями от 08.08.2024 и 09.08.2024. Ответчик был заменён на правопреемника — ООО «Ист Трейд». Первый суд отказал в иске полностью, апелляция частично удовлетворила иск — взыскала долг и неустойку, но отказала в убытках.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Макро»): сторона потребовала возврата перечисленных средств, поскольку оплатила товар, который не был поставлен; указал на наличие встречной обязанности поставщика передать товар при наличии предоплаты; ссылался на положения ГК РФ о неосновательном обогащении.
— Ответчик (ООО «Ист Трейд»): заявил, что выдача товара производилась только за фактически оплаченный объём сверх обеспечительного платежа; покупатель нарушил сроки оплаты, поэтому право на получение товара не возникло; удержание обеспечительного платежа обосновано условиями договора.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Иркутской области (решение от 21.07.2025): отказал в иске, признав законным удержание обеспечительного платежа и отказ в поставке, так как истец якобы фактически отказался от исполнения договора.
— Четвёртый арбитражный апелляционный суд (постановление от 01.12.2025): отменил решение первой инстанции, частично удовлетворил иск — взыскал 5 168 480 руб. задолженности и неустойку за весь период; отказал в требовании о взыскании убытков, так как их состав не был доказан.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции поддержал выводы апелляции, указав, что обеспечение по договору носило характер гарантии исполнения обязательств покупателя, но оснований для его удержания не имелось — покупатель не отказывался от товара, а нарушение оплаты не подтверждено. Условия договора толкуются в пользу недопущения недобросовестного поведения. Ссылка на п. 57 постановления Пленума ВС РФ № 54 и определение ВС РФ № 309-ЭС17-21840 подтвердила право покупателя на возврат средств при непоставке. Доводы жалобы направлены на переоценку фактов, что выходит за рамки полномочий кассации.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции оставил постановление апелляции без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения, отменил приостановление исполнения судебного акта и обязал вернуть ООО «ИСТ Трейд» 7 220 820 руб. 60 коп. с депозита суда.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ ЗАЧЕТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ НЕ СОЗДАЕТ ПРЕЮДИЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФАКТА ИСПОЛНЕНИЯ ЛЕЖАЩИХ В ЕЕ ОСНОВЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОСКОЛЬКУ ПРЕДМЕТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В ЭТИХ СПОРАХ НЕ СОВПАДАЮТ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.02.2026 по делу А63-23078/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «РусЛайн М» обратилось к ООО «СтройБаза-КМВ» с иском о взыскании 13 165 041 рубля 82 копейки предварительной оплаты за товар и 995 854 рублей 26 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами. Требования основаны на договорах поставки № 111, 112, 123, 125, 126 и 127. Сумма перечислена в период с 2016 по 2019 год. В ходе дела истец был заменён в порядке правопреемства на индивидуального предпринимателя Тимофееву Мария Сергеевну. К участию привлечён временный управляющий ответчика — Кальчук Андрей Сергеевич. Производство по делу о банкротстве ООО «СтройБаза-КМВ» прекращено решением от 13.05.2025.
🗣 Позиции сторон
— Истец: акт зачета взаимных требований от 31.08.2019 признан недействительным в деле о банкротстве ООО «РусЛайн М», вследствие чего задолженность общества перед истцом восстановлена; обязательства по договорам поставки не исполнены, товар не поставлен, деньги не возвращены; право на иск возникло после признания зачета недействительным, исковая давность не пропущена.
— Ответчик: обязательства по договорам поставки исполнены в полном объёме, что подтверждается универсальными передаточными документами; сумма поставленного товара превышает сумму оплаты; акт зачета не может служить самостоятельным доказательством задолженности, а его недействительность не означает автоматическое восстановление долга; представлены первичные документы, подтверждающие приобретение товара у контрагентов.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, взыскав с ООО «СтройБаза-КМВ» 13 165 041 рубль 82 копейки и проценты. Апелляционный суд оставил решение без изменения, произведя процессуальную замену истца. Оба суда исходили из преюдициальности судебного акта по делу № А40-223174/2019, в котором сделка зачета признана недействительной, а встречное требование ответчика — несуществующим. Документы, представленные ответчиком в подтверждение поставок, признаны неподлежащими учёту из-за преюдициальности выводов по предыдущему делу.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды ошибочно применили нормы о преюдициальности. Фактические обстоятельства, установленные в деле о банкротстве, не включают проверку исполнения договоров № 111–127, поскольку предметом того дела было признание зачета недействительным, а не оценка реальности поставок по этим договорам. Преюдициальное значение имеют только факты, установленные в резолютивной части судебного акта, но не правовые выводы в мотивировочной части. Суды неправомерно отказались исследовать представленные ответчиком УПД и документы о закупке товара. На основании позиций Конституционного Суда РФ и ВС РФ указано, что при наличии новых доказательств обстоятельства могут быть переоценены. Нижестоящие суды нарушили статью 69 АПК РФ и не установили предмет доказывания по иску о взыскании неосновательного обогащения.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Ставропольского края от 16.05.2025 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2025, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.02.2026 по делу А63-23078/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «РусЛайн М» обратилось к ООО «СтройБаза-КМВ» с иском о взыскании 13 165 041 рубля 82 копейки предварительной оплаты за товар и 995 854 рублей 26 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами. Требования основаны на договорах поставки № 111, 112, 123, 125, 126 и 127. Сумма перечислена в период с 2016 по 2019 год. В ходе дела истец был заменён в порядке правопреемства на индивидуального предпринимателя Тимофееву Мария Сергеевну. К участию привлечён временный управляющий ответчика — Кальчук Андрей Сергеевич. Производство по делу о банкротстве ООО «СтройБаза-КМВ» прекращено решением от 13.05.2025.
🗣 Позиции сторон
— Истец: акт зачета взаимных требований от 31.08.2019 признан недействительным в деле о банкротстве ООО «РусЛайн М», вследствие чего задолженность общества перед истцом восстановлена; обязательства по договорам поставки не исполнены, товар не поставлен, деньги не возвращены; право на иск возникло после признания зачета недействительным, исковая давность не пропущена.
— Ответчик: обязательства по договорам поставки исполнены в полном объёме, что подтверждается универсальными передаточными документами; сумма поставленного товара превышает сумму оплаты; акт зачета не может служить самостоятельным доказательством задолженности, а его недействительность не означает автоматическое восстановление долга; представлены первичные документы, подтверждающие приобретение товара у контрагентов.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, взыскав с ООО «СтройБаза-КМВ» 13 165 041 рубль 82 копейки и проценты. Апелляционный суд оставил решение без изменения, произведя процессуальную замену истца. Оба суда исходили из преюдициальности судебного акта по делу № А40-223174/2019, в котором сделка зачета признана недействительной, а встречное требование ответчика — несуществующим. Документы, представленные ответчиком в подтверждение поставок, признаны неподлежащими учёту из-за преюдициальности выводов по предыдущему делу.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды ошибочно применили нормы о преюдициальности. Фактические обстоятельства, установленные в деле о банкротстве, не включают проверку исполнения договоров № 111–127, поскольку предметом того дела было признание зачета недействительным, а не оценка реальности поставок по этим договорам. Преюдициальное значение имеют только факты, установленные в резолютивной части судебного акта, но не правовые выводы в мотивировочной части. Суды неправомерно отказались исследовать представленные ответчиком УПД и документы о закупке товара. На основании позиций Конституционного Суда РФ и ВС РФ указано, что при наличии новых доказательств обстоятельства могут быть переоценены. Нижестоящие суды нарушили статью 69 АПК РФ и не установили предмет доказывания по иску о взыскании неосновательного обогащения.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Ставропольского края от 16.05.2025 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2025, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ ВПРАВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБОВАТЬ ОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИСПОЛНЕНИЯ В НАТУРЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, А ПРЕДПИСАНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НАДЛЕЖАЩИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ НАРУШЕНИЯ
Постановление АС Волго-Вятского округа от 12.02.2026 по делу А82-10480/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Скворцова Ирина Владимировна обратилась к ООО «Управляющая компания «Дом Сервис» с иском об обязании произвести перерасчет платы за содержание общего имущества многоквартирного дома и устранить выявленные дефекты в соответствии с актом и предписанием Государственной жилищной инспекции Ярославской области от 15.05.2024 № 834-13-9/24 и № 834-13-9/24-1. В акте зафиксированы дефекты фасада, дверей, оконных откосов, напольной плитки и отделочных слоев в местах общего пользования. Также заявлено требование о взыскании судебной неустойки в размере 3 000 руб. в день с 18.09.2024. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, обязав устранить дефекты и взыскав неустойку в размере 1 000 руб./день, а апелляция отменила это решение полностью.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: собственник помещения вправе требовать от управляющей компании устранения дефектов и перерасчета платы на основании акта и предписания ГЖИ; ненадлежащее содержание общего имущества нарушает его права; услуги оказаны некачественно, что подтверждается официальными документами.
— Ответчик: истец не имеет права требовать исполнения предписания ГЖИ, так как не уполномочен представлять интересы всех собственников; способ защиты выбран неправильно — вместо требования о перерасчете следует взыскивать неосновательное обогащение; отсутствуют доказательства прямого нарушения прав истца.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Ярославской области, 19.04.2025): частично удовлетворила иск, обязав управляющую компанию устранить дефекты в течение 30 рабочих дней после вступления решения в силу и взыскав с ответчика судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки с 31-го рабочего дня.
— Апелляция (Второй арбитражный апелляционный суд, 02.09.2025): отменила решение первой инстанции в части удовлетворения иска и отказала в иске полностью, посчитав, что истец не уполномочен требовать исполнения предписания ГЖИ и избрал ненадлежащий способ защиты.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что апелляция ошибочно применила нормы материального права, игнорируя правовые основания для защиты прав собственника. Суд указал: обязанность управляющей компании по надлежащему содержанию общего имущества вытекает из Жилищного кодекса РФ, и устранение дефектов является присуждением к исполнению обязанности в натуре (ст. 12, 304 ГК РФ). Наличие акта и предписания ГЖИ, а также совместного осмотра в суде подтверждает факт нарушения. Управленческая компания должна выполнять текущие и неотложные работы независимо от решений общего собрания (Постановление Президиума ВАС РФ № 6464/10, Постановление Верховного Суда РФ № 302-АД15-6712). Судебная неустойка по ст. 308.3 ГК РФ установлена корректно — она носит публично-правовый характер и направлена на обеспечение исполнения судебного акта.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции и оставить в силе решение первой инстанции, обязав управляющую компанию устранить дефекты и выплатить судебную неустойку при просрочке, а также взыскать с ответчика 50 000 руб. госпошлины в пользу истца.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
Постановление АС Волго-Вятского округа от 12.02.2026 по делу А82-10480/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Скворцова Ирина Владимировна обратилась к ООО «Управляющая компания «Дом Сервис» с иском об обязании произвести перерасчет платы за содержание общего имущества многоквартирного дома и устранить выявленные дефекты в соответствии с актом и предписанием Государственной жилищной инспекции Ярославской области от 15.05.2024 № 834-13-9/24 и № 834-13-9/24-1. В акте зафиксированы дефекты фасада, дверей, оконных откосов, напольной плитки и отделочных слоев в местах общего пользования. Также заявлено требование о взыскании судебной неустойки в размере 3 000 руб. в день с 18.09.2024. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, обязав устранить дефекты и взыскав неустойку в размере 1 000 руб./день, а апелляция отменила это решение полностью.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: собственник помещения вправе требовать от управляющей компании устранения дефектов и перерасчета платы на основании акта и предписания ГЖИ; ненадлежащее содержание общего имущества нарушает его права; услуги оказаны некачественно, что подтверждается официальными документами.
— Ответчик: истец не имеет права требовать исполнения предписания ГЖИ, так как не уполномочен представлять интересы всех собственников; способ защиты выбран неправильно — вместо требования о перерасчете следует взыскивать неосновательное обогащение; отсутствуют доказательства прямого нарушения прав истца.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Ярославской области, 19.04.2025): частично удовлетворила иск, обязав управляющую компанию устранить дефекты в течение 30 рабочих дней после вступления решения в силу и взыскав с ответчика судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки с 31-го рабочего дня.
— Апелляция (Второй арбитражный апелляционный суд, 02.09.2025): отменила решение первой инстанции в части удовлетворения иска и отказала в иске полностью, посчитав, что истец не уполномочен требовать исполнения предписания ГЖИ и избрал ненадлежащий способ защиты.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что апелляция ошибочно применила нормы материального права, игнорируя правовые основания для защиты прав собственника. Суд указал: обязанность управляющей компании по надлежащему содержанию общего имущества вытекает из Жилищного кодекса РФ, и устранение дефектов является присуждением к исполнению обязанности в натуре (ст. 12, 304 ГК РФ). Наличие акта и предписания ГЖИ, а также совместного осмотра в суде подтверждает факт нарушения. Управленческая компания должна выполнять текущие и неотложные работы независимо от решений общего собрания (Постановление Президиума ВАС РФ № 6464/10, Постановление Верховного Суда РФ № 302-АД15-6712). Судебная неустойка по ст. 308.3 ГК РФ установлена корректно — она носит публично-правовый характер и направлена на обеспечение исполнения судебного акта.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции и оставить в силе решение первой инстанции, обязав управляющую компанию устранить дефекты и выплатить судебную неустойку при просрочке, а также взыскать с ответчика 50 000 руб. госпошлины в пользу истца.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
ПРАВО ПОКУПАТЕЛЯ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С ЕГО ОБЯЗАННОСТЬЮ ВЕРНУТЬ ТОВАР ПРОДАВЦУ, ПОЭТОМУ СУД НЕ ВПРАВЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ ИСК, НЕ РАЗРЕШИВ ВОПРОС О СУДЬБЕ ТОВАРА
Постановление АС Московского округа от 12.02.2026 по делу А40-15565/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Комплект дизайн» обратилось к ИП Лавриненко Ивану Евгеньевичу с иском о взыскании стоимости некачественного товара — мебельных труб диаметром 25 мм — на сумму 190 204,56 руб., а также расходов на представителя — 120 000 руб. Товар был поставлен 09.02.2024 по договору поставки от 05.02.2024, оплата произведена полностью. В мае 2024 года при распаковке выявлены дефекты: ржавчина, царапины, потертости. Стороны провели досудебную экспертизу (заключение № 3259-24 от 04.09.2024), установившую дефекты производства. Претензии истца были отклонены ответчиком. Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, в апелляции решение оставлено без изменения.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Комплект дизайн»): товар имеет производственные дефекты, подтверждённые экспертизой; недостатки возникли до передачи, что исключает влияние хранения покупателя; ответчик не провёл приёмку по качеству в момент поставки из-за упаковки; претензия предъявлена в разумный срок.
— Ответчик (ИП Лавриненко И.Е.): поставил качественный товар; дефекты могли возникнуть из-за ненадлежащего хранения покупателем; истец не вернул товар, но требует возврат средств; суды не решили вопрос о судьбе товара.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (АС г. Москвы, 08.04.2025) взыскал с ИП Лавриненко 190 204,56 руб. за некачественный товар, 30 000 руб. на оплату услуг представителя и 14 510 руб. госпошлины. Отказал в части остальных судебных расходов.
— Апелляция (Девятый арбитражный апелляционный суд, 27.08.2025) оставила решение без изменений, признала обоснованными выводы о дефектах производства и правомерность взыскания.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды правильно определили наличие дефектов производства и основали взыскание по ст. 475 ГК РФ, но нарушили материальное право, не решив вопрос о судьбе товара. При применении п. 2 ст. 475 ГК РФ обязанность возврата товара неразрывно связана с требованием возврата денег. Поскольку товар остался у истца, а его судьба не определена, кассационный суд обязал истца вернуть товар. Дело не требует нового рассмотрения — все факты установлены, дополнительная проверка не нужна. Указывается, что ответчик вправе в дальнейшем заявить о возмещении судебных расходов в порядке ст. 110 АПК РФ.
📌 Итог
Суд кассации изменил решения нижестоящих судов и обязал ООО «Комплект дизайн» возвратить ИП Лавриненко 1 000 шт. труб D 25 мм в течение месяца с даты постановления, остальные положения актов оставил без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 12.02.2026 по делу А40-15565/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Комплект дизайн» обратилось к ИП Лавриненко Ивану Евгеньевичу с иском о взыскании стоимости некачественного товара — мебельных труб диаметром 25 мм — на сумму 190 204,56 руб., а также расходов на представителя — 120 000 руб. Товар был поставлен 09.02.2024 по договору поставки от 05.02.2024, оплата произведена полностью. В мае 2024 года при распаковке выявлены дефекты: ржавчина, царапины, потертости. Стороны провели досудебную экспертизу (заключение № 3259-24 от 04.09.2024), установившую дефекты производства. Претензии истца были отклонены ответчиком. Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, в апелляции решение оставлено без изменения.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Комплект дизайн»): товар имеет производственные дефекты, подтверждённые экспертизой; недостатки возникли до передачи, что исключает влияние хранения покупателя; ответчик не провёл приёмку по качеству в момент поставки из-за упаковки; претензия предъявлена в разумный срок.
— Ответчик (ИП Лавриненко И.Е.): поставил качественный товар; дефекты могли возникнуть из-за ненадлежащего хранения покупателем; истец не вернул товар, но требует возврат средств; суды не решили вопрос о судьбе товара.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (АС г. Москвы, 08.04.2025) взыскал с ИП Лавриненко 190 204,56 руб. за некачественный товар, 30 000 руб. на оплату услуг представителя и 14 510 руб. госпошлины. Отказал в части остальных судебных расходов.
— Апелляция (Девятый арбитражный апелляционный суд, 27.08.2025) оставила решение без изменений, признала обоснованными выводы о дефектах производства и правомерность взыскания.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды правильно определили наличие дефектов производства и основали взыскание по ст. 475 ГК РФ, но нарушили материальное право, не решив вопрос о судьбе товара. При применении п. 2 ст. 475 ГК РФ обязанность возврата товара неразрывно связана с требованием возврата денег. Поскольку товар остался у истца, а его судьба не определена, кассационный суд обязал истца вернуть товар. Дело не требует нового рассмотрения — все факты установлены, дополнительная проверка не нужна. Указывается, что ответчик вправе в дальнейшем заявить о возмещении судебных расходов в порядке ст. 110 АПК РФ.
📌 Итог
Суд кассации изменил решения нижестоящих судов и обязал ООО «Комплект дизайн» возвратить ИП Лавриненко 1 000 шт. труб D 25 мм в течение месяца с даты постановления, остальные положения актов оставил без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗДОГОВОРНЫМ, ЕСЛИ АБОНЕНТ ЗАКОННО ПРИСОЕДИНЕН К СЕТИ И ИМЕЕТ ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ НАГРУЗКА НА ГВС В НЕМ ПРЯМО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.02.2026 по делу А32-34818/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Югэнергоинвест» обратилось к МДОБУ детского сада № 87 г. Сочи с иском о взыскании 20 111 705 рублей 11 копеек убытков в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, потребленной бездоговорно для нужд горячего водоснабжения (ГВС) в период с 01.09.2021 по 31.12.2022. Стороны имели заключённые контракты на теплоснабжение только для нужд отопления, но не для ГВС. Общество утверждало, что детский сад использовал его ресурс для нагрева воды без отдельного договора и рассчитало объём потребления расчётным способом. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 30.05.2025 иск был удовлетворён; Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение 19.09.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Югэнергоинвест»):
1) Детский сад осуществлял бездоговорное потребление тепловой энергии для ГВС, так как отдельный договор на этот вид ресурса не был заключён.
2) Расчёт объёма произведён корректно по методикам № 99/пр и Правилам № 776 — через пропускную способность трубопровода.
3) Применение коэффициента 1,5 по части 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении обосновано при бездоговорном потреблении.
— Ответчик (МДОБУ детский сад № 87):
1) Все отношения по теплоснабжению регулировались действующими контрактами; отдельный договор на ГВС не требуется законодательством.
2) Тепловая энергия для ГВС подавалась через тот же ввод, что и на отопление, — самовольного подключения нет.
3) Объём потребления должен определяться исходя из объёма холодной воды, приобретённой у поставщика, — он составляет 1 368 куб. м, а не 99 090 куб. м, как рассчитал истец.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Краснодарского края (30.05.2025): удовлетворил иск полностью, признал факт бездоговорного потребления на основании акта от 23.01.2023, одобрил расчёт по пункту 87 Методики № 99/пр.
— Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (19.09.2025): оставил решение без изменения, поддержал выводы о наличии бездоговорного потребления и корректности применения коэффициента 1,5.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. Потребление тепловой энергии для ГВС не может быть признано бездоговорным, если абонент использует ресурс через законно присоединённый ввод и имеющийся контракт, даже если в нём не раздельно указаны нагрузки на отопление и ГВС. Отсутствие отдельного договора на ГВС не входит в исчерпывающий перечень случаев бездоговорного потребления по пункту 29 статьи 2 Закона о теплоснабжении. Также проигнорировано доказательство ответчика: объём приготовленной горячей воды не мог превышать объём приобретённой холодной воды (1 368 куб. м). Удовлетворение иска в заявленном размере повлечёт неосновательное обогащение истца. Ссылка на позицию Верховного Суда РФ (определение № 305-ЭС17-14661 от 29.01.2018).
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30.05.2025 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2025, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.02.2026 по делу А32-34818/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Югэнергоинвест» обратилось к МДОБУ детского сада № 87 г. Сочи с иском о взыскании 20 111 705 рублей 11 копеек убытков в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, потребленной бездоговорно для нужд горячего водоснабжения (ГВС) в период с 01.09.2021 по 31.12.2022. Стороны имели заключённые контракты на теплоснабжение только для нужд отопления, но не для ГВС. Общество утверждало, что детский сад использовал его ресурс для нагрева воды без отдельного договора и рассчитало объём потребления расчётным способом. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 30.05.2025 иск был удовлетворён; Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение 19.09.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Югэнергоинвест»):
1) Детский сад осуществлял бездоговорное потребление тепловой энергии для ГВС, так как отдельный договор на этот вид ресурса не был заключён.
2) Расчёт объёма произведён корректно по методикам № 99/пр и Правилам № 776 — через пропускную способность трубопровода.
3) Применение коэффициента 1,5 по части 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении обосновано при бездоговорном потреблении.
— Ответчик (МДОБУ детский сад № 87):
1) Все отношения по теплоснабжению регулировались действующими контрактами; отдельный договор на ГВС не требуется законодательством.
2) Тепловая энергия для ГВС подавалась через тот же ввод, что и на отопление, — самовольного подключения нет.
3) Объём потребления должен определяться исходя из объёма холодной воды, приобретённой у поставщика, — он составляет 1 368 куб. м, а не 99 090 куб. м, как рассчитал истец.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Краснодарского края (30.05.2025): удовлетворил иск полностью, признал факт бездоговорного потребления на основании акта от 23.01.2023, одобрил расчёт по пункту 87 Методики № 99/пр.
— Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (19.09.2025): оставил решение без изменения, поддержал выводы о наличии бездоговорного потребления и корректности применения коэффициента 1,5.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. Потребление тепловой энергии для ГВС не может быть признано бездоговорным, если абонент использует ресурс через законно присоединённый ввод и имеющийся контракт, даже если в нём не раздельно указаны нагрузки на отопление и ГВС. Отсутствие отдельного договора на ГВС не входит в исчерпывающий перечень случаев бездоговорного потребления по пункту 29 статьи 2 Закона о теплоснабжении. Также проигнорировано доказательство ответчика: объём приготовленной горячей воды не мог превышать объём приобретённой холодной воды (1 368 куб. м). Удовлетворение иска в заявленном размере повлечёт неосновательное обогащение истца. Ссылка на позицию Верховного Суда РФ (определение № 305-ЭС17-14661 от 29.01.2018).
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30.05.2025 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2025, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
ОБЯЗАННОСТЬ АРЕНДАТОРА ПРОВЕСТИ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НЕ ОБУСЛОВЛЕНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТКЕ В РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА, ПОСКОЛЬКУ ТАКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ САМО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ДАННЫХ ДЛЯ ЭТОГО РЕЕСТРА
Постановление АС Северо-Западного округа от 13.02.2026 по делу А56-111880/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Закрытое акционерное общество «Фиро-О» обратилось к Комитету по природным ресурсам Ленинградской области с заявлением о признании требования от 23.09.2024 № 3710 не соответствующим Правилам санитарной безопасности в лесах (постановление № 2047) и Порядку проведения лесопатологических обследований (приказ № 910), а также об обязании Комитета устранить нарушения и выдать новое требование. Спор возник из договора аренды лесного участка площадью 53 642 га, заключённого 15.12.2008, в рамках которого Общество обязано проводить санитарно-оздоровительные мероприятия. Общество считало требование незаконным, поскольку сведения о спорных участках отсутствовали в реестрах государственного лесопатологического мониторинга (ГЛПМ). Требования были удовлетворены судом первой инстанции 13.05.2025 и подтверждены апелляцией 14.10.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец («Фиро-О»): требование не соответствует абзацу второму п. 6 Правил № 2047 и п. 6 Порядка № 910, поскольку предъявлено без учёта данных ГЛПМ; проведение ЛПО невозможно при отсутствии сведений о повреждённых участках в реестре; срок выполнения — 30 дней — противоречит нормативным срокам.
— Ответчик (Комитет): проведение ЛПО не зависит от наличия сведений в ГЛПМ — напротив, именно по результатам ЛПО такие сведения вносятся в реестр; требование основано на актуализированных материалах лесоустройства 2023 года; обязанность по ЛПО следует из договора и законодательства.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции 13.05.2025 удовлетворил заявление, признав требование Комитета несоответствующим Правилам № 2047 и Порядку № 910 из-за отсутствия сведений о лесных участках в реестрах ГЛПМ. Апелляционный суд 14.10.2025 оставил решение без изменения, согласившись, что требование выдано с нарушением процедуры, установленной нормативными актами.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. Согласно п. 6 Порядка № 156, источниками информации для ГЛПМ являются, в том числе, данные, полученные в результате ЛПО — то есть ЛПО предшествует внесению сведений в реестр. Напротив, суды ошибочно посчитали, что наличие сведений в ГЛПМ обязательно до проведения обследования. Такой подход противоречит системе взаимодействия между ГЛПМ и ЛПО, предусмотренной ст. 60.5–60.6 ЛК РФ и Порядком № 706. Поскольку фактические обстоятельства установлены, но нормы права применены неверно, оснований для передачи дела на новое рассмотрение нет.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и отказал в удовлетворении требований «Фиро-О».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 13.02.2026 по делу А56-111880/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Закрытое акционерное общество «Фиро-О» обратилось к Комитету по природным ресурсам Ленинградской области с заявлением о признании требования от 23.09.2024 № 3710 не соответствующим Правилам санитарной безопасности в лесах (постановление № 2047) и Порядку проведения лесопатологических обследований (приказ № 910), а также об обязании Комитета устранить нарушения и выдать новое требование. Спор возник из договора аренды лесного участка площадью 53 642 га, заключённого 15.12.2008, в рамках которого Общество обязано проводить санитарно-оздоровительные мероприятия. Общество считало требование незаконным, поскольку сведения о спорных участках отсутствовали в реестрах государственного лесопатологического мониторинга (ГЛПМ). Требования были удовлетворены судом первой инстанции 13.05.2025 и подтверждены апелляцией 14.10.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец («Фиро-О»): требование не соответствует абзацу второму п. 6 Правил № 2047 и п. 6 Порядка № 910, поскольку предъявлено без учёта данных ГЛПМ; проведение ЛПО невозможно при отсутствии сведений о повреждённых участках в реестре; срок выполнения — 30 дней — противоречит нормативным срокам.
— Ответчик (Комитет): проведение ЛПО не зависит от наличия сведений в ГЛПМ — напротив, именно по результатам ЛПО такие сведения вносятся в реестр; требование основано на актуализированных материалах лесоустройства 2023 года; обязанность по ЛПО следует из договора и законодательства.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции 13.05.2025 удовлетворил заявление, признав требование Комитета несоответствующим Правилам № 2047 и Порядку № 910 из-за отсутствия сведений о лесных участках в реестрах ГЛПМ. Апелляционный суд 14.10.2025 оставил решение без изменения, согласившись, что требование выдано с нарушением процедуры, установленной нормативными актами.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. Согласно п. 6 Порядка № 156, источниками информации для ГЛПМ являются, в том числе, данные, полученные в результате ЛПО — то есть ЛПО предшествует внесению сведений в реестр. Напротив, суды ошибочно посчитали, что наличие сведений в ГЛПМ обязательно до проведения обследования. Такой подход противоречит системе взаимодействия между ГЛПМ и ЛПО, предусмотренной ст. 60.5–60.6 ЛК РФ и Порядком № 706. Поскольку фактические обстоятельства установлены, но нормы права применены неверно, оснований для передачи дела на новое рассмотрение нет.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и отказал в удовлетворении требований «Фиро-О».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ, ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ КОТОРОГО СОСТОИТ В НЕПОСРЕДСТВЕННОМ НАНЕСЕНИИ УДАРОВ, А НЕ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРИВОДА ИНЫХ МЕХАНИЗМОВ, КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ (ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 8479 ТН ВЭД ЕАЭС), А НЕ КАК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 8412)
Постановление АС Московского округа от 13.02.2026 по делу А40-255562/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Амур Минералс» обратилось к Центральной акцизной таможне с требованием признать незаконными решения об отказе во внесении изменений в декларацию на товары № 10009100/180423/3057174 и о классификации безоткатного гидравлического молота «Thunderbolt magnum 2000» по коду ТН ВЭД ЕАЭС 8412 29 890 9. Спорный товар был первоначально задекларирован с присвоением кода 8479 89 970 7, после чего таможенный орган изменил классификацию, применив более высокую ставку пошлин. Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2025 года в удовлетворении требований отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2025 года решение оставлено без изменения.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Амур Минералс»): устройство является специализированным механическим приспособлением с индивидуальной функцией — удаление болтов футеровки мельниц; оно не является гидравлическим двигателем или силовой установкой и подлежит классификации по позиции 8479 89 970 7 ТН ВЭД ЕАЭС. Применение кода 8412 29 890 9 противоречит Основным правилам интерпретации ТН ВЭД и Пояснениям.
— Ответчик (Центральная акцизная таможня): спорное устройство относится к гидравлическим силовым установкам, поскольку преобразует энергию гидравлической жидкости в ударное движение, и должно классифицироваться по коду 8412 29 890 9 как прочие гидравлические двигатели и силовые установки.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: отказалась в удовлетворении требований. Признала действия таможенного органа правомерными, поскольку код 8479 89 970 7 не соответствует наименованию товара согласно текстам подсубпозиции. Поддержала классификацию по коду 8412 29 890 9.
— Апелляция: оставила решение без изменения. Подтвердила правомерность выводов первой инстанции, указав на соответствие действий таможни нормам Таможенного кодекса ЕАЭС.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, проигнорировав техническую природу устройства. Гидравлический молот не является двигателем или силовой установкой в смысле позиции 8412, так как его основная функция — нанесение ударов, а не преобразование энергии для привода других механизмов. В соответствии с ОПИ 1 и позицией 8479 ТН ВЭД ЕАЭС, устройство, выполняющее специализированную операцию и не подпадающее под другие группировки, подлежит классификации по 8479 89 970 7. Суд ссылается на Пояснения к ТН ВЭД и позицию Пленума ВС РФ № 49, подтверждающую необходимость оценки функционального назначения товара.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и принял новый судебный акт: признал незаконными решения таможни, обязал внести изменения в декларацию с указанием кода 8479 89 970 7 и возвратить обществу излишне уплаченные таможенные платежи в размере 19 703 039,83 рублей.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 13.02.2026 по делу А40-255562/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Амур Минералс» обратилось к Центральной акцизной таможне с требованием признать незаконными решения об отказе во внесении изменений в декларацию на товары № 10009100/180423/3057174 и о классификации безоткатного гидравлического молота «Thunderbolt magnum 2000» по коду ТН ВЭД ЕАЭС 8412 29 890 9. Спорный товар был первоначально задекларирован с присвоением кода 8479 89 970 7, после чего таможенный орган изменил классификацию, применив более высокую ставку пошлин. Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2025 года в удовлетворении требований отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2025 года решение оставлено без изменения.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Амур Минералс»): устройство является специализированным механическим приспособлением с индивидуальной функцией — удаление болтов футеровки мельниц; оно не является гидравлическим двигателем или силовой установкой и подлежит классификации по позиции 8479 89 970 7 ТН ВЭД ЕАЭС. Применение кода 8412 29 890 9 противоречит Основным правилам интерпретации ТН ВЭД и Пояснениям.
— Ответчик (Центральная акцизная таможня): спорное устройство относится к гидравлическим силовым установкам, поскольку преобразует энергию гидравлической жидкости в ударное движение, и должно классифицироваться по коду 8412 29 890 9 как прочие гидравлические двигатели и силовые установки.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: отказалась в удовлетворении требований. Признала действия таможенного органа правомерными, поскольку код 8479 89 970 7 не соответствует наименованию товара согласно текстам подсубпозиции. Поддержала классификацию по коду 8412 29 890 9.
— Апелляция: оставила решение без изменения. Подтвердила правомерность выводов первой инстанции, указав на соответствие действий таможни нормам Таможенного кодекса ЕАЭС.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, проигнорировав техническую природу устройства. Гидравлический молот не является двигателем или силовой установкой в смысле позиции 8412, так как его основная функция — нанесение ударов, а не преобразование энергии для привода других механизмов. В соответствии с ОПИ 1 и позицией 8479 ТН ВЭД ЕАЭС, устройство, выполняющее специализированную операцию и не подпадающее под другие группировки, подлежит классификации по 8479 89 970 7. Суд ссылается на Пояснения к ТН ВЭД и позицию Пленума ВС РФ № 49, подтверждающую необходимость оценки функционального назначения товара.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и принял новый судебный акт: признал незаконными решения таможни, обязал внести изменения в декларацию с указанием кода 8479 89 970 7 и возвратить обществу излишне уплаченные таможенные платежи в размере 19 703 039,83 рублей.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН, УЧАСТВУЮЩИЙ В ДЕЛЕ В РАМКАХ СВОИХ ПУБЛИЧНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА СПОРА
Постановление АС Поволжского округа от 13.02.2026 по делу А55-17423/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Администрация городского округа Тольятти обратилась к Российской Федерации в лице министерства финансов РФ с иском о взыскании 751 139 руб. убытков, понесённых при предоставлении бесплатного присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми без попечения родителей и детьми с туберкулёзной интоксикацией в нескольких муниципальных дошкольных учреждениях. Спор возник из исполнения функций по реализации мер социальной поддержки в сфере образования. Решением Арбитражного суда Самарской области от 26.08.2025 требования истца удовлетворены частично — взыскано 745 125,74 руб. Министерство финансов РФ подало апелляционную жалобу, но она была возвращена Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом 06.11.2025 из-за отсутствия документа об уплате госпошлины или ходатайства об отсрочке.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (администрация городского округа Тольятти): исходил из того, что расходы на обеспечение социальной поддержки детям в образовательных учреждениях должны компенсироваться за счёт федерального бюджета, поскольку такие обязательства отнесены к публичным функциям, финансируемым государством.
— Ответчик (министерство финансов РФ): настаивало на том, что как орган государственной власти освобождено от уплаты госпошлины при подаче апелляционной жалобы в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ, поскольку участвует в деле в защиту публичных интересов.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Самарской области (первая инстанция, 26.08.2025): удовлетворил исковые требования администрации Тольятти, взыскав с казны РФ 745 125,74 руб.
— Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (06.11.2025): отказал в освобождении министерства финансов от уплаты госпошлины и вернул апелляционную жалобу, мотивируя это тем, что спор носит гражданско-правовой характер и не связан с защитой государственных интересов, поэтому применение льгот по госпошлине невозможно.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящий суд допустил ошибку, неправильно применив нормы процессуального права. Указание на гражданско-правовой характер спора как основание для отказа в освобождении от госпошлины противоречит разъяснениям Верховного Суда РФ: если участник процесса — государственный орган, действующий в рамках публичных функций, и его участие предусмотрено законом, он может быть освобождён от госпошлины даже в спорах, связанных с гражданскими правоотношениями. Поскольку министерство финансов РФ выступает в защиту публичных интересов и исполняет функции, закреплённые законодательством, основания для освобождения от госпошлины имеются. Кассационный суд указал, что вопрос о принятии жалобы должен быть рассмотрен по существу.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение апелляционного суда от 06.11.2025 и направил дело на новое рассмотрение в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд для решения вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 13.02.2026 по делу А55-17423/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Администрация городского округа Тольятти обратилась к Российской Федерации в лице министерства финансов РФ с иском о взыскании 751 139 руб. убытков, понесённых при предоставлении бесплатного присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми без попечения родителей и детьми с туберкулёзной интоксикацией в нескольких муниципальных дошкольных учреждениях. Спор возник из исполнения функций по реализации мер социальной поддержки в сфере образования. Решением Арбитражного суда Самарской области от 26.08.2025 требования истца удовлетворены частично — взыскано 745 125,74 руб. Министерство финансов РФ подало апелляционную жалобу, но она была возвращена Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом 06.11.2025 из-за отсутствия документа об уплате госпошлины или ходатайства об отсрочке.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (администрация городского округа Тольятти): исходил из того, что расходы на обеспечение социальной поддержки детям в образовательных учреждениях должны компенсироваться за счёт федерального бюджета, поскольку такие обязательства отнесены к публичным функциям, финансируемым государством.
— Ответчик (министерство финансов РФ): настаивало на том, что как орган государственной власти освобождено от уплаты госпошлины при подаче апелляционной жалобы в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ, поскольку участвует в деле в защиту публичных интересов.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Самарской области (первая инстанция, 26.08.2025): удовлетворил исковые требования администрации Тольятти, взыскав с казны РФ 745 125,74 руб.
— Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (06.11.2025): отказал в освобождении министерства финансов от уплаты госпошлины и вернул апелляционную жалобу, мотивируя это тем, что спор носит гражданско-правовой характер и не связан с защитой государственных интересов, поэтому применение льгот по госпошлине невозможно.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящий суд допустил ошибку, неправильно применив нормы процессуального права. Указание на гражданско-правовой характер спора как основание для отказа в освобождении от госпошлины противоречит разъяснениям Верховного Суда РФ: если участник процесса — государственный орган, действующий в рамках публичных функций, и его участие предусмотрено законом, он может быть освобождён от госпошлины даже в спорах, связанных с гражданскими правоотношениями. Поскольку министерство финансов РФ выступает в защиту публичных интересов и исполняет функции, закреплённые законодательством, основания для освобождения от госпошлины имеются. Кассационный суд указал, что вопрос о принятии жалобы должен быть рассмотрен по существу.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение апелляционного суда от 06.11.2025 и направил дело на новое рассмотрение в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд для решения вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
ТРЕБОВАНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ И БЕСПРИСТРАСТНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АРБИТРАМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ДОКЛАДЧИКА ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, ПОСКОЛЬКУ ОН НЕ ВХОДИТ В СОСТАВ СУДА И НЕ УЧАСТВУЕТ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 12.02.2026 по делу А56-96193/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Глобалнефтегазинвест» (покупатель) обратилось в арбитражный суд с заявлением об отмене решения Третейского суда (Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК) от 15.06.2024 по делу № 24/79, вынесенного по спору с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (поставщик). Стороны заключили договор поставки газа от 25.05.2023 №25-5-22693/23, согласно которому третейский суд утвердил взыскание с покупателя задолженности на сумму 115 435,04 руб., пени — 10 359,30 руб. и расходов — 40 773,83 руб. Заявление об отмене было удовлетворено определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.09.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Глобалнефтегазинвест»): решение третейского суда подлежит отмене, поскольку докладчик третейского разбирательства состоял в трудовых отношениях с аффилированной структурой одной из сторон, что нарушило процедуру арбитража и принцип беспристрастности.
— Ответчик (ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»): не было оснований для отмены решения третейского суда; сторона не заявляла отвод докладчику, фактически признав его независимость; докладчик не принимал решения по делу и не входил в состав третейского суда.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.09.2025 заявление ООО «Глобалнефтегазинвест» удовлетворено: решение Третейского суда от 15.06.2024 отменено на основании нарушения процедуры арбитража — суд указал, что докладчик имел конфликт интересов, поскольку работал в организации, аффилированной с одной из сторон, и это повлияло на беспристрастность процесса.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящий суд ошибочно применил нормы процессуального права, распространяя требования к арбитрам на докладчика, который не входит в состав третейского суда и не участвует в принятии решений. Согласно статьям 32, 34 Закона об арбитраже и Регламенту АНО НИРА ТЭК, докладчик оказывает техническое содействие, но не наделён полномочиями арбитра. Основания для отмены решения по публичному порядку отсутствуют: суд первой инстанции не установил нарушения фундаментальных правовых принципов, суверенитета или безопасности РФ. Применение норм о беспристрастности арбитров к докладчику противоречит закону и практике (пункт 49 постановления Пленума ВС РФ № 53, Обзоры ВС РФ № 3 (2019)).
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение от 15.09.2025 и отказал в удовлетворении заявления об отмене третейского решения, обязав нижестоящий суд обеспечить возможность выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда от 15.06.2024.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 12.02.2026 по делу А56-96193/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Глобалнефтегазинвест» (покупатель) обратилось в арбитражный суд с заявлением об отмене решения Третейского суда (Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК) от 15.06.2024 по делу № 24/79, вынесенного по спору с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (поставщик). Стороны заключили договор поставки газа от 25.05.2023 №25-5-22693/23, согласно которому третейский суд утвердил взыскание с покупателя задолженности на сумму 115 435,04 руб., пени — 10 359,30 руб. и расходов — 40 773,83 руб. Заявление об отмене было удовлетворено определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.09.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Глобалнефтегазинвест»): решение третейского суда подлежит отмене, поскольку докладчик третейского разбирательства состоял в трудовых отношениях с аффилированной структурой одной из сторон, что нарушило процедуру арбитража и принцип беспристрастности.
— Ответчик (ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»): не было оснований для отмены решения третейского суда; сторона не заявляла отвод докладчику, фактически признав его независимость; докладчик не принимал решения по делу и не входил в состав третейского суда.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.09.2025 заявление ООО «Глобалнефтегазинвест» удовлетворено: решение Третейского суда от 15.06.2024 отменено на основании нарушения процедуры арбитража — суд указал, что докладчик имел конфликт интересов, поскольку работал в организации, аффилированной с одной из сторон, и это повлияло на беспристрастность процесса.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящий суд ошибочно применил нормы процессуального права, распространяя требования к арбитрам на докладчика, который не входит в состав третейского суда и не участвует в принятии решений. Согласно статьям 32, 34 Закона об арбитраже и Регламенту АНО НИРА ТЭК, докладчик оказывает техническое содействие, но не наделён полномочиями арбитра. Основания для отмены решения по публичному порядку отсутствуют: суд первой инстанции не установил нарушения фундаментальных правовых принципов, суверенитета или безопасности РФ. Применение норм о беспристрастности арбитров к докладчику противоречит закону и практике (пункт 49 постановления Пленума ВС РФ № 53, Обзоры ВС РФ № 3 (2019)).
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение от 15.09.2025 и отказал в удовлетворении заявления об отмене третейского решения, обязав нижестоящий суд обеспечить возможность выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда от 15.06.2024.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
СПОР О РАЗМЕРЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПУТЕМ ПРИЗНАНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ВНЕСУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОЦЕНКИ ЕЕ МЕТОДОЛОГИИ И СООТВЕТСТВИЯ ЕДИНОЙ МЕТОДИКЕ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.02.2026 по делу А02-2056/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Российский Союз Автостраховщиков (РСА) обратился к ООО «Синергия» (бывшее ООО «НСГ – РОСЭНЕРГО») с иском о взыскании 10 719 902 руб. 94 коп. компенсационных выплат, произведенных потерпевшим после отзыва лицензии у страховой компании. Спор выделен из основного дела № А02-2632/2023. Требования частично удовлетворены решением Арбитражного суда Республики Алтай от 19.03.2025, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2025. В деле участвуют третьи лица — ГК «АСВ» и несколько страховых компаний.
🗣 Позиции сторон
— Истец (РСА): компенсационные выплаты произведены в соответствии с Законом № 40-ФЗ; размер выплат подтверждён документами; требования обоснованы и подлежат взысканию в полном объёме.
— Ответчик (ООО «Синергия»): истек срок исковой давности по регрессным требованиям; оспорен размер выплат по ряду дел из-за ошибок в экспертных заключениях; требовал назначения судебной экспертизы, но ходатайство отклонено.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, исходя из подтверждённого факта выплат и соответствия документов требованиям Закона № 40-ФЗ. Апелляция оставила решение без изменения, признав доводы ответчика о сроках давности и расчётах несостоятельными, а представленные контррасчёты — недостаточно обоснованными.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что нижестоящие суды неполно исследовали доказательства по спорным выплатам на сумму 832 642 руб., включая экспертные заключения и контррасчёты. Допущено нарушение статьи 71 АПК РФ: выводы сделаны преимущественно на основе внесудебной экспертизы истца, без должной оценки доводов ответчика и представленных им специалистами материалов. Не рассмотрена необходимость назначения судебной экспертизы, что нарушило право ответчика на возражение. Указана правовая позиция Верховного Суда РФ о необходимости всесторонней оценки всех доказательств (в т.ч. определение № 305-КГ16-15981 от 31.01.2017).
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части взыскания 832 642 руб. и распределения судебных расходов, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Алтай.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.02.2026 по делу А02-2056/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Российский Союз Автостраховщиков (РСА) обратился к ООО «Синергия» (бывшее ООО «НСГ – РОСЭНЕРГО») с иском о взыскании 10 719 902 руб. 94 коп. компенсационных выплат, произведенных потерпевшим после отзыва лицензии у страховой компании. Спор выделен из основного дела № А02-2632/2023. Требования частично удовлетворены решением Арбитражного суда Республики Алтай от 19.03.2025, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2025. В деле участвуют третьи лица — ГК «АСВ» и несколько страховых компаний.
🗣 Позиции сторон
— Истец (РСА): компенсационные выплаты произведены в соответствии с Законом № 40-ФЗ; размер выплат подтверждён документами; требования обоснованы и подлежат взысканию в полном объёме.
— Ответчик (ООО «Синергия»): истек срок исковой давности по регрессным требованиям; оспорен размер выплат по ряду дел из-за ошибок в экспертных заключениях; требовал назначения судебной экспертизы, но ходатайство отклонено.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, исходя из подтверждённого факта выплат и соответствия документов требованиям Закона № 40-ФЗ. Апелляция оставила решение без изменения, признав доводы ответчика о сроках давности и расчётах несостоятельными, а представленные контррасчёты — недостаточно обоснованными.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что нижестоящие суды неполно исследовали доказательства по спорным выплатам на сумму 832 642 руб., включая экспертные заключения и контррасчёты. Допущено нарушение статьи 71 АПК РФ: выводы сделаны преимущественно на основе внесудебной экспертизы истца, без должной оценки доводов ответчика и представленных им специалистами материалов. Не рассмотрена необходимость назначения судебной экспертизы, что нарушило право ответчика на возражение. Указана правовая позиция Верховного Суда РФ о необходимости всесторонней оценки всех доказательств (в т.ч. определение № 305-КГ16-15981 от 31.01.2017).
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части взыскания 832 642 руб. и распределения судебных расходов, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Алтай.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
ПРИ РАСЧЕТЕ УБЫТКОВ ПО ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СДЕЛКЕ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА СНИЖЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 404 ГК РФ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДОКАЗАННОСТИ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ ИЛИ НЕРАЗУМНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.02.2026 по делу А75-22223/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в интересах бюджетного учреждения «Лангепасский реабилитационный центр» обратилась к ООО ЧОО «Олимп-Безопасность» с иском о взыскании 1 165 991 руб. 56 коп. убытков. Основание — ненадлежащее исполнение контракта № 0387200015423000092-ЭА от 23.10.2023 на оказание охранных услуг, расторгнутого 05.03.2024. В связи с этим учреждение заключило замещающие сделки: договор № 03/24 017 от 01.03.2024 (240 096 руб.) и контракт № 0387200015424000018-ЭА от 09.04.2024 (2 442 960 руб.). Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, апелляция снизила сумму до 453 316 руб. 51 коп., посчитав, что заказчик не принял разумных мер по снижению убытков.
🗣 Позиции сторон
— Истец: обязанность возместить убытки вытекает из ненадлежащего исполнения контракта; размер убытков определён как разница между ценой расторгнутого контракта и ценой замещающей сделки, заключённой по результатам конкурентной процедуры; добросовестность и разумность действий заказчика при заключении новой сделки предполагаются.
— Ответчик: заказчик не принял разумных мер по уменьшению убытков, поскольку вместо проведения новой закупки мог заключить контракт со вторым участником первоначального аукциона; цена замещающей сделки завышена; суд апелляции правомерно применил статью 404 ГК РФ для снижения ответственности.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, взыскав 1 165 991 руб. 56 коп. убытков, исходя из разницы цен между первоначальным и замещающим контрактами. Апелляционный суд изменил решение: счёл, что заказчик не направил предложение о заключении контракта другим участникам первоначального аукциона (включая ООО «ЧОП „СКБ-Югра““), и снизил сумму убытков до 453 316 руб. 51 коп., применив статью 404 ГК РФ.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации указал, что апелляционный суд ошибся, применив статью 404 ГК РФ без достаточных доказательств недобросовестности или неразумности действий заказчика. Закон № 44-ФЗ не обязывает заказчика заключать контракт с другими участниками после одностороннего отказа — это право, а не обязанность. Цена замещающей сделки сформирована по итогам конкурсной процедуры, нарушений не установлено. Расчёт убытков по гипотетической цене участника, который не проявил интереса к заключению контракта, является предположительным и противоречит статье 393.1 ГК РФ. Однако суд первой инстанции не привёл полного арифметического расчёта, что требует нового рассмотрения.
📌 Итог
Суд отменил решения первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.02.2026 по делу А75-22223/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в интересах бюджетного учреждения «Лангепасский реабилитационный центр» обратилась к ООО ЧОО «Олимп-Безопасность» с иском о взыскании 1 165 991 руб. 56 коп. убытков. Основание — ненадлежащее исполнение контракта № 0387200015423000092-ЭА от 23.10.2023 на оказание охранных услуг, расторгнутого 05.03.2024. В связи с этим учреждение заключило замещающие сделки: договор № 03/24 017 от 01.03.2024 (240 096 руб.) и контракт № 0387200015424000018-ЭА от 09.04.2024 (2 442 960 руб.). Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, апелляция снизила сумму до 453 316 руб. 51 коп., посчитав, что заказчик не принял разумных мер по снижению убытков.
🗣 Позиции сторон
— Истец: обязанность возместить убытки вытекает из ненадлежащего исполнения контракта; размер убытков определён как разница между ценой расторгнутого контракта и ценой замещающей сделки, заключённой по результатам конкурентной процедуры; добросовестность и разумность действий заказчика при заключении новой сделки предполагаются.
— Ответчик: заказчик не принял разумных мер по уменьшению убытков, поскольку вместо проведения новой закупки мог заключить контракт со вторым участником первоначального аукциона; цена замещающей сделки завышена; суд апелляции правомерно применил статью 404 ГК РФ для снижения ответственности.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, взыскав 1 165 991 руб. 56 коп. убытков, исходя из разницы цен между первоначальным и замещающим контрактами. Апелляционный суд изменил решение: счёл, что заказчик не направил предложение о заключении контракта другим участникам первоначального аукциона (включая ООО «ЧОП „СКБ-Югра““), и снизил сумму убытков до 453 316 руб. 51 коп., применив статью 404 ГК РФ.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации указал, что апелляционный суд ошибся, применив статью 404 ГК РФ без достаточных доказательств недобросовестности или неразумности действий заказчика. Закон № 44-ФЗ не обязывает заказчика заключать контракт с другими участниками после одностороннего отказа — это право, а не обязанность. Цена замещающей сделки сформирована по итогам конкурсной процедуры, нарушений не установлено. Расчёт убытков по гипотетической цене участника, который не проявил интереса к заключению контракта, является предположительным и противоречит статье 393.1 ГК РФ. Однако суд первой инстанции не привёл полного арифметического расчёта, что требует нового рассмотрения.
📌 Итог
Суд отменил решения первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕЗ ССЫЛОК НА КОНКРЕТНЫЕ АКТЫ УКАЗЫВАЕТ НА ПРИЗНАНИЕ ДОЛГА И, В СИЛУ ПРИНЦИПА ЭСТОППЕЛЬ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ЗАКАЗЧИКУ ЗАЯВЛЯТЬ О ФОРМАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ ИСПОЛНИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О НЕПРЕДОСТАВЛЕНИИ АКТОВ СВЕРКИ
Постановление АС Московского округа от 13.02.2026 по делу А41-80734/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Владос-Транс» обратилось к ООО «ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК – ЛОГИСТИКА» с иском о взыскании 599 889,20 руб. основного долга, 36 500 руб. процентов, а также расходов на представителя и госпошлину. Стороны заключили рамочный договор от 10.08.2023 № 1008-ВТ/23 на предоставление железнодорожных полувагонов для перевозок. Истец подтвердил оказание услуг актами с 07.05.2024 по 07.08.2024 на общую сумму 4 713 389,20 руб., ответчик частично оплатил обязательства — на 4 112 618 руб. Дело прошло через Арбитражный суд Московской области (решение от 04.08.2025) и Десятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 10.10.2025), где в иске было отказано.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: договор действует, услуги оказаны, акты направлены надлежащим образом, мотивированного отказа от ответчика не поступало, оплата части суммы свидетельствует о признании обязательств. Условия договора не предусматривают авансирование, следовательно, обязанность по оплате возникает после оказания услуг.
— Ответчик: Акт № 61 не подтверждён заявками, представлены две формы заявок с разной стоимостью, ведутся расчёты по контррасчётам, в которых указана переплата со стороны ответчика; истец нарушил обязанности по предоставлению актов сверки и согласованных реестров вагонов.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что истец не представил акты сверки и согласованные реестры вагонов, как того требуют пункты 2.1.6 и 2.1.7 договора. Апелляция оставила решение без изменения, добавив, что истец уклонился от сверки расчётов и заявил об оставлении иска без рассмотрения. Также суды учли, что часть заявок не содержит чёткой цены за вагон, а Акт № 61 не подтверждён документально.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что нижестоящие суды неполно исследовали доказательства: не оценили факт оплаты на 4 112 618 руб. без ссылки на конкретные акты, не выяснили, в счёт каких обязательств производились платежи, и не проверили контррасчёт ответчика на соответствие условиям договора. Нарушены ст. 65, 71, 15, 170, 271, 288 АПК РФ — выводы не основаны на всесторонней оценке доказательств, отсутствует анализ поведения ответчика, оплатившего услуги в объёме, превышающем его контррасчёт. Кассация сослалась на позицию ВС РФ о недопустимости недобросовестного поведения и необходимость применения правила эстоппель.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 13.02.2026 по делу А41-80734/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Владос-Транс» обратилось к ООО «ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК – ЛОГИСТИКА» с иском о взыскании 599 889,20 руб. основного долга, 36 500 руб. процентов, а также расходов на представителя и госпошлину. Стороны заключили рамочный договор от 10.08.2023 № 1008-ВТ/23 на предоставление железнодорожных полувагонов для перевозок. Истец подтвердил оказание услуг актами с 07.05.2024 по 07.08.2024 на общую сумму 4 713 389,20 руб., ответчик частично оплатил обязательства — на 4 112 618 руб. Дело прошло через Арбитражный суд Московской области (решение от 04.08.2025) и Десятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 10.10.2025), где в иске было отказано.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: договор действует, услуги оказаны, акты направлены надлежащим образом, мотивированного отказа от ответчика не поступало, оплата части суммы свидетельствует о признании обязательств. Условия договора не предусматривают авансирование, следовательно, обязанность по оплате возникает после оказания услуг.
— Ответчик: Акт № 61 не подтверждён заявками, представлены две формы заявок с разной стоимостью, ведутся расчёты по контррасчётам, в которых указана переплата со стороны ответчика; истец нарушил обязанности по предоставлению актов сверки и согласованных реестров вагонов.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что истец не представил акты сверки и согласованные реестры вагонов, как того требуют пункты 2.1.6 и 2.1.7 договора. Апелляция оставила решение без изменения, добавив, что истец уклонился от сверки расчётов и заявил об оставлении иска без рассмотрения. Также суды учли, что часть заявок не содержит чёткой цены за вагон, а Акт № 61 не подтверждён документально.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что нижестоящие суды неполно исследовали доказательства: не оценили факт оплаты на 4 112 618 руб. без ссылки на конкретные акты, не выяснили, в счёт каких обязательств производились платежи, и не проверили контррасчёт ответчика на соответствие условиям договора. Нарушены ст. 65, 71, 15, 170, 271, 288 АПК РФ — выводы не основаны на всесторонней оценке доказательств, отсутствует анализ поведения ответчика, оплатившего услуги в объёме, превышающем его контррасчёт. Кассация сослалась на позицию ВС РФ о недопустимости недобросовестного поведения и необходимость применения правила эстоппель.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ФОРМАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ СРОКА ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ НЕУСТОЙКИ, ЕСЛИ ПОДРЯДЧИК УЧАСТВОВАЛ В ЗАТЯГИВАНИИ СОГЛАСОВАНИЯ, А ВИНА ЗАКАЗЧИКА В ПРОСРОЧКЕ НЕ УСТАНОВЛЕНА
Постановление АС Московского округа от 13.02.2026 по делу А40-299754/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
— АО «Строительная компания ФЛАН-М» обратилось к казенному предприятию г. Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» с иском о взыскании пени в размере 69 130 390 руб. 07 коп. за период с 01.05.2024 по 31.12.2024 по договору № Ф.2021.316 от 07.06.2021 на реставрацию объекта культурного наследия.
— Спор возник из-за несвоевременной передачи заказчиком откорректированной проектно-сметной документации, что, по мнению истца, повлекло просрочку и основание для начисления пени по допсоглашению №8 от 16.02.2024.
— Решением Арбитражного суда Москвы от 27.05.2025 в иске отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2025 решение первой инстанции отменено, с заказчика взыскана пеня за период с 01.05.2024 по 31.12.2024 в размере 74 612 095,01 руб.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: обязанность по передаче документации четко возложена на заказчика; факт просрочки подтвержден, доказательств уважительных причин не представлено; применение пени прямо предусмотрено п. 1.3 допсоглашения №8.
— Ответчик: процесс согласования документации носил совместный характер, подрядчик активно участвовал и затягивал экспертизу; заказчик действовал добросовестно; наличие признаков просрочки кредитора исключает ответственность; взыскание пени от всей цены контракта приводит к необоснованной выгоде.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: отказалась в удовлетворении иска, установив добросовестные действия заказчика, участие подрядчика в задержках и отсутствие вины; учтена позиция ВАС РФ о недопустимости несоразмерной неустойки.
— Апелляция: отменила решение, указав на буквальное исполнение условий допсоглашения, отсутствие передачи документации в срок и обязательность взыскания пени, несмотря на участие подрядчика в согласовании.
🧭 Позиция кассации
— Кассационный суд указал, что апелляция ошибочно переоценила факты, установленные судом первой инстанции, без опровержения доказательств; нарушены принципы добросовестности и соразмерности.
— Условие о пене должно применяться с учетом реального порядка исполнения обязательств, включая участие подрядчика в задержках. Начисление пени при отсутствии вины заказчика противоречит ст. 330, 401, 405 ГК РФ.
— Суд округа поддержал вывод первой инстанции как соответствующий обстоятельствам и доказательствам, отметив, что апелляция не имела оснований для отмены мотивированного акта.
📌 Итог
— Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, отказавшее в иске.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 13.02.2026 по делу А40-299754/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
— АО «Строительная компания ФЛАН-М» обратилось к казенному предприятию г. Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» с иском о взыскании пени в размере 69 130 390 руб. 07 коп. за период с 01.05.2024 по 31.12.2024 по договору № Ф.2021.316 от 07.06.2021 на реставрацию объекта культурного наследия.
— Спор возник из-за несвоевременной передачи заказчиком откорректированной проектно-сметной документации, что, по мнению истца, повлекло просрочку и основание для начисления пени по допсоглашению №8 от 16.02.2024.
— Решением Арбитражного суда Москвы от 27.05.2025 в иске отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2025 решение первой инстанции отменено, с заказчика взыскана пеня за период с 01.05.2024 по 31.12.2024 в размере 74 612 095,01 руб.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: обязанность по передаче документации четко возложена на заказчика; факт просрочки подтвержден, доказательств уважительных причин не представлено; применение пени прямо предусмотрено п. 1.3 допсоглашения №8.
— Ответчик: процесс согласования документации носил совместный характер, подрядчик активно участвовал и затягивал экспертизу; заказчик действовал добросовестно; наличие признаков просрочки кредитора исключает ответственность; взыскание пени от всей цены контракта приводит к необоснованной выгоде.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: отказалась в удовлетворении иска, установив добросовестные действия заказчика, участие подрядчика в задержках и отсутствие вины; учтена позиция ВАС РФ о недопустимости несоразмерной неустойки.
— Апелляция: отменила решение, указав на буквальное исполнение условий допсоглашения, отсутствие передачи документации в срок и обязательность взыскания пени, несмотря на участие подрядчика в согласовании.
🧭 Позиция кассации
— Кассационный суд указал, что апелляция ошибочно переоценила факты, установленные судом первой инстанции, без опровержения доказательств; нарушены принципы добросовестности и соразмерности.
— Условие о пене должно применяться с учетом реального порядка исполнения обязательств, включая участие подрядчика в задержках. Начисление пени при отсутствии вины заказчика противоречит ст. 330, 401, 405 ГК РФ.
— Суд округа поддержал вывод первой инстанции как соответствующий обстоятельствам и доказательствам, отметив, что апелляция не имела оснований для отмены мотивированного акта.
📌 Итог
— Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, отказавшее в иске.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА НЕ СОЗДАЮТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДЛЯ ПРОДАВЦА, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОНОЙ ЭТОЙ СДЕЛКИ И СВЯЗАН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЛОЖЕНИЯМИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Постановление АС Центрального округа от 13.02.2026 по делу А23-5687/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Симплант» (лизингополучатель) обратилось к ЗАО «Завод автомобильного оборудования» с иском об обязании передать прицеп по договору купли-продажи № 27395/2023 от 19.05.2023, а также о взыскании неустойки за просрочку поставки — 87 914 руб. 38 коп. и судебной неустойки в случае неисполнения решения. Встречным иском завод потребовал расторгнуть договор, ссылаясь на отсутствие технического задания от истца. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск частично, но отказали в исправлении опечатки в решении, связанной с мощностью двигателя прицепа.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Симплант»): ссылался на обязанность завода поставить товар, предусмотренный договором лизинга, в котором указан двигатель мощностью 231 л.с., и на то, что завод получил предоплату, но не выполнил обязательства.
— Ответчик (ЗАО «Завод»): утверждал, что в договоре купли-продажи мощность двигателя указана как 0 л.с., двигатель не является частью прицепа, а условия договора лизинга не обязательны для продавца, не являющегося его стороной.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили иск ООО «Симплант» частично: обязали завод передать прицеп с двигателем 231 л.с., взыскали неустойку. Отказали в расторжении договора. При этом отказали ЗАО в исправлении опечатки в решении (замена 231 л.с. на 0 л.с.), мотивировав это тем, что такое изменение повлечёт изменение существа акта.
🧭 Позиция кассации
— Кассация установила, что нижестоящие суды ошибочно сочли обязательными для завода условия договора лизинга, хотя он не является его стороной. Также суды не проверили, из каких доказательств взята характеристика двигателя 231 л.с., тогда как в договоре купли-продажи она указана как 0 л.с. Указание на очевидную опечатку требует проверки, которая не была проведена. Выводы о технических характеристиках противоречат представленным документам.
📌 Итог
Отменить определение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 13.02.2026 по делу А23-5687/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Симплант» (лизингополучатель) обратилось к ЗАО «Завод автомобильного оборудования» с иском об обязании передать прицеп по договору купли-продажи № 27395/2023 от 19.05.2023, а также о взыскании неустойки за просрочку поставки — 87 914 руб. 38 коп. и судебной неустойки в случае неисполнения решения. Встречным иском завод потребовал расторгнуть договор, ссылаясь на отсутствие технического задания от истца. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск частично, но отказали в исправлении опечатки в решении, связанной с мощностью двигателя прицепа.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Симплант»): ссылался на обязанность завода поставить товар, предусмотренный договором лизинга, в котором указан двигатель мощностью 231 л.с., и на то, что завод получил предоплату, но не выполнил обязательства.
— Ответчик (ЗАО «Завод»): утверждал, что в договоре купли-продажи мощность двигателя указана как 0 л.с., двигатель не является частью прицепа, а условия договора лизинга не обязательны для продавца, не являющегося его стороной.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили иск ООО «Симплант» частично: обязали завод передать прицеп с двигателем 231 л.с., взыскали неустойку. Отказали в расторжении договора. При этом отказали ЗАО в исправлении опечатки в решении (замена 231 л.с. на 0 л.с.), мотивировав это тем, что такое изменение повлечёт изменение существа акта.
🧭 Позиция кассации
— Кассация установила, что нижестоящие суды ошибочно сочли обязательными для завода условия договора лизинга, хотя он не является его стороной. Также суды не проверили, из каких доказательств взята характеристика двигателя 231 л.с., тогда как в договоре купли-продажи она указана как 0 л.с. Указание на очевидную опечатку требует проверки, которая не была проведена. Выводы о технических характеристиках противоречат представленным документам.
📌 Итог
Отменить определение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ ДО ИСТЕЧЕНИЯ ГОДИЧНОГО СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ЕГО ТЕЧЕНИЕ НА СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ, ИСК ПОДАННЫЙ В ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА СЧИТАЕТСЯ ПОДАННЫМ СВОЕВРЕМЕННО
Постановление АС Уральского округа от 13.02.2026 по делу А76-19918/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансГруз» обратилось к акционерному обществу «Уральская вагоноремонтная компания» с иском о взыскании 33 297 руб. 42 коп. — стоимости устранения дефектов колесной пары вагона № 61614269, отремонтированного 25.12.2021 по договору подряда от 01.12.2014 № 148-14-УВК. Недостатки выявлены 12.05.2023 при составлении акта-рекламации формы ВУ-41М. Претензия направлена 11.04.2024, оставлена без ответа. Иск подан 13.06.2024.
🗣 Позиции сторон
— Истец: срок исковой давности не пропущен, поскольку начинается со дня составления акта-рекламации (12.05.2023), а претензионный порядок приостанавливает его течение. Иск подан в пределах установленного срока.
— Ответчик: истцом пропущен годичный срок исковой давности, который начал течь с момента выявления нарушения — 12.05.2023; иск подан 13.06.2024, то есть с опозданием.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции отказал в иске, признав требования обоснованными, но указав на пропуск срока исковой давности.
— Апелляция оставила решение без изменения, согласившись, что иск подан после окончания годичного срока, начавшегося с даты акта-рекламации.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы о сроке исковой давности. По ст. 725 ГК РФ срок начинается со дня заявления о недостатках, то есть с 12.05.2023. Претензия направлена 11.04.2024, до окончания срока, и её рассмотрение (30 дней) приостанавливает течение срока по ст. 202 ГК РФ. Окончание срока — 13.06.2024 (учитывая перенос с праздничного дня 12.06.2024). Иск подан 13.06.2024 — вовремя. Суд ссылается на п. 16 постановления Пленума ВС № 43.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и удовлетворил иск — взыскать с АО «Уральская вагоноремонтная компания» в пользу ООО «ТрансГруз» 33 297 руб. 42 коп., госпошлину по иску (2 000 руб.), по апелляции (30 000 руб.) и по кассации (50 000 руб.).
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 13.02.2026 по делу А76-19918/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансГруз» обратилось к акционерному обществу «Уральская вагоноремонтная компания» с иском о взыскании 33 297 руб. 42 коп. — стоимости устранения дефектов колесной пары вагона № 61614269, отремонтированного 25.12.2021 по договору подряда от 01.12.2014 № 148-14-УВК. Недостатки выявлены 12.05.2023 при составлении акта-рекламации формы ВУ-41М. Претензия направлена 11.04.2024, оставлена без ответа. Иск подан 13.06.2024.
🗣 Позиции сторон
— Истец: срок исковой давности не пропущен, поскольку начинается со дня составления акта-рекламации (12.05.2023), а претензионный порядок приостанавливает его течение. Иск подан в пределах установленного срока.
— Ответчик: истцом пропущен годичный срок исковой давности, который начал течь с момента выявления нарушения — 12.05.2023; иск подан 13.06.2024, то есть с опозданием.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции отказал в иске, признав требования обоснованными, но указав на пропуск срока исковой давности.
— Апелляция оставила решение без изменения, согласившись, что иск подан после окончания годичного срока, начавшегося с даты акта-рекламации.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы о сроке исковой давности. По ст. 725 ГК РФ срок начинается со дня заявления о недостатках, то есть с 12.05.2023. Претензия направлена 11.04.2024, до окончания срока, и её рассмотрение (30 дней) приостанавливает течение срока по ст. 202 ГК РФ. Окончание срока — 13.06.2024 (учитывая перенос с праздничного дня 12.06.2024). Иск подан 13.06.2024 — вовремя. Суд ссылается на п. 16 постановления Пленума ВС № 43.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и удовлетворил иск — взыскать с АО «Уральская вагоноремонтная компания» в пользу ООО «ТрансГруз» 33 297 руб. 42 коп., госпошлину по иску (2 000 руб.), по апелляции (30 000 руб.) и по кассации (50 000 руб.).
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
НЕУКАЗАНИЕ В ДЕКЛАРАЦИИ СВЕДЕНИЙ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТОВАРА К ПОДАКЦИЗНЫМ СРЕДНИМ ДИСТИЛЛЯТАМ СОГЛАСНО НК РФ ОБРАЗУЕТ СОСТАВ НЕДОСТОВЕРНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВИЛЬНОСТИ ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ ПО КОДУ ТН ВЭД ЕАЭС
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.02.2026 по делу А32-69915/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Бифрест» обратилось в суд с заявлением о признании незаконным постановления Новороссийской таможни от 20.11.2024 по делу об административном правонарушении № 10317000001260/2024, вынесенном по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ. Таможня установила, что общество недостоверно задекларировало товар — уайт-спирит (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 210 0), ввезённый по декларации № 10317120/040124/3002161, что привело к неуплате акциза на сумму 205 209 рублей 60 копеек. Спор возник после таможенной экспертизы, по результатам которой товар был переквалифицирован как «средний дистиллят» и подлежащий обложению акцизом.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.07.2025 постановление таможни было признано незаконным и отменено. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения 24.10.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Бифрест»): указал, что товар был правильно задекларирован как «легкий дистиллят» по ТН ВЭД ЕАЭС, а для целей налогообложения акцизом он не должен признаваться средним дистиллятом, поскольку его характеристики соответствуют легким дистиллятам. Общество не имело информации о необходимости уплаты акциза до экспертизы.
— Ответчик (Новороссийская таможня): утверждала, что по физико-химическим показателям товар соответствует определению «среднего дистиллята» по подпункту 11 пункта 1 статьи 181 НК РФ, следовательно, является объектом налогообложения акцизом, а декларирование без учёта этого — недостоверное, что влечёт ответственность по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Краснодарского края от 07.07.2025 признал постановление таможни незаконным, указав, что код ТН ВЭД не менялся, сведения в графе 31 ДТ соответствовали документам, а выводы таможни основаны на данных, которых у общества не было на момент декларирования.
— Апелляция от 24.10.2025 оставила решение без изменения, согласившись с тем, что состав правонарушения отсутствует, так как не было изменения кода и требований к уплате акциза на момент подачи ДТ.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. Разделение на «лёгкие» и «средние» дистилляты в ТН ВЭД ЕАЭС не тождественно понятию «средние дистилляты» в Налоговом кодексе. По подпункту 11 пункта 1 статьи 181 НК РФ товар признан средним дистиллятом независимо от классификации по ТН ВЭД, следовательно, он подлежит обложению акцизом. Указание неверных сведений в графе 31, повлекшее неуплату налога, образует объективную сторону правонарушения по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ. Суд ссылается на правовую позицию Верховного Суда РФ от 11.04.2025 по делу № 305-ЭС25-2161.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции и принял новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления ООО «Бифрест».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.02.2026 по делу А32-69915/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Бифрест» обратилось в суд с заявлением о признании незаконным постановления Новороссийской таможни от 20.11.2024 по делу об административном правонарушении № 10317000001260/2024, вынесенном по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ. Таможня установила, что общество недостоверно задекларировало товар — уайт-спирит (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 210 0), ввезённый по декларации № 10317120/040124/3002161, что привело к неуплате акциза на сумму 205 209 рублей 60 копеек. Спор возник после таможенной экспертизы, по результатам которой товар был переквалифицирован как «средний дистиллят» и подлежащий обложению акцизом.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.07.2025 постановление таможни было признано незаконным и отменено. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения 24.10.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Бифрест»): указал, что товар был правильно задекларирован как «легкий дистиллят» по ТН ВЭД ЕАЭС, а для целей налогообложения акцизом он не должен признаваться средним дистиллятом, поскольку его характеристики соответствуют легким дистиллятам. Общество не имело информации о необходимости уплаты акциза до экспертизы.
— Ответчик (Новороссийская таможня): утверждала, что по физико-химическим показателям товар соответствует определению «среднего дистиллята» по подпункту 11 пункта 1 статьи 181 НК РФ, следовательно, является объектом налогообложения акцизом, а декларирование без учёта этого — недостоверное, что влечёт ответственность по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Краснодарского края от 07.07.2025 признал постановление таможни незаконным, указав, что код ТН ВЭД не менялся, сведения в графе 31 ДТ соответствовали документам, а выводы таможни основаны на данных, которых у общества не было на момент декларирования.
— Апелляция от 24.10.2025 оставила решение без изменения, согласившись с тем, что состав правонарушения отсутствует, так как не было изменения кода и требований к уплате акциза на момент подачи ДТ.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. Разделение на «лёгкие» и «средние» дистилляты в ТН ВЭД ЕАЭС не тождественно понятию «средние дистилляты» в Налоговом кодексе. По подпункту 11 пункта 1 статьи 181 НК РФ товар признан средним дистиллятом независимо от классификации по ТН ВЭД, следовательно, он подлежит обложению акцизом. Указание неверных сведений в графе 31, повлекшее неуплату налога, образует объективную сторону правонарушения по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ. Суд ссылается на правовую позицию Верховного Суда РФ от 11.04.2025 по делу № 305-ЭС25-2161.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции и принял новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления ООО «Бифрест».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ЗАДЕРЖКУ ПОДАЧИ И УБОРКИ ВАГОНОВ РЕГУЛИРУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НОРМАМИ УСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ШТРАФ И ГОДИЧНЫЙ СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
Постановление АС Московского округа от 13.02.2026 по делу А40-309679/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Пушкинская газораздаточная станция» (истец) обратилось к ОАО «Российские железные дороги» (ответчик) с иском о взыскании убытков в размере 1 120 000 руб. из-за сверхнормативного простоя вагонов на путях необщего пользования. Спор вытекает из договоров № 6/54 от 01.06.2017, № 1-3/28 от 25.06.2021 и № 1-3/28 от 21.03.2023 на подачу и уборку вагонов. Истец ссылался на штрафы, выставленные поставщиком ООО «Гранд» по договору поставки № 33/19-П от 01.01.2019. Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства: решение от 07.04.2025 и постановление апелляции от 06.08.2025 удовлетворили иск.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: требования основаны на статье 15 ГК РФ; считает, что задержка подачи и уборки вагонов со стороны ОАО «РЖД» вызвала реальный ущерб в виде штрафов поставщику; спорные правоотношения квалифицируются как договор возмездного оказания услуг, срок исковой давности — три года, истекает 24.07.2025, иск подан 23.12.2024 — в пределах срока.
— Ответчик: требует отмены решений, ссылаясь на пропуск годичного срока исковой давности по перевозкам; указывает, что Устав железнодорожного транспорта РФ устанавливает исключительную ответственность в виде штрафа, исключающую взыскание убытков сверх него.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции (07.04.2025) и Девятый арбитражный апелляционный суд (06.08.2025) удовлетворили иск полностью. Суды квалифицировали отношения как договор возмездного оказания услуг, применили трехлетний срок исковой давности, начав его с даты претензии поставщика (24.07.2022). Признали убытки реальными и подлежащими возмещению.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. Кассационный суд указал, что спорные обязательства связаны с перевозочным процессом и регулируются Уставом железнодорожного транспорта РФ. Статьи 97 и 100 Устава устанавливают штрафы за задержку подачи и уборки вагонов, которые носят исключительный характер — взыскание убытков сверх них невозможно. Применяется годичный срок исковой давности по статье 125 Устава и пункту 3 статьи 797 ГК РФ. Иск подан 23.12.2024 — после окончания срока (июль 2022 – апрель 2023). Суд кассации учёл позицию Верховного Суда РФ от 19.03.2024 № 305-ЭС23-24377 о системном толковании Устава.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, отказал в удовлетворении иска и взыскал с ООО «Пушкинская ГРС» в пользу ОАО «РЖД» 80 000 руб. судебных расходов.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 13.02.2026 по делу А40-309679/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Пушкинская газораздаточная станция» (истец) обратилось к ОАО «Российские железные дороги» (ответчик) с иском о взыскании убытков в размере 1 120 000 руб. из-за сверхнормативного простоя вагонов на путях необщего пользования. Спор вытекает из договоров № 6/54 от 01.06.2017, № 1-3/28 от 25.06.2021 и № 1-3/28 от 21.03.2023 на подачу и уборку вагонов. Истец ссылался на штрафы, выставленные поставщиком ООО «Гранд» по договору поставки № 33/19-П от 01.01.2019. Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства: решение от 07.04.2025 и постановление апелляции от 06.08.2025 удовлетворили иск.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: требования основаны на статье 15 ГК РФ; считает, что задержка подачи и уборки вагонов со стороны ОАО «РЖД» вызвала реальный ущерб в виде штрафов поставщику; спорные правоотношения квалифицируются как договор возмездного оказания услуг, срок исковой давности — три года, истекает 24.07.2025, иск подан 23.12.2024 — в пределах срока.
— Ответчик: требует отмены решений, ссылаясь на пропуск годичного срока исковой давности по перевозкам; указывает, что Устав железнодорожного транспорта РФ устанавливает исключительную ответственность в виде штрафа, исключающую взыскание убытков сверх него.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции (07.04.2025) и Девятый арбитражный апелляционный суд (06.08.2025) удовлетворили иск полностью. Суды квалифицировали отношения как договор возмездного оказания услуг, применили трехлетний срок исковой давности, начав его с даты претензии поставщика (24.07.2022). Признали убытки реальными и подлежащими возмещению.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. Кассационный суд указал, что спорные обязательства связаны с перевозочным процессом и регулируются Уставом железнодорожного транспорта РФ. Статьи 97 и 100 Устава устанавливают штрафы за задержку подачи и уборки вагонов, которые носят исключительный характер — взыскание убытков сверх них невозможно. Применяется годичный срок исковой давности по статье 125 Устава и пункту 3 статьи 797 ГК РФ. Иск подан 23.12.2024 — после окончания срока (июль 2022 – апрель 2023). Суд кассации учёл позицию Верховного Суда РФ от 19.03.2024 № 305-ЭС23-24377 о системном толковании Устава.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, отказал в удовлетворении иска и взыскал с ООО «Пушкинская ГРС» в пользу ОАО «РЖД» 80 000 руб. судебных расходов.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа