ВЫВОД О ПРОПУСКЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ОБ ОПЛАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ УСТАНОВЛЕНИЯ МОМЕНТА ИХ ЗАВЕРШЕНИЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 20.01.2026 по делу А05-7947/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Калашников А.В. обратился к индивидуальному предпринимателю Тропину Е.М. с иском о взыскании 36 756 924 руб. 99 коп. за выполненные строительные и проектные работы на двух объектах — магазинах в селе Карпогоры (Объект 1 и Объект 2). Строительство началось в 2016 году по устному соглашению. Разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта 1 выдано 25.12.2018, Объекта 2 — 24.01.2020. После отказа в признании права долевой собственности истец потребовал оплаты работ. Первоначально суд отказал в иске, но кассация направила дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении суд частично удовлетворил иск — взыскал 8 924 330 руб. 54 коп. по Объекту 2, а по Объекту 1 отказал полностью из-за пропуска срока исковой давности.
🗣 Позиции сторон
Калашников А.В. (истец):
— Срок исковой давности по Объекту 2 не пропущен, так как работы завершались до октября 2020 года, а оплата и действия ответчика свидетельствуют о признании долга.
— Требования о дополнительных работах предъявлены в срок.
— В стоимость работ должны быть включены расходы на проектирование, командировки и проживание, подтвержденные свидетельскими показаниями.
Тропин Е.М. (ответчик):
— Между сторонами не было договора подряда, истец лишь организовывал строительство.
— Срок исковой давности по Объекту 1 и Объекту 2 пропущен.
— Суды неправомерно учли внесудебные заключения специалистов и не назначили повторную экспертизу, несмотря на недостоверность выводов судебного эксперта.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (24.07.2025): признал отношения строительного подряда, частично удовлетворил иск — взыскал 8 924 330 руб. 54 коп. по Объекту 2, в остальном отказал, в том числе по Объекту 1 — из-за пропуска срока исковой давности. Расходы на проектирование включены только в сумме 140 000 руб., командировочные и проживание — не учтены.
— Апелляция (24.10.2025): поддержала решение первой инстанции, согласилась с моментом начала течения срока исковой давности по Объекту 1 — с 2019 года, по Объекту 2 — с октября 2020 года.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции признал необоснованным вывод нижестоящих судов о пропуске срока исковой давности по требованиям о взыскании стоимости дополнительных работ, выполненных на Объекте 1 осенью 2020 года. Эти работы были проведены по требованию арендатора, но в интересах заказчика, и их выполнение образует самостоятельное требование. Суды не исследовали момент завершения этих работ, уточнение исковых требований истцом и приостановление срока исковой давности в связи с претензионным порядком. Это нарушение статьи 288 АПК РФ. Указывается, что при новом рассмотрении необходимо проверить соблюдение срока исковой давности именно по этим работам, установить их объем и стоимость, если потребуется, и правильно распределить судебные расходы.
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части отказа в иске и распределения судебных расходов, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 20.01.2026 по делу А05-7947/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Калашников А.В. обратился к индивидуальному предпринимателю Тропину Е.М. с иском о взыскании 36 756 924 руб. 99 коп. за выполненные строительные и проектные работы на двух объектах — магазинах в селе Карпогоры (Объект 1 и Объект 2). Строительство началось в 2016 году по устному соглашению. Разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта 1 выдано 25.12.2018, Объекта 2 — 24.01.2020. После отказа в признании права долевой собственности истец потребовал оплаты работ. Первоначально суд отказал в иске, но кассация направила дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении суд частично удовлетворил иск — взыскал 8 924 330 руб. 54 коп. по Объекту 2, а по Объекту 1 отказал полностью из-за пропуска срока исковой давности.
🗣 Позиции сторон
Калашников А.В. (истец):
— Срок исковой давности по Объекту 2 не пропущен, так как работы завершались до октября 2020 года, а оплата и действия ответчика свидетельствуют о признании долга.
— Требования о дополнительных работах предъявлены в срок.
— В стоимость работ должны быть включены расходы на проектирование, командировки и проживание, подтвержденные свидетельскими показаниями.
Тропин Е.М. (ответчик):
— Между сторонами не было договора подряда, истец лишь организовывал строительство.
— Срок исковой давности по Объекту 1 и Объекту 2 пропущен.
— Суды неправомерно учли внесудебные заключения специалистов и не назначили повторную экспертизу, несмотря на недостоверность выводов судебного эксперта.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (24.07.2025): признал отношения строительного подряда, частично удовлетворил иск — взыскал 8 924 330 руб. 54 коп. по Объекту 2, в остальном отказал, в том числе по Объекту 1 — из-за пропуска срока исковой давности. Расходы на проектирование включены только в сумме 140 000 руб., командировочные и проживание — не учтены.
— Апелляция (24.10.2025): поддержала решение первой инстанции, согласилась с моментом начала течения срока исковой давности по Объекту 1 — с 2019 года, по Объекту 2 — с октября 2020 года.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции признал необоснованным вывод нижестоящих судов о пропуске срока исковой давности по требованиям о взыскании стоимости дополнительных работ, выполненных на Объекте 1 осенью 2020 года. Эти работы были проведены по требованию арендатора, но в интересах заказчика, и их выполнение образует самостоятельное требование. Суды не исследовали момент завершения этих работ, уточнение исковых требований истцом и приостановление срока исковой давности в связи с претензионным порядком. Это нарушение статьи 288 АПК РФ. Указывается, что при новом рассмотрении необходимо проверить соблюдение срока исковой давности именно по этим работам, установить их объем и стоимость, если потребуется, и правильно распределить судебные расходы.
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части отказа в иске и распределения судебных расходов, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПОВТОРНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НОРМАТИВНОГО СРОКА ДОСТАВКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, ЕСЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СУТКИ УЖЕ УЧТЕНЫ В РАСЧЁТЕ НЕУСТОЙКИ
Постановление АС Московского округа от 20.01.2026 по делу А40-114965/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ПАО «Нефтегазовая компания «Славнефть» обратилось к ОАО «Российские железные дороги» с иском о взыскании пени за просрочку доставки грузов по железнодорожным накладным — 1 185 954,36 руб. Спор возник из перевозок опасных грузов и порожних вагонов из-под них. Дело рассмотрено в порядке упрощённого производства. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, апелляция оставила решение без изменения. Истец обжаловал отказ в полном взыскании.
🗣 Позиции сторон
— Истец: в расчёте неустойки уже учтены дополнительные сутки на доставку по пункту 5.12 Правил № 245; суды ошибочно увеличили срок доставки повторно, что привело к занижению суммы пени.
— Ответчик: применение увеличенного срока доставки при перевозке опасных грузов правомерно; истцом не доказано, что все спорные отправки подпадают под норму, требующую увеличения срока.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (23.07.2025): частично удовлетворил иск, взыскав часть пени, мотивируя тем, что заявленная сумма несоразмерна последствиям нарушения, с учётом увеличения срока доставки по п. 5.12 Правил № 245.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (29.09.2025): оставил решение без изменения, поддержав выводы о несоразмерности и необходимости увеличения срока.
🧭 Позиция кассации
Суды неправильно применили нормы материального права, поскольку при определении срока доставки дважды учли увеличение на одни сутки по п. 5.12 Правил № 245, хотя истец уже включил эти сутки в свой расчёт. Суды не исследовали представленный в электронной форме детализированный расчёт, что нарушает требования статей 64, 71, 162 АПК РФ. Отсутствие бумажной копии не исключает оценку доказательства, поданного через систему «Мой Арбитр». Кассационный суд указал, что выводы нижестоящих инстанций сделаны без надлежащей проверки расчёта, что противоречит статье 15 АПК РФ и делает акты немотивированными.
📌 Итог
Суд отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 20.01.2026 по делу А40-114965/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ПАО «Нефтегазовая компания «Славнефть» обратилось к ОАО «Российские железные дороги» с иском о взыскании пени за просрочку доставки грузов по железнодорожным накладным — 1 185 954,36 руб. Спор возник из перевозок опасных грузов и порожних вагонов из-под них. Дело рассмотрено в порядке упрощённого производства. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, апелляция оставила решение без изменения. Истец обжаловал отказ в полном взыскании.
🗣 Позиции сторон
— Истец: в расчёте неустойки уже учтены дополнительные сутки на доставку по пункту 5.12 Правил № 245; суды ошибочно увеличили срок доставки повторно, что привело к занижению суммы пени.
— Ответчик: применение увеличенного срока доставки при перевозке опасных грузов правомерно; истцом не доказано, что все спорные отправки подпадают под норму, требующую увеличения срока.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (23.07.2025): частично удовлетворил иск, взыскав часть пени, мотивируя тем, что заявленная сумма несоразмерна последствиям нарушения, с учётом увеличения срока доставки по п. 5.12 Правил № 245.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (29.09.2025): оставил решение без изменения, поддержав выводы о несоразмерности и необходимости увеличения срока.
🧭 Позиция кассации
Суды неправильно применили нормы материального права, поскольку при определении срока доставки дважды учли увеличение на одни сутки по п. 5.12 Правил № 245, хотя истец уже включил эти сутки в свой расчёт. Суды не исследовали представленный в электронной форме детализированный расчёт, что нарушает требования статей 64, 71, 162 АПК РФ. Отсутствие бумажной копии не исключает оценку доказательства, поданного через систему «Мой Арбитр». Кассационный суд указал, что выводы нижестоящих инстанций сделаны без надлежащей проверки расчёта, что противоречит статье 15 АПК РФ и делает акты немотивированными.
📌 Итог
Суд отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
АСТРЕНТ КАК МЕРА ПОНУЖДЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕН В ОТНОШЕНИИ УЖЕ ИСПОЛНЕННОЙ ОБЯЗАННОСТИ
Постановление АС Московского округа от 20.01.2026 по делу А40-161150/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Митлис» обратилось в суд с заявлением к СПИ Чертановского ОСП ГУФССП России по г. Москве (старшему судебному приставу Яковлевой М.А.) и ГУФССП России по г. Москве о признании незаконным бездействия в виде необеспечения возбуждения исполнительного производства на основании исполнительного листа серии ФС № 047892782 от 22.10.2024, выданного по делу № А40-180749/23. Также заявлено требование об обязании возбудить производство и взыскать судебную неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки. Исполнительный лист был направлен 27.03.2025 и получен службой 31.03.2025. Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
— ООО «Митлис»: указало, что судебный пристав не предпринял действий по возбуждению исполнительного производства, не представил доказательств рассмотрения исполнительного документа, что нарушает права взыскателя; просило признать бездействие незаконным и взыскать неустойку.
— СПИ Чертановского ОСП ГУФССП (кассационный заявитель): заявил, что исполнительное производство было возбуждено до вынесения решения суда, обязательства исполнены в полном объеме, поэтому нет оснований для признания бездействия и взыскания неустойки; также указал на процессуальные нарушения — отсутствие возможности представить материалы из-за короткого срока после получения определения суда.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (решение от 09.07.2025): признал бездействие незаконным, обязал начальника отдела принять решение о возбуждении исполнительного производства и направить копию постановления взыскателю, разместить информацию в сети Интернет; взыскал судебную неустойку в размере 100 руб. за каждый день просрочки.
— Апелляционный суд (постановление от 23.10.2025): оставил решение без изменения, согласился с выводами о непредставленных доказательствах со стороны судебного пристава и необходимости взыскания неустойки.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не учли доводы о фактическом возбуждении исполнительного производства и полном исполнении требований до вынесения решения. Также не была учтена невозможность своевременного представления материалов — определение о предоставлении документов было получено службой 08.07.2025, а дело рассмотрено 09.07.2025, что исключало реальную возможность подготовки. Суд первой инстанции не проявил должной настойчивости в выяснении всех обстоятельств, в том числе не отложил рассмотрение для получения полной информации. Кассационный суд указал, что при наличии фактического исполнения обязанности неустойка не подлежит взысканию, поскольку она назначается на будущее, а не за уже исполненные действия.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 20.01.2026 по делу А40-161150/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Митлис» обратилось в суд с заявлением к СПИ Чертановского ОСП ГУФССП России по г. Москве (старшему судебному приставу Яковлевой М.А.) и ГУФССП России по г. Москве о признании незаконным бездействия в виде необеспечения возбуждения исполнительного производства на основании исполнительного листа серии ФС № 047892782 от 22.10.2024, выданного по делу № А40-180749/23. Также заявлено требование об обязании возбудить производство и взыскать судебную неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки. Исполнительный лист был направлен 27.03.2025 и получен службой 31.03.2025. Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
— ООО «Митлис»: указало, что судебный пристав не предпринял действий по возбуждению исполнительного производства, не представил доказательств рассмотрения исполнительного документа, что нарушает права взыскателя; просило признать бездействие незаконным и взыскать неустойку.
— СПИ Чертановского ОСП ГУФССП (кассационный заявитель): заявил, что исполнительное производство было возбуждено до вынесения решения суда, обязательства исполнены в полном объеме, поэтому нет оснований для признания бездействия и взыскания неустойки; также указал на процессуальные нарушения — отсутствие возможности представить материалы из-за короткого срока после получения определения суда.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (решение от 09.07.2025): признал бездействие незаконным, обязал начальника отдела принять решение о возбуждении исполнительного производства и направить копию постановления взыскателю, разместить информацию в сети Интернет; взыскал судебную неустойку в размере 100 руб. за каждый день просрочки.
— Апелляционный суд (постановление от 23.10.2025): оставил решение без изменения, согласился с выводами о непредставленных доказательствах со стороны судебного пристава и необходимости взыскания неустойки.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не учли доводы о фактическом возбуждении исполнительного производства и полном исполнении требований до вынесения решения. Также не была учтена невозможность своевременного представления материалов — определение о предоставлении документов было получено службой 08.07.2025, а дело рассмотрено 09.07.2025, что исключало реальную возможность подготовки. Суд первой инстанции не проявил должной настойчивости в выяснении всех обстоятельств, в том числе не отложил рассмотрение для получения полной информации. Кассационный суд указал, что при наличии фактического исполнения обязанности неустойка не подлежит взысканию, поскольку она назначается на будущее, а не за уже исполненные действия.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА ОТ ПРИЁМКИ РЕЗУЛЬТАТА СУБПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПОДЛЕЖИТ ОЦЕНКЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
Постановление АС Московского округа от 20.01.2026 по делу А40-316488/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Параметр» обратилось к ООО «АТ» с иском о взыскании 35 807 717,70 руб. в качестве неосновательного обогащения по договору субподряда от 11.03.2021 № 15/21-П на монтаж оборудования. Истец утверждал, что ответчик не вернул давальческое оборудование стоимостью более 59 млн руб., частично возвратил его на сумму 23 830 063,20 руб., а остаток — 35 807 717,70 руб. — остался у субподрядчика. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения. Ответчик обжаловал в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Параметр»): основывал требования на положениях статей 309, 310, 702, 713, 714, 1102 ГК РФ, указывая, что ответчик получил давальческое оборудование, но не представил отчет об его использовании и не вернул остатки.
— Ответчик (ООО «АТ»): настаивал, что часть оборудования была возвращена, документы передавались через электронные системы, доступ к которым был закрыт; истец необоснованно отказался от приемки работ, рекламационный акт не составлялся, что свидетельствует о недобросовестности.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (решение от 27.05.2025): удовлетворил иск полностью, посчитав, что ответчик не доказал использование или возврат оборудования.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 11.09.2025): оставил решение без изменения, поддержав выводы о неосновательном обогащении.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права: не привлекли вышестоящего заказчика как третье лицо, хотя судебный акт может повлиять на его права; не исследовали наличие рекламационного акта при отказе от приемки работ; проигнорировали доводы о доступе к электронным системам и представленные ответчиком документы; не проверили, носил ли отказ от работ формальный характер. Также не оценены расчеты ответчика по возврату оборудования, включая базовые станции на 583 200 руб. Указывается на необходимость проверить злоупотребление правом по статье 10 ГК РФ.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 20.01.2026 по делу А40-316488/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Параметр» обратилось к ООО «АТ» с иском о взыскании 35 807 717,70 руб. в качестве неосновательного обогащения по договору субподряда от 11.03.2021 № 15/21-П на монтаж оборудования. Истец утверждал, что ответчик не вернул давальческое оборудование стоимостью более 59 млн руб., частично возвратил его на сумму 23 830 063,20 руб., а остаток — 35 807 717,70 руб. — остался у субподрядчика. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения. Ответчик обжаловал в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Параметр»): основывал требования на положениях статей 309, 310, 702, 713, 714, 1102 ГК РФ, указывая, что ответчик получил давальческое оборудование, но не представил отчет об его использовании и не вернул остатки.
— Ответчик (ООО «АТ»): настаивал, что часть оборудования была возвращена, документы передавались через электронные системы, доступ к которым был закрыт; истец необоснованно отказался от приемки работ, рекламационный акт не составлялся, что свидетельствует о недобросовестности.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (решение от 27.05.2025): удовлетворил иск полностью, посчитав, что ответчик не доказал использование или возврат оборудования.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 11.09.2025): оставил решение без изменения, поддержав выводы о неосновательном обогащении.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права: не привлекли вышестоящего заказчика как третье лицо, хотя судебный акт может повлиять на его права; не исследовали наличие рекламационного акта при отказе от приемки работ; проигнорировали доводы о доступе к электронным системам и представленные ответчиком документы; не проверили, носил ли отказ от работ формальный характер. Также не оценены расчеты ответчика по возврату оборудования, включая базовые станции на 583 200 руб. Указывается на необходимость проверить злоупотребление правом по статье 10 ГК РФ.
📌 Итог
Суд кассации отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ОБРАЩЕНИЕ В ВЫШЕСТОЯЩИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН ПО ЖАЛОБЕ НА РЕШЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СРОКА ОБРАЩЕНИЯ В СУД, ЕСЛИ ОТСУТСТВУЮТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
Постановление АС Дальневосточного округа от 21.01.2026 по делу А51-4945/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Вэйт» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к Владивостокской таможне о признании незаконным решения от 17.10.2023 № РКТ-10702070-23/003416 о классификации шин по коду ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0 вместо заявленного декларантом 4011 80 000 0. Общество последовательно обжаловало решение во Владивостокскую таможню, Дальневосточное таможенное управление и Федеральную таможенную службу, получив последнее решение ФТС России от 12.12.2024, которое было получено 19.12.2024. Заявление в суд подано 19.03.2025. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требования, указав на пропуск трехмесячного срока по части 4 статьи 198 АПК РФ.
🗣️ Позиции сторон
— ООО «Вэйт» утверждало, что срок подачи заявления соблюдён, поскольку отсчёт начинается с момента получения последнего решения ФТС России от 12.12.2024; обращение в вышестоящие таможенные органы является уважительной причиной пропуска срока, предусмотренной частью 4 статьи 198 АПК РФ. Также ссылалось на статью 46 Конституции РФ и правовую позицию Пленума ВС РФ от 26.11.2019 № 49.
— Владивостокская таможня настаивала, что административное обжалование не приостанавливает течение срока на обращение в суд, а подача жалоб в вышестоящие органы не может считаться уважительной причиной для восстановления срока.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Приморского края отказал в удовлетворении заявления 22.08.2025, указав на пропуск срока по части 4 статьи 198 АПК РФ.
— Пятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения 14.10.2025, подтвердив выводы первой инстанции: обращение в вышестоящие таможенные органы не является уважительной причиной для восстановления срока.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не учтя положения пункта 31 постановления Пленума ВС РФ от 26.11.2019 № 49, согласно которому период административного обжалования решений таможенных органов не включается в срок обращения в суд, если лицо исчерпало все внесудебные способы защиты и не злоупотребило правом. Поскольку ООО «Вэйт» добросовестно использовало процедуру досудебного обжалования, а доказательств злоупотребления не представлено, отказ в восстановлении срока является неправомерным. Суд кассации указал, что при новом рассмотрении необходимо надлежащим образом оценить доводы сторон и доказательства по существу спора.
📌 Итог
Суд отменил решение и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
Постановление АС Дальневосточного округа от 21.01.2026 по делу А51-4945/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Вэйт» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к Владивостокской таможне о признании незаконным решения от 17.10.2023 № РКТ-10702070-23/003416 о классификации шин по коду ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0 вместо заявленного декларантом 4011 80 000 0. Общество последовательно обжаловало решение во Владивостокскую таможню, Дальневосточное таможенное управление и Федеральную таможенную службу, получив последнее решение ФТС России от 12.12.2024, которое было получено 19.12.2024. Заявление в суд подано 19.03.2025. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требования, указав на пропуск трехмесячного срока по части 4 статьи 198 АПК РФ.
🗣️ Позиции сторон
— ООО «Вэйт» утверждало, что срок подачи заявления соблюдён, поскольку отсчёт начинается с момента получения последнего решения ФТС России от 12.12.2024; обращение в вышестоящие таможенные органы является уважительной причиной пропуска срока, предусмотренной частью 4 статьи 198 АПК РФ. Также ссылалось на статью 46 Конституции РФ и правовую позицию Пленума ВС РФ от 26.11.2019 № 49.
— Владивостокская таможня настаивала, что административное обжалование не приостанавливает течение срока на обращение в суд, а подача жалоб в вышестоящие органы не может считаться уважительной причиной для восстановления срока.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Приморского края отказал в удовлетворении заявления 22.08.2025, указав на пропуск срока по части 4 статьи 198 АПК РФ.
— Пятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения 14.10.2025, подтвердив выводы первой инстанции: обращение в вышестоящие таможенные органы не является уважительной причиной для восстановления срока.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не учтя положения пункта 31 постановления Пленума ВС РФ от 26.11.2019 № 49, согласно которому период административного обжалования решений таможенных органов не включается в срок обращения в суд, если лицо исчерпало все внесудебные способы защиты и не злоупотребило правом. Поскольку ООО «Вэйт» добросовестно использовало процедуру досудебного обжалования, а доказательств злоупотребления не представлено, отказ в восстановлении срока является неправомерным. Суд кассации указал, что при новом рассмотрении необходимо надлежащим образом оценить доводы сторон и доказательства по существу спора.
📌 Итог
Суд отменил решение и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
ЗАЛИВ ПОМЕЩЕНИЯ ИЗ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕЗЮМИРУЕТ ВИНУ ЛИЦА, ВЛАДЕЮЩЕГО ИМ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 21.01.2026 по делу А56-120224/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Чика-СПб» обратилось к Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга и государственному бюджетному учреждению Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района с иском о взыскании 1 080 891 руб. ущерба, причиненного заливом помещения из-за аварий в отопительных и водоснабжающих системах в помещениях Центра 15 и 16 декабря 2021 года. Третьим лицом привлечено ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского района». Решением суда первой инстанции от 27.05.2025 и постановлением апелляции от 01.09.2025 в иске отказано. Общество подало кассационную жалобу.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Чика-СПб»): аварии произошли на теплопотребляющих установках Центра, а не на общедомовых сетях; Центр и Комитет — надлежащие ответчики; Жилкомсервис должен быть привлечен как ответчик.
— Ответчики (Центр и Комитет): аварии возникли из-за ненадлежащего содержания общего имущества управляющей организацией; Центр не виноват, так как обязанности по содержанию лежат на Жилкомсервисе; истец не доказал их вину.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (решение от 27.05.2025): отказал в иске, признав Комитет и Центр ненадлежащими ответчиками, поскольку аварии произошли на общем имуществе, за которое отвечает управляющая организация.
— Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 01.09.2025): оставил решение без изменения, согласившись с выводом о недоказанности вины ответчиков.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что суды неправильно распределили бремя доказывания: Центр, как владелец помещений на праве оперативного управления, обязан был доказать, что аварии произошли на общедомовых сетях, относящихся к имуществу, обслуживаемому Жилкомсервисом. Однако Центр не представил доказательств, что перемычка отопления, трубопровод ХВС или радиатор входят в состав общего имущества, и не опроверг презумпцию вины по ст. 1064 ГК РФ. Также не была назначена экспертиза. Суды не учли, что по ст. 296 ГК РФ обязанность по содержанию имущества переходит к учреждению, его использующему.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 21.01.2026 по делу А56-120224/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Чика-СПб» обратилось к Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга и государственному бюджетному учреждению Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района с иском о взыскании 1 080 891 руб. ущерба, причиненного заливом помещения из-за аварий в отопительных и водоснабжающих системах в помещениях Центра 15 и 16 декабря 2021 года. Третьим лицом привлечено ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского района». Решением суда первой инстанции от 27.05.2025 и постановлением апелляции от 01.09.2025 в иске отказано. Общество подало кассационную жалобу.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Чика-СПб»): аварии произошли на теплопотребляющих установках Центра, а не на общедомовых сетях; Центр и Комитет — надлежащие ответчики; Жилкомсервис должен быть привлечен как ответчик.
— Ответчики (Центр и Комитет): аварии возникли из-за ненадлежащего содержания общего имущества управляющей организацией; Центр не виноват, так как обязанности по содержанию лежат на Жилкомсервисе; истец не доказал их вину.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (решение от 27.05.2025): отказал в иске, признав Комитет и Центр ненадлежащими ответчиками, поскольку аварии произошли на общем имуществе, за которое отвечает управляющая организация.
— Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 01.09.2025): оставил решение без изменения, согласившись с выводом о недоказанности вины ответчиков.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что суды неправильно распределили бремя доказывания: Центр, как владелец помещений на праве оперативного управления, обязан был доказать, что аварии произошли на общедомовых сетях, относящихся к имуществу, обслуживаемому Жилкомсервисом. Однако Центр не представил доказательств, что перемычка отопления, трубопровод ХВС или радиатор входят в состав общего имущества, и не опроверг презумпцию вины по ст. 1064 ГК РФ. Также не была назначена экспертиза. Суды не учли, что по ст. 296 ГК РФ обязанность по содержанию имущества переходит к учреждению, его использующему.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
МОДЕЛЬ «TAKE OR PAY» ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ЕЁ ПРЯМОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ В ДОГОВОРЕ И НЕ МОЖЕТ ВЫВОДИТЬСЯ ИЗ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ОБ ОПЛАТЕ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.01.2026 по делу А46-6130/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Полипласт» обратилось к ООО «Монтажстройпроект» с иском о взыскании 1 720 434 руб. задолженности по договору поставки от 18.06.2024 № 1806-1. Основанием стало неисполнение ответчиком обязательства по оплате товара — наливного пола, указанного в спецификации от 08.11.2024. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменений. Ответчик обжаловал акты в кассации.
🗣 Позиции сторон
Истец (АО «Полипласт»):
— Договор содержит элементы модели «Take or Pay», при которой покупатель обязан оплатить товар независимо от факта его передачи.
— Товар был изготовлен и готов к отгрузке, что подтверждает исполнение встречного обязательства.
— Условия спецификации предусматривают поэтапную оплату, включая 70% до 09.12.2024, что является обязательным для исполнения.
Ответчик (ООО «Монтажстройпроект»):
— Предварительная оплата в размере 1 720 434 руб. не была перечислена, поскольку истец не выполнил мероприятий по поставке товара.
— По общему правилу, предусмотренному ст. 328 ГК РФ, ни одна из сторон не вправе требовать исполнения, не исполнив своего встречного обязательства.
— Условие о праве взыскать предоплату до передачи товара в договоре не установлено, модель «Take or Pay» прямо не согласована.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Омской области (решение от 06.06.2025) удовлетворил иск полностью, взыскав 1 720 434 руб.
— Восьмой арбитражный апелляционный суд (постановление от 07.11.2025) оставил решение без изменения.
— Суды исходили из того, что условие о поэтапной оплате является самостоятельным обязательством покупателя и не зависит от фактической поставки, ссылаясь на положения о свободе договора и позицию ВС РФ от 20.08.2021 № 305-ЭС21-10216.
🧭 Позиция кассации
— Суд округа установил, что применение модели «Take or Pay» требует прямого согласования сторонами и не может быть выведено из общих условий оплаты.
— Поскольку поставщик не выполнил мероприятий по доставке товара (не организовал отгрузку, не уведомил о готовности к передаче), он не создал основания для требования оплаты по ст. 514–515 ГК РФ.
— Условие о предоплате не может служить основанием для взыскания суммы за непоставленный товар, если это не предусмотрено договором в явной форме и не соответствует принципу добросовестности.
— Ссылка на позицию ВС РФ от 20.08.2021 № 305-ЭС21-10216 несостоятельна, поскольку в данном случае не доказано намерение сторон установить обязательную плату за отказ от получения товара.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты первой и апелляционной инстанций и принял новый акт об отказе в удовлетворении исковых требований, взыскав государственную пошлину с истца.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.01.2026 по делу А46-6130/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Полипласт» обратилось к ООО «Монтажстройпроект» с иском о взыскании 1 720 434 руб. задолженности по договору поставки от 18.06.2024 № 1806-1. Основанием стало неисполнение ответчиком обязательства по оплате товара — наливного пола, указанного в спецификации от 08.11.2024. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменений. Ответчик обжаловал акты в кассации.
🗣 Позиции сторон
Истец (АО «Полипласт»):
— Договор содержит элементы модели «Take or Pay», при которой покупатель обязан оплатить товар независимо от факта его передачи.
— Товар был изготовлен и готов к отгрузке, что подтверждает исполнение встречного обязательства.
— Условия спецификации предусматривают поэтапную оплату, включая 70% до 09.12.2024, что является обязательным для исполнения.
Ответчик (ООО «Монтажстройпроект»):
— Предварительная оплата в размере 1 720 434 руб. не была перечислена, поскольку истец не выполнил мероприятий по поставке товара.
— По общему правилу, предусмотренному ст. 328 ГК РФ, ни одна из сторон не вправе требовать исполнения, не исполнив своего встречного обязательства.
— Условие о праве взыскать предоплату до передачи товара в договоре не установлено, модель «Take or Pay» прямо не согласована.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Омской области (решение от 06.06.2025) удовлетворил иск полностью, взыскав 1 720 434 руб.
— Восьмой арбитражный апелляционный суд (постановление от 07.11.2025) оставил решение без изменения.
— Суды исходили из того, что условие о поэтапной оплате является самостоятельным обязательством покупателя и не зависит от фактической поставки, ссылаясь на положения о свободе договора и позицию ВС РФ от 20.08.2021 № 305-ЭС21-10216.
🧭 Позиция кассации
— Суд округа установил, что применение модели «Take or Pay» требует прямого согласования сторонами и не может быть выведено из общих условий оплаты.
— Поскольку поставщик не выполнил мероприятий по доставке товара (не организовал отгрузку, не уведомил о готовности к передаче), он не создал основания для требования оплаты по ст. 514–515 ГК РФ.
— Условие о предоплате не может служить основанием для взыскания суммы за непоставленный товар, если это не предусмотрено договором в явной форме и не соответствует принципу добросовестности.
— Ссылка на позицию ВС РФ от 20.08.2021 № 305-ЭС21-10216 несостоятельна, поскольку в данном случае не доказано намерение сторон установить обязательную плату за отказ от получения товара.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты первой и апелляционной инстанций и принял новый акт об отказе в удовлетворении исковых требований, взыскав государственную пошлину с истца.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА УЧЕТА ИСКЛЮЧАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА ОПЛАТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Постановление АС Поволжского округа от 21.01.2026 по делу А55-39931/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Т Плюс» обратилось к товариществу собственников недвижимости «Содружество» с иском о взыскании 396 185 руб. 54 коп., включая задолженность за тепловую энергию за июнь–сентябрь 2023 года (292 323 руб. 72 коп.) и неустойку (103 861 руб. 82 коп.). Суд первой инстанции — Арбитражный суд Самарской области — удовлетворил иск 11.03.2025. Апелляция — Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд — оставила решение без изменения 10.06.2025. ТСН «Содружество» обжаловало в кассации.
🗣 Позиции сторон
Истец (ПАО «Т Плюс»):
— Расчет задолженности произведен по нормативу, поскольку прибор учета не прошел поверку в установленный срок.
— Применение расчетного метода обосновано положениями Правил № 354 и законодательства об энергосбережении.
Ответчик (ТСН «Содружество»):
— Прибор учета был поверен после истечения межповерочного интервала и признан исправным, что подтверждает достоверность его показаний.
— Отсутствие доказательств неисправности прибора исключает применение начислений по нормативу.
— Размер неустойки несоразмерен последствиям просрочки.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Самарской области (11.03.2025) удовлетворил иск полностью, взыскав задолженность и неустойку.
— Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (10.06.2025) оставил решение без изменения.
— Оба суда исходили из того, что отсутствие поверки прибора учета является основанием для применения расчетного метода оплаты по нормативу, а обязанность по проведению поверки лежит на собственнике.
🧭 Позиция кассации
— Нижестоящие суды не учли, что истечение срока поверки само по себе не свидетельствует о неисправности прибора учета, если позднее он прошел поверку и был признан соответствующим метрологическим требованиям.
— Согласно Обзору ВАС РФ № 3 (2020) и Обзору от 22.12.2021, показания прибора, успешно прошедшего поверку после окончания межповерочного интервала, могут быть признаны достоверными за весь период, если нет доказательств его неисправности.
— Материалы дела не содержат доказательств погрешности или неисправности прибора; презумпцию некорректной работы можно опровергнуть.
— Судам необходимо установить фактический объем потребления, размер произведенных платежей и оценить все доказательства в совокупности, а также правильно распределить бремя доказывания.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 21.01.2026 по делу А55-39931/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Т Плюс» обратилось к товариществу собственников недвижимости «Содружество» с иском о взыскании 396 185 руб. 54 коп., включая задолженность за тепловую энергию за июнь–сентябрь 2023 года (292 323 руб. 72 коп.) и неустойку (103 861 руб. 82 коп.). Суд первой инстанции — Арбитражный суд Самарской области — удовлетворил иск 11.03.2025. Апелляция — Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд — оставила решение без изменения 10.06.2025. ТСН «Содружество» обжаловало в кассации.
🗣 Позиции сторон
Истец (ПАО «Т Плюс»):
— Расчет задолженности произведен по нормативу, поскольку прибор учета не прошел поверку в установленный срок.
— Применение расчетного метода обосновано положениями Правил № 354 и законодательства об энергосбережении.
Ответчик (ТСН «Содружество»):
— Прибор учета был поверен после истечения межповерочного интервала и признан исправным, что подтверждает достоверность его показаний.
— Отсутствие доказательств неисправности прибора исключает применение начислений по нормативу.
— Размер неустойки несоразмерен последствиям просрочки.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Самарской области (11.03.2025) удовлетворил иск полностью, взыскав задолженность и неустойку.
— Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (10.06.2025) оставил решение без изменения.
— Оба суда исходили из того, что отсутствие поверки прибора учета является основанием для применения расчетного метода оплаты по нормативу, а обязанность по проведению поверки лежит на собственнике.
🧭 Позиция кассации
— Нижестоящие суды не учли, что истечение срока поверки само по себе не свидетельствует о неисправности прибора учета, если позднее он прошел поверку и был признан соответствующим метрологическим требованиям.
— Согласно Обзору ВАС РФ № 3 (2020) и Обзору от 22.12.2021, показания прибора, успешно прошедшего поверку после окончания межповерочного интервала, могут быть признаны достоверными за весь период, если нет доказательств его неисправности.
— Материалы дела не содержат доказательств погрешности или неисправности прибора; презумпцию некорректной работы можно опровергнуть.
— Судам необходимо установить фактический объем потребления, размер произведенных платежей и оценить все доказательства в совокупности, а также правильно распределить бремя доказывания.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА, ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА
Постановление АС Северо-Западного округа от 21.01.2026 по делу А56-112465/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» обратилось в арбитражный суд с иском к федеральному государственному бюджетному военному образовательному учреждению высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ о взыскании 1 601 592 руб. 29 коп. задолженности по договору теплоснабжения за период с мая 2023 года по июль 2024 года. Решением суда первой инстанции от 09.07.2025 требования удовлетворены. Апелляционный суд 11.09.2025 вернул апелляционную жалобу учреждения из-за отказа в освобождении от уплаты госпошлины. Учреждение обжаловало это определение в кассации.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (Учреждение): является некоммерческой организацией, реализующей полномочия Министерства обороны в сфере образования, науки и медицины; спор связан с защитой государственных интересов; подлежит освобождению от уплаты госпошлины как орган, выполняющий функции государственного органа.
— Ответчик: позиция не представлена — отзыв на кассационную жалобу не представлен, представители в заседание не явились.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: удовлетворил иск полностью, взыскав с Учреждения 1 601 592 руб. 29 коп.
— Апелляционная инстанция: определением от 04.08.2025 оставила жалобу без движения, отказалась в освобождении от госпошлины; 11.09.2025 вернула жалобу на основании абзаца 8 части 1 статьи 264 АПК РФ из-за непредставления документа об уплате или льготе.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что Учреждение, являясь подведомственным Министерству обороны и осуществляя его полномочия в сфере образования и медицины, в случае спора, связанного с выполнением этих функций, подпадает под освобождение от уплаты госпошлины по подпункту 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ. Отсутствие прямого указания на делегирование полномочий не исключает применение льготы, если статус и процессуальное положение учреждения позволяют квалифицировать его как выступающее в защиту государственных интересов. Ссылка на Обзор судебной практики № 2,3 (2024) Президиума ВС РФ подтверждает, что для освобождения достаточно статуса и характера спора. Возврат жалобы без правовых оснований нарушил нормы процессуального права.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение апелляционного суда и направил апелляционную жалобу на новое рассмотрение вопроса о принятии к производству.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 21.01.2026 по делу А56-112465/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» обратилось в арбитражный суд с иском к федеральному государственному бюджетному военному образовательному учреждению высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ о взыскании 1 601 592 руб. 29 коп. задолженности по договору теплоснабжения за период с мая 2023 года по июль 2024 года. Решением суда первой инстанции от 09.07.2025 требования удовлетворены. Апелляционный суд 11.09.2025 вернул апелляционную жалобу учреждения из-за отказа в освобождении от уплаты госпошлины. Учреждение обжаловало это определение в кассации.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (Учреждение): является некоммерческой организацией, реализующей полномочия Министерства обороны в сфере образования, науки и медицины; спор связан с защитой государственных интересов; подлежит освобождению от уплаты госпошлины как орган, выполняющий функции государственного органа.
— Ответчик: позиция не представлена — отзыв на кассационную жалобу не представлен, представители в заседание не явились.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: удовлетворил иск полностью, взыскав с Учреждения 1 601 592 руб. 29 коп.
— Апелляционная инстанция: определением от 04.08.2025 оставила жалобу без движения, отказалась в освобождении от госпошлины; 11.09.2025 вернула жалобу на основании абзаца 8 части 1 статьи 264 АПК РФ из-за непредставления документа об уплате или льготе.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что Учреждение, являясь подведомственным Министерству обороны и осуществляя его полномочия в сфере образования и медицины, в случае спора, связанного с выполнением этих функций, подпадает под освобождение от уплаты госпошлины по подпункту 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ. Отсутствие прямого указания на делегирование полномочий не исключает применение льготы, если статус и процессуальное положение учреждения позволяют квалифицировать его как выступающее в защиту государственных интересов. Ссылка на Обзор судебной практики № 2,3 (2024) Президиума ВС РФ подтверждает, что для освобождения достаточно статуса и характера спора. Возврат жалобы без правовых оснований нарушил нормы процессуального права.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение апелляционного суда и направил апелляционную жалобу на новое рассмотрение вопроса о принятии к производству.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
УЧРЕЖДЕНИЕ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ПО ДЕЛЕГИРОВАННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ, ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА АПЕЛЛЯЦИОННУЮ ЖАЛОБУ
Постановление АС Северо-Западного округа от 21.01.2026 по делу А56-34475/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» обратилось к федеральному государственному бюджетному военному образовательному учреждению высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации с иском о взыскании 1 839 960 руб. 29 коп. задолженности за тепловую энергию и 164 350 руб. 79 коп. неустойки. Решением от 10.07.2025 суд удовлетворил иск. Ответчик подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без движения из-за нарушений при оформлении и требований по уплате госпошлины. После отказа в освобождении от уплаты госпошлины жалоба возвращена 16.09.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: не представлено.
— Ответчик: Учреждение является структурным подразделением Министерства обороны, выполняет функции по реализации его полномочий в сфере образования, науки и медицины, следовательно, подлежит освобождению от уплаты государственной пошлины как орган, действующий в рамках делегированных государственных полномочий.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области: решение от 10.07.2025 — иск удовлетворён.
— Тринадцатый арбитражный апелляционный суд: определение от 07.08.2025 — жалоба оставлена без движения; определение от 16.09.2025 — жалоба возвращена на основании части 1 статьи 264 АПК РФ из-за неуплаты госпошлины и отказа в освобождении от её уплаты.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд неправомерно отказал в освобождении от уплаты госпошлины, не установив, связан ли спор с выполнением Учреждением функций Министерства обороны по делегированным полномочиям. Согласно Обзору судебной практики ВС РФ № 2,3 (2024), освобождение применяется, если спор возник при осуществлении учреждением функций государственного органа на основании нормативного акта. Учреждение ссылалось на приказ Минобороны № 191 от 04.04.2022, утвердивший его Устав, в котором закреплены соответствующие полномочия. Эти доводы не были надлежащим образом проверены, что повлияло на законность возвращения жалобы.
📌 Итог
Отменить определение апелляционного суда от 16.09.2025 и направить вопрос о принятии апелляционной жалобы на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 21.01.2026 по делу А56-34475/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» обратилось к федеральному государственному бюджетному военному образовательному учреждению высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации с иском о взыскании 1 839 960 руб. 29 коп. задолженности за тепловую энергию и 164 350 руб. 79 коп. неустойки. Решением от 10.07.2025 суд удовлетворил иск. Ответчик подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без движения из-за нарушений при оформлении и требований по уплате госпошлины. После отказа в освобождении от уплаты госпошлины жалоба возвращена 16.09.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: не представлено.
— Ответчик: Учреждение является структурным подразделением Министерства обороны, выполняет функции по реализации его полномочий в сфере образования, науки и медицины, следовательно, подлежит освобождению от уплаты государственной пошлины как орган, действующий в рамках делегированных государственных полномочий.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области: решение от 10.07.2025 — иск удовлетворён.
— Тринадцатый арбитражный апелляционный суд: определение от 07.08.2025 — жалоба оставлена без движения; определение от 16.09.2025 — жалоба возвращена на основании части 1 статьи 264 АПК РФ из-за неуплаты госпошлины и отказа в освобождении от её уплаты.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд неправомерно отказал в освобождении от уплаты госпошлины, не установив, связан ли спор с выполнением Учреждением функций Министерства обороны по делегированным полномочиям. Согласно Обзору судебной практики ВС РФ № 2,3 (2024), освобождение применяется, если спор возник при осуществлении учреждением функций государственного органа на основании нормативного акта. Учреждение ссылалось на приказ Минобороны № 191 от 04.04.2022, утвердивший его Устав, в котором закреплены соответствующие полномочия. Эти доводы не были надлежащим образом проверены, что повлияло на законность возвращения жалобы.
📌 Итог
Отменить определение апелляционного суда от 16.09.2025 и направить вопрос о принятии апелляционной жалобы на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ДОГОВОР МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА
Постановление АС Центрального округа от 21.01.2026 по делу А84-11176/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью "СевСтройКонсалт" обратилось к Департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя с требованием признать нарушение договорных обязательств по предоставлению компенсационного места для размещения нестационарного торгового объекта (НТО) и обязать департамент подыскать такое место. Основанием стало исключение из схемы размещения НТО места № 664 по просьбе ГУПС "Водоканал". Департамент направил уведомление об одностороннем отказе от договора по почте 15 марта 2024 года, но оно не было получено обществом и возвращено 20 апреля 2024 года за истечением срока хранения. Общество считает себя ненадлежаще уведомлённым, поскольку уведомление не размещалось на сайте правительства Севастополя. Суд первой инстанции от 10.04.2025 и апелляция от 21.08.2025 отказали в удовлетворении требований.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО "СевСтройКонсалт"): договором предусмотрено несколько способов доставки уведомления, включая размещение на официальном сайте правительства Севастополя; департамент не выполнил все условия пункта 5.4 договора, следовательно, уведомление не является надлежащим; общество узнало об уведомлении только 1 июля 2024 года, поэтому срок демонтажа НТО должен исчисляться с этой даты.
— Ответчик (департамент): уведомление направлено по почте с соблюдением адреса, указанного в договоре; возврат корреспонденции за истечением срока хранения в соответствии с договором считается надлежащим уведомлением; размещение на сайте требуется только при невозможности подтверждения вручения, что не применимо в данном случае.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, признав уведомление надлежащим на основании возврата почтового отправления 20 апреля 2024 года и применения пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ.
— Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о законности действий департамента и расторжении договора с 20.07.2024.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенные правовые ошибки, не проверив полноту соблюдения условий пункта 5.4 договора, который требует не альтернативных, а комплексных способов уведомления, включая размещение на официальном сайте правительства Севастополя. Размещение уведомления на сайте является обязательным условием, а не дополнительным при невозможности вручения — это прямо следует из текста договора. Поскольку уведомление не было размещено на сайте, факт надлежащего уведомления не установлен. Также суды проигнорировали обстоятельство продления срока действия схемы размещения НТО до 01.01.2030 по постановлению № 622-ПП от 26.12.2024, что могло повлиять на право общества на продление договора.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Севастополя.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 21.01.2026 по делу А84-11176/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью "СевСтройКонсалт" обратилось к Департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя с требованием признать нарушение договорных обязательств по предоставлению компенсационного места для размещения нестационарного торгового объекта (НТО) и обязать департамент подыскать такое место. Основанием стало исключение из схемы размещения НТО места № 664 по просьбе ГУПС "Водоканал". Департамент направил уведомление об одностороннем отказе от договора по почте 15 марта 2024 года, но оно не было получено обществом и возвращено 20 апреля 2024 года за истечением срока хранения. Общество считает себя ненадлежаще уведомлённым, поскольку уведомление не размещалось на сайте правительства Севастополя. Суд первой инстанции от 10.04.2025 и апелляция от 21.08.2025 отказали в удовлетворении требований.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО "СевСтройКонсалт"): договором предусмотрено несколько способов доставки уведомления, включая размещение на официальном сайте правительства Севастополя; департамент не выполнил все условия пункта 5.4 договора, следовательно, уведомление не является надлежащим; общество узнало об уведомлении только 1 июля 2024 года, поэтому срок демонтажа НТО должен исчисляться с этой даты.
— Ответчик (департамент): уведомление направлено по почте с соблюдением адреса, указанного в договоре; возврат корреспонденции за истечением срока хранения в соответствии с договором считается надлежащим уведомлением; размещение на сайте требуется только при невозможности подтверждения вручения, что не применимо в данном случае.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, признав уведомление надлежащим на основании возврата почтового отправления 20 апреля 2024 года и применения пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ.
— Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о законности действий департамента и расторжении договора с 20.07.2024.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенные правовые ошибки, не проверив полноту соблюдения условий пункта 5.4 договора, который требует не альтернативных, а комплексных способов уведомления, включая размещение на официальном сайте правительства Севастополя. Размещение уведомления на сайте является обязательным условием, а не дополнительным при невозможности вручения — это прямо следует из текста договора. Поскольку уведомление не было размещено на сайте, факт надлежащего уведомления не установлен. Также суды проигнорировали обстоятельство продления срока действия схемы размещения НТО до 01.01.2030 по постановлению № 622-ПП от 26.12.2024, что могло повлиять на право общества на продление договора.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Севастополя.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОНУЖДЁН К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, НЕ ВКЛЮЧЁННЫХ В УТВЕРЖДЁННЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
Постановление АС Центрального округа от 21.01.2026 по делу А08-10/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «УК „Жильный Фонд“» обратилось в арбитражный суд с иском к Фонду ЖКХ Белгородской области о понуждении устранить недостатки при капитальном ремонте МКД по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Первомайская, д. 17, путём усиления балок покрытия кровли в соответствии с техническим решением от 15.02.2021 №04/21. Спор возник после завершения капитального ремонта, выполненного ООО „ССМУ-3“ по договору с Фондом ЖКХ, и отказа управляющей компании подписывать акты приёмки. Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили иск. Фонд ЖКХ обжаловал в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «УК „Жильный Фонд“»): ремонт кровли проведён ненадлежащим образом, поскольку не включал усиление балок, необходимое для достижения целей капитального ремонта; региональный оператор обязан устранить выявленные недостатки как ответственная сторона.
— Ответчик (Фонд ЖКХ Белгородской области): работы выполнены в полном объёме, предусмотренном краткосрочным планом капитального ремонта; усиление балок не входило в утверждённую программу, поэтому требование истца необоснованно; изменение объёма работ возможно только через установленный порядок актуализации плана.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Белгородской области (решение от 30.04.2025): удовлетворил иск, обязав Фонд ЖКХ в течение трёх месяцев устранить недостатки путём усиления балок покрытия.
— Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 11.09.2025): оставил решение без изменения, поддержав выводы о ненадлежащем исполнении обязательств региональным оператором.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды не исследовали, были ли работы по усилению балок включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта, утверждённый администрацией города Белгорода. Поскольку региональный оператор действует в рамках утверждённого плана, он не вправе быть привлечён к исполнению работ, не предусмотренных этим документом, если их включение не прошло установленного законом порядка (ч.7 ст.168 ЖК РФ). Суды не проверили доводы ответчика об отсутствии его полномочий по формированию состава работ. Принудительное исполнение таких работ допустимо только после официальной актуализации плана. Ссылки на определения ВС РФ от 24.07.2024 №310-ЭС24-11171 и от 07.12.2021 №307-ЭС21-22589 подтверждают необходимость соблюдения процедуры внесения изменений в план.
📌 Итог
Арбитражный суд Центрального округа отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 21.01.2026 по делу А08-10/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «УК „Жильный Фонд“» обратилось в арбитражный суд с иском к Фонду ЖКХ Белгородской области о понуждении устранить недостатки при капитальном ремонте МКД по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Первомайская, д. 17, путём усиления балок покрытия кровли в соответствии с техническим решением от 15.02.2021 №04/21. Спор возник после завершения капитального ремонта, выполненного ООО „ССМУ-3“ по договору с Фондом ЖКХ, и отказа управляющей компании подписывать акты приёмки. Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили иск. Фонд ЖКХ обжаловал в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «УК „Жильный Фонд“»): ремонт кровли проведён ненадлежащим образом, поскольку не включал усиление балок, необходимое для достижения целей капитального ремонта; региональный оператор обязан устранить выявленные недостатки как ответственная сторона.
— Ответчик (Фонд ЖКХ Белгородской области): работы выполнены в полном объёме, предусмотренном краткосрочным планом капитального ремонта; усиление балок не входило в утверждённую программу, поэтому требование истца необоснованно; изменение объёма работ возможно только через установленный порядок актуализации плана.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Белгородской области (решение от 30.04.2025): удовлетворил иск, обязав Фонд ЖКХ в течение трёх месяцев устранить недостатки путём усиления балок покрытия.
— Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 11.09.2025): оставил решение без изменения, поддержав выводы о ненадлежащем исполнении обязательств региональным оператором.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды не исследовали, были ли работы по усилению балок включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта, утверждённый администрацией города Белгорода. Поскольку региональный оператор действует в рамках утверждённого плана, он не вправе быть привлечён к исполнению работ, не предусмотренных этим документом, если их включение не прошло установленного законом порядка (ч.7 ст.168 ЖК РФ). Суды не проверили доводы ответчика об отсутствии его полномочий по формированию состава работ. Принудительное исполнение таких работ допустимо только после официальной актуализации плана. Ссылки на определения ВС РФ от 24.07.2024 №310-ЭС24-11171 и от 07.12.2021 №307-ЭС21-22589 подтверждают необходимость соблюдения процедуры внесения изменений в план.
📌 Итог
Арбитражный суд Центрального округа отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ОТСУТСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА И ОБЪЕМЕ РАБОТ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗЫСКАНИЯ ОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДАЖЕ ПРИ ФОРМАЛЬНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 21.01.2026 по делу А05-8165/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехгарант» подало иск к муниципальному бюджетному учреждению «Средняя школа № 77» о взыскании 5 033 653 руб. 60 коп. за дополнительные работы по контракту на капитальный ремонт школы и 1 402 375 руб. 89 коп. неустойки. Учреждение подало встречный иск о взыскании 1 639 667 руб. 64 коп. неустойки за просрочку выполнения работ. Стороны заключили контракт от 04.04.2022 № 0124200000622924 на сумму 118 663 901 руб. 50 коп., увеличенную до 139 966 580 руб. 28 коп. Акт приёмки объекта подписан 30.08.2023. Суд первой инстанции удовлетворил первоначальный иск и отказал во встречном. Апелляция оставила решение без изменения.
🗣️ Позиции сторон
— Истец («Стройтехгарант»): утверждал, что дополнительные работы были необходимы для завершения ремонта, согласованы письмом от 19.07.2022 с визой руководителя школы, и подтверждены актами КС-2 от 25.12.2023.
— Ответчик («Средняя школа № 77»): настаивал, что работы выполнены без согласования в виде дополнительного соглашения, письмо получено уже после завершения всех работ, а потому оплата необоснованна. Также указал, что неустойка по встречному иску подлежит списанию по закону.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: удовлетворила иск «Стройтехгаранта» в полном объеме, отклонила встречный иск, мотивировав тем, что работы выполнены, необходимость их очевидна, а согласование имело место через письмо с визой.
— Апелляция: оставила решение без изменения, поддержав выводы о наличии согласия на дополнительные работы и правомерности отказа во взыскании неустойки.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенную процессуальную ошибку, не учтя обязательность оформления изменений контракта в виде дополнительного соглашения по пункту 10.3 контракта и части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. Письмо от 19.07.2022 было получено заказчиком только 26.12.2023 — после подписания акта приёмки всего объекта 30.08.2023, что делает невозможным признание согласования действительным. Отсутствие двустороннего соглашения исключает изменение цены и объема работ, даже если работы фактически выполнены. Кассация сослалась на Обзор ВС РФ от 28.06.2017 и Определение ВС РФ № 305-ЭС20-15344, подчеркнув: согласование должно быть оформлено надлежаще. При этом суды правильно применили Постановление Правительства № 783 о списании неустойки, не превышающей 5% от цены контракта.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление в части удовлетворения первоначального иска и распределения судебных расходов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 21.01.2026 по делу А05-8165/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехгарант» подало иск к муниципальному бюджетному учреждению «Средняя школа № 77» о взыскании 5 033 653 руб. 60 коп. за дополнительные работы по контракту на капитальный ремонт школы и 1 402 375 руб. 89 коп. неустойки. Учреждение подало встречный иск о взыскании 1 639 667 руб. 64 коп. неустойки за просрочку выполнения работ. Стороны заключили контракт от 04.04.2022 № 0124200000622924 на сумму 118 663 901 руб. 50 коп., увеличенную до 139 966 580 руб. 28 коп. Акт приёмки объекта подписан 30.08.2023. Суд первой инстанции удовлетворил первоначальный иск и отказал во встречном. Апелляция оставила решение без изменения.
🗣️ Позиции сторон
— Истец («Стройтехгарант»): утверждал, что дополнительные работы были необходимы для завершения ремонта, согласованы письмом от 19.07.2022 с визой руководителя школы, и подтверждены актами КС-2 от 25.12.2023.
— Ответчик («Средняя школа № 77»): настаивал, что работы выполнены без согласования в виде дополнительного соглашения, письмо получено уже после завершения всех работ, а потому оплата необоснованна. Также указал, что неустойка по встречному иску подлежит списанию по закону.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: удовлетворила иск «Стройтехгаранта» в полном объеме, отклонила встречный иск, мотивировав тем, что работы выполнены, необходимость их очевидна, а согласование имело место через письмо с визой.
— Апелляция: оставила решение без изменения, поддержав выводы о наличии согласия на дополнительные работы и правомерности отказа во взыскании неустойки.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенную процессуальную ошибку, не учтя обязательность оформления изменений контракта в виде дополнительного соглашения по пункту 10.3 контракта и части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. Письмо от 19.07.2022 было получено заказчиком только 26.12.2023 — после подписания акта приёмки всего объекта 30.08.2023, что делает невозможным признание согласования действительным. Отсутствие двустороннего соглашения исключает изменение цены и объема работ, даже если работы фактически выполнены. Кассация сослалась на Обзор ВС РФ от 28.06.2017 и Определение ВС РФ № 305-ЭС20-15344, подчеркнув: согласование должно быть оформлено надлежаще. При этом суды правильно применили Постановление Правительства № 783 о списании неустойки, не превышающей 5% от цены контракта.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление в части удовлетворения первоначального иска и распределения судебных расходов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 333 ГК РФ ТРЕБУЕТ МОТИВИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ СООРАЗМЕРНОСТИ НЕУСТОЙКИ ПРИ НАЛИЧИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ХОДАТАЙСТВА
Постановление АС Московского округа от 21.01.2026 по делу А40-178697/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Институт развития городской агломерации» обратилось к акционерному обществу «Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей» с иском о взыскании 3 700 000 руб. задолженности, 219 780 руб. неустойки и 42 599 руб. расходов по госпошлине по договору № 32110684501 от 20.10.2021 на выполнение работ по корректировке проектной документации. Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили требования полностью. Ответчик подал кассационную жалобу.
🗣 Позиции сторон
— Истец: обязательство по оплате подтверждено фактом выполнения работ и подписанием акта; ответчик не представил доказательств неисполнения работ или их выполнения третьими лицами; неустойка начислена в соответствии с условиями договора.
— Ответчик: суды не рассмотрели ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ об уменьшении неустойки; взыскание неустойки в полном объеме нарушает принцип соразмерности и баланс интересов сторон.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (24.03.2025): взыскал с ответчика 3 700 000 руб. задолженности, 219 780 руб. неустойки и 42 599 руб. судебных расходов. Обосновал это фактом выполнения работ и отсутствием оплаты.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (28.08.2025): оставил решение без изменения, признал выводы законными и обоснованными.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что суд первой инстанции не рассмотрел ходатайство ответчика от 12.02.2025 о применении статьи 333 ГК РФ, а апелляция — не проверила этот довод. Поскольку применение статьи 333 ГК РФ требует оценки соразмерности неустойки последствиям просрочки и баланса интересов сторон, игнорирование ходатайства нарушает статью 170 АПК РФ и делает часть решения немотивированной. Кассация указала, что при новом рассмотрении суд обязан разрешить вопрос о снижении неустойки и пересчитать судебные расходы.
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части взыскания неустойки и судебных расходов и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 21.01.2026 по делу А40-178697/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Институт развития городской агломерации» обратилось к акционерному обществу «Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей» с иском о взыскании 3 700 000 руб. задолженности, 219 780 руб. неустойки и 42 599 руб. расходов по госпошлине по договору № 32110684501 от 20.10.2021 на выполнение работ по корректировке проектной документации. Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили требования полностью. Ответчик подал кассационную жалобу.
🗣 Позиции сторон
— Истец: обязательство по оплате подтверждено фактом выполнения работ и подписанием акта; ответчик не представил доказательств неисполнения работ или их выполнения третьими лицами; неустойка начислена в соответствии с условиями договора.
— Ответчик: суды не рассмотрели ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ об уменьшении неустойки; взыскание неустойки в полном объеме нарушает принцип соразмерности и баланс интересов сторон.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (24.03.2025): взыскал с ответчика 3 700 000 руб. задолженности, 219 780 руб. неустойки и 42 599 руб. судебных расходов. Обосновал это фактом выполнения работ и отсутствием оплаты.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (28.08.2025): оставил решение без изменения, признал выводы законными и обоснованными.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что суд первой инстанции не рассмотрел ходатайство ответчика от 12.02.2025 о применении статьи 333 ГК РФ, а апелляция — не проверила этот довод. Поскольку применение статьи 333 ГК РФ требует оценки соразмерности неустойки последствиям просрочки и баланса интересов сторон, игнорирование ходатайства нарушает статью 170 АПК РФ и делает часть решения немотивированной. Кассация указала, что при новом рассмотрении суд обязан разрешить вопрос о снижении неустойки и пересчитать судебные расходы.
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части взыскания неустойки и судебных расходов и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ВКЛЮЧЕНИЕ НДС В СУММУ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ НЕДОПУСТИМО, ЕСЛИ ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ ОПРЕДЕЛЕНА КАК НЕ ОБЛАГАЕМАЯ НДС
Постановление АС Московского округа от 21.01.2026 по делу А41-66774/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Гелион Экспресс» обратилось к ООО «Автотранссервис-1» с иском о взыскании задолженности по семи договорам аренды транспортных средств без экипажа за период с апреля по декабрь 2023 года. Общая сумма требований составила 7 040 400 руб. задолженности по арендной плате, 4 031 042 руб. неустойки и 1 254 978 руб. 04 коп. процентов. ООО «Автотранссервис-1» подало встречный иск о признании этих договоров недействительными. Первый и апелляционный суды частично удовлетворили требования истца и отказали во встречном иске. Ответчик обжаловал решение в кассацию.
🗣 Позиции сторон
Истец (ООО «Гелион Экспресс»): указал на факт заключения договоров, передачи имущества и просрочку оплаты; заявил, что расчёты выполнены в соответствии с условиями договоров, включая НДС как часть платежа.
Ответчик (ООО «Автотранссервис-1»): утверждал, что арендная плата по договорам установлена без НДС, поэтому включение НДС в сумму задолженности неправомерно; также оспаривал действительность сделок.
🏛 Решения нижестоящих судов
Решение Арбитражного суда Московской области от 08.07.2025 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2025 удовлетворили иск частично: взыскали с ответчика 7 040 400 руб. задолженности, 4 031 042 руб. неустойки и 78 357 руб. 21 коп. госпошлины. В остальной части иска и во встречном иске отказано. Суды не проверили соответствие расчётов условиям договоров, в частности — включение НДС.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не проверив правильность расчёта арендной платы. Поскольку по всем договорам цена установлена «без НДС», включение НДС в сумму задолженности противоречит условиям соглашения и недопустимо. Также вызывает сомнение условие увеличения арендной платы до меньшей суммы при просрочке по одному из договоров. Суд обязан всесторонне проверить расчёт как письменное доказательство (ст. 64, 71 АПК РФ), чего сделано не было.
📌 Итог
Суд отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 21.01.2026 по делу А41-66774/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Гелион Экспресс» обратилось к ООО «Автотранссервис-1» с иском о взыскании задолженности по семи договорам аренды транспортных средств без экипажа за период с апреля по декабрь 2023 года. Общая сумма требований составила 7 040 400 руб. задолженности по арендной плате, 4 031 042 руб. неустойки и 1 254 978 руб. 04 коп. процентов. ООО «Автотранссервис-1» подало встречный иск о признании этих договоров недействительными. Первый и апелляционный суды частично удовлетворили требования истца и отказали во встречном иске. Ответчик обжаловал решение в кассацию.
🗣 Позиции сторон
Истец (ООО «Гелион Экспресс»): указал на факт заключения договоров, передачи имущества и просрочку оплаты; заявил, что расчёты выполнены в соответствии с условиями договоров, включая НДС как часть платежа.
Ответчик (ООО «Автотранссервис-1»): утверждал, что арендная плата по договорам установлена без НДС, поэтому включение НДС в сумму задолженности неправомерно; также оспаривал действительность сделок.
🏛 Решения нижестоящих судов
Решение Арбитражного суда Московской области от 08.07.2025 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2025 удовлетворили иск частично: взыскали с ответчика 7 040 400 руб. задолженности, 4 031 042 руб. неустойки и 78 357 руб. 21 коп. госпошлины. В остальной части иска и во встречном иске отказано. Суды не проверили соответствие расчётов условиям договоров, в частности — включение НДС.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не проверив правильность расчёта арендной платы. Поскольку по всем договорам цена установлена «без НДС», включение НДС в сумму задолженности противоречит условиям соглашения и недопустимо. Также вызывает сомнение условие увеличения арендной платы до меньшей суммы при просрочке по одному из договоров. Суд обязан всесторонне проверить расчёт как письменное доказательство (ст. 64, 71 АПК РФ), чего сделано не было.
📌 Итог
Суд отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
СУД ОБЯЗАН РАССМОТРЕТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНИКА О СНИЖЕНИИ НЕУСТОЙКИ ПО СТ. 333 ГК РФ
Постановление АС Московского округа от 21.01.2026 по делу А40-182555/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «СКТБЭ» обратилось к ООО «СУДПРОМКОМПЛЕКТ» с иском о взыскании неустойки за нарушение срока поставки продукции по государственному оборонному заказу и об обязании предоставить документы для перевода ориентировочной цены договора в фиксированную. По договору от 16.06.2021 цена составляла 656 533 556,99 руб., срок поставки — октябрь 2022 – март 2023 г. Продукция не поставлена вовремя, документы не представлены. Истец взыскал 65 653 355,70 руб. неустойки за период с 01.04.2023 по 30.11.2023. Суд первой инстанции удовлетворил требование о неустойке, но отказал в принуждении к представлению документов. Апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
— Истец: ответчик нарушил срок поставки, обязанность по переводу цены в фиксированную не исполнена; неустойка начислена в соответствии с п. 6.3 договора (0,1% от цены договора в день); требования подтверждены расчетами и условиями контракта.
— Ответчик: обязательства фактически исполнены, претензии связаны с качеством; в отношении него введена процедура наблюдения, деятельность не ведется; просил применить ст. 333 ГК РФ и снизить неустойку как явно несоразмерную последствиям.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: взыскал 65 653 355,70 руб. неустойки и 200 000 руб. госпошлины, в остальном отказал. Мотивировал: нарушение срока доказано, доводы ответчика о невозможности исполнения не относятся к иску о неустойке.
— Апелляция: оставила решение без изменения, признала правомерным отказ в принуждении к представлению документов из-за процедуры наблюдения, но поддержала взыскание неустойки.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенное нарушение норм процессуального права, не рассмотрев заявление ответчика о снижении неустойки по ст. 333 ГК РФ, сделанное в отзыве. Поскольку должник — коммерческая организация, суд вправе снизить неустойку только при наличии такого заявления, которое было подано. Суды проигнорировали требование п. 71–72 Постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7, согласно которому заявление о применении ст. 333 ГК РФ должно быть рассмотрено в первой или апелляционной инстанции. Кассационный суд указал, что определение размера неустойки — вопрос факта, который не может быть установлен в кассации.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 21.01.2026 по делу А40-182555/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «СКТБЭ» обратилось к ООО «СУДПРОМКОМПЛЕКТ» с иском о взыскании неустойки за нарушение срока поставки продукции по государственному оборонному заказу и об обязании предоставить документы для перевода ориентировочной цены договора в фиксированную. По договору от 16.06.2021 цена составляла 656 533 556,99 руб., срок поставки — октябрь 2022 – март 2023 г. Продукция не поставлена вовремя, документы не представлены. Истец взыскал 65 653 355,70 руб. неустойки за период с 01.04.2023 по 30.11.2023. Суд первой инстанции удовлетворил требование о неустойке, но отказал в принуждении к представлению документов. Апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
— Истец: ответчик нарушил срок поставки, обязанность по переводу цены в фиксированную не исполнена; неустойка начислена в соответствии с п. 6.3 договора (0,1% от цены договора в день); требования подтверждены расчетами и условиями контракта.
— Ответчик: обязательства фактически исполнены, претензии связаны с качеством; в отношении него введена процедура наблюдения, деятельность не ведется; просил применить ст. 333 ГК РФ и снизить неустойку как явно несоразмерную последствиям.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: взыскал 65 653 355,70 руб. неустойки и 200 000 руб. госпошлины, в остальном отказал. Мотивировал: нарушение срока доказано, доводы ответчика о невозможности исполнения не относятся к иску о неустойке.
— Апелляция: оставила решение без изменения, признала правомерным отказ в принуждении к представлению документов из-за процедуры наблюдения, но поддержала взыскание неустойки.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенное нарушение норм процессуального права, не рассмотрев заявление ответчика о снижении неустойки по ст. 333 ГК РФ, сделанное в отзыве. Поскольку должник — коммерческая организация, суд вправе снизить неустойку только при наличии такого заявления, которое было подано. Суды проигнорировали требование п. 71–72 Постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7, согласно которому заявление о применении ст. 333 ГК РФ должно быть рассмотрено в первой или апелляционной инстанции. Кассационный суд указал, что определение размера неустойки — вопрос факта, который не может быть установлен в кассации.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ОБЯЗАННОСТЬ ПРОДАВЦА ПЕРЕДАТЬ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА ВКЛЮЧАЕТ ГАРАНТИЮ СООТВЕТСТВИЯ ИХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАННЫМ ПЛЕМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 21.01.2026 по делу А33-32098/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Амурская Заря» обратилось к акционерному обществу «Тубинск» с иском о взыскании 4 012 800 рублей убытков по договору купли-продажи от 29.06.2023, согласно которому было приобретено 100 голов племенных нетелей красно-пестрой породы (енисейский тип). Товар был принят на основании акта приема-передачи от 30.07.2023, качество — по племенным и ветеринарным свидетельствам. После отела часть телят имела черно-пестрый окрас. По результатам досудебных генетических экспертиз установлено несоответствие происхождения 32 животных данным в племенных свидетельствах. Суд первой инстанции от 29 апреля 2025 года и апелляция от 12 августа 2025 года отказали в иске.
🗣 Позиции сторон
— Истец: продавец поставил товар ненадлежащего качества, поскольку генетическая экспертиза опровергла происхождение животных от быка-производителя, указанного в племенных свидетельствах; это нарушает условия договора и статьи 469, 475 ГК РФ; убытки возникли из-за необходимости приобретать племенных телят для замены.
— Ответчик: качество товара подтверждено племенными свидетельствами и актом приема-передачи; договор не содержит гарантий относительно потомства; истец использует животных и не предъявил требований о замене или снижении цены; он не является племенным хозяйством, поэтому не может претендовать на официальный статус потомства.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Красноярского края отказал в иске, указав, что качество товара подтверждено документально, а требования к потомству не входят в предмет договора.
— Третьего арбитражного апелляционного суда оставил решение без изменения, добавив, что истец осознанно приобрел животных вне системы племенного репродуктора и не может рассчитывать на племенной статус потомства.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили статьи 65, 71, 168 АПК РФ, не оценив заключения генетической экспертизы, которые ставят под сомнение достоверность племенных свидетельств. Согласно статьям 431.2, 469, 475 ГК РФ, качество племенного животного определяется его генетическими характеристиками, включая происхождение, подтвержденное документально. Поскольку эти характеристики проявляются в потомстве, их нельзя считать недоказанными только потому, что они выявлены после передачи товара. Продавец не представил доказательств соответствия поставленных животных условиям договора. При новом рассмотрении суд обязан оценить представленные доказательства, при необходимости назначить судебную экспертизу и разрешить вопрос о правовой квалификации требований истца.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Красноярского края и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 21.01.2026 по делу А33-32098/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Амурская Заря» обратилось к акционерному обществу «Тубинск» с иском о взыскании 4 012 800 рублей убытков по договору купли-продажи от 29.06.2023, согласно которому было приобретено 100 голов племенных нетелей красно-пестрой породы (енисейский тип). Товар был принят на основании акта приема-передачи от 30.07.2023, качество — по племенным и ветеринарным свидетельствам. После отела часть телят имела черно-пестрый окрас. По результатам досудебных генетических экспертиз установлено несоответствие происхождения 32 животных данным в племенных свидетельствах. Суд первой инстанции от 29 апреля 2025 года и апелляция от 12 августа 2025 года отказали в иске.
🗣 Позиции сторон
— Истец: продавец поставил товар ненадлежащего качества, поскольку генетическая экспертиза опровергла происхождение животных от быка-производителя, указанного в племенных свидетельствах; это нарушает условия договора и статьи 469, 475 ГК РФ; убытки возникли из-за необходимости приобретать племенных телят для замены.
— Ответчик: качество товара подтверждено племенными свидетельствами и актом приема-передачи; договор не содержит гарантий относительно потомства; истец использует животных и не предъявил требований о замене или снижении цены; он не является племенным хозяйством, поэтому не может претендовать на официальный статус потомства.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Красноярского края отказал в иске, указав, что качество товара подтверждено документально, а требования к потомству не входят в предмет договора.
— Третьего арбитражного апелляционного суда оставил решение без изменения, добавив, что истец осознанно приобрел животных вне системы племенного репродуктора и не может рассчитывать на племенной статус потомства.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили статьи 65, 71, 168 АПК РФ, не оценив заключения генетической экспертизы, которые ставят под сомнение достоверность племенных свидетельств. Согласно статьям 431.2, 469, 475 ГК РФ, качество племенного животного определяется его генетическими характеристиками, включая происхождение, подтвержденное документально. Поскольку эти характеристики проявляются в потомстве, их нельзя считать недоказанными только потому, что они выявлены после передачи товара. Продавец не представил доказательств соответствия поставленных животных условиям договора. При новом рассмотрении суд обязан оценить представленные доказательства, при необходимости назначить судебную экспертизу и разрешить вопрос о правовой квалификации требований истца.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Красноярского края и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
ПРИ НАЛИЧИИ ДОГОВОРА СУД ОБЯЗАН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРИРОДУ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НОРМ О НЕОСНОВАТЕЛЬНОМ ОБОГАЩЕНИИ
Постановление АС Московского округа от 21.01.2026 по делу А40-243190/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ПАО «Россети Московский регион» обратилось к ООО «Стройтриумф» с иском о взыскании 288 261 413 руб. 25 коп. в виде неосновательного обогащения по двум договорам на благоустройство после аварийных ремонтов (№ 127/Б/1 от 16.12.2022 и № 127/Б/24 от 18.09.2023). Истец указал, что налоговая проверка выявила несоответствие применённых материалов заявленным в актах КС-2, а контрольные отборы образцов подтвердили нарушения в составе асфальтобетона. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция — отменила решение и отказала в иске.
🗣 Позиции сторон
— Истец: требование о неосновательном обогащении обосновано, поскольку ответчик завысил стоимость работ из-за применения некачественных материалов; представлены протоколы испытаний, подтверждающие несоответствие состава асфальта.
— Ответчик: работы выполнены качественно, акты КС-2 и КС-3 подписаны без замечаний; доказательства истца — односторонние и нерепрезентативные; нормы о неосновательном обогащении неприменимы при наличии договора.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (решение от 17.04.2025): удовлетворил иск, признал наличие существенных недостатков в работах на основании лабораторных исследований по шести адресам.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 11.08.2025): отменил решение, указав, что доказательства некачественного выполнения работ по всем 5 000+ адресам отсутствуют, протоколы — односторонние, экспертиза невозможна, требования не мотивированы по совокупности объектов.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не установив юридическую квалификацию правоотношений. Применение норм о неосновательном обогащении при наличии договора подряда требует проверки правовой природы спора. Суды не поставили на обсуждение вопрос о применимости статей 1102 ГК РФ, хотя обязаны были это сделать на стадии подготовки. Также не исследованы доказательства по поставкам материалов, не рассмотрено привлечение поставщика асфальтобетона в качестве третьего лица, не дана оценка возможности экспертного анализа качества покрытия. Выводы апелляции противоречивы: признаны отклонения в составе асфальта, но отказано в последствиях. Суды не раскрыли, почему односторонние исследования не могут быть учтены, и не проверили позицию истца о системном несоответствии материалов.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 21.01.2026 по делу А40-243190/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ПАО «Россети Московский регион» обратилось к ООО «Стройтриумф» с иском о взыскании 288 261 413 руб. 25 коп. в виде неосновательного обогащения по двум договорам на благоустройство после аварийных ремонтов (№ 127/Б/1 от 16.12.2022 и № 127/Б/24 от 18.09.2023). Истец указал, что налоговая проверка выявила несоответствие применённых материалов заявленным в актах КС-2, а контрольные отборы образцов подтвердили нарушения в составе асфальтобетона. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция — отменила решение и отказала в иске.
🗣 Позиции сторон
— Истец: требование о неосновательном обогащении обосновано, поскольку ответчик завысил стоимость работ из-за применения некачественных материалов; представлены протоколы испытаний, подтверждающие несоответствие состава асфальта.
— Ответчик: работы выполнены качественно, акты КС-2 и КС-3 подписаны без замечаний; доказательства истца — односторонние и нерепрезентативные; нормы о неосновательном обогащении неприменимы при наличии договора.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (решение от 17.04.2025): удовлетворил иск, признал наличие существенных недостатков в работах на основании лабораторных исследований по шести адресам.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 11.08.2025): отменил решение, указав, что доказательства некачественного выполнения работ по всем 5 000+ адресам отсутствуют, протоколы — односторонние, экспертиза невозможна, требования не мотивированы по совокупности объектов.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не установив юридическую квалификацию правоотношений. Применение норм о неосновательном обогащении при наличии договора подряда требует проверки правовой природы спора. Суды не поставили на обсуждение вопрос о применимости статей 1102 ГК РФ, хотя обязаны были это сделать на стадии подготовки. Также не исследованы доказательства по поставкам материалов, не рассмотрено привлечение поставщика асфальтобетона в качестве третьего лица, не дана оценка возможности экспертного анализа качества покрытия. Выводы апелляции противоречивы: признаны отклонения в составе асфальта, но отказано в последствиях. Суды не раскрыли, почему односторонние исследования не могут быть учтены, и не проверили позицию истца о системном несоответствии материалов.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
НАЧИСЛЕННЫЕ, НО НЕ СОБРАННЫЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ПЛАТЕЖИ ПО СТАТЬЕ «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ» НЕ ОБРАЗУЮТ НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ
Постановление АС Поволжского округа от 21.01.2026 по делу А55-40563/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО УК «Новое время» обратилось к ООО УК «Служба эксплуатации зданий» с иском о взыскании неосновательного обогащения на сумму 1 231 341,82 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами — 334 823,74 руб. Истец указал, что ответчик собрал средства с собственников МКД по статье «текущий ремонт» (г. Самара, ул. Советской Армии, 203) за период с 01.10.2021 по 31.07.2023, но не израсходовал их полностью. Суд первой инстанции от 10.04.2025 и апелляция от 15.08.2025 удовлетворили иск частично: взыскали 1 195 341,32 руб. задолженности и 294 528,95 руб. процентов.
🗣 Позиции сторон
Истец (ООО УК «Новое время»):
— Расчет суммы неосновательного обогащения основан на начисленных по договору платежах за текущий ремонт — 5 руб./кв. м.
— Ответчик не представил документы на выполненные работы по текущему ремонту на спорную сумму.
— Вывоз снега и экспертиза кровли не относятся к текущему ремонту и не были согласованы с собственниками.
Ответчик (ООО УК «Служба эксплуатации зданий»):
— Предоставил акты выполненных работ на сумму 2 037 553,35 руб., включая вывоз снега и экспертизу.
— Истцом учтены не фактически собранные, а начисленные средства, что противоречит правовой природе неосновательного обогащения.
— Арифметический расчет истца ошибочен, поскольку не учитывает реальную оплату жильцами.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Решение Арбитражного суда Самарской области от 10.04.2025: иск удовлетворён частично. Взыскано 1 195 341,32 руб. задолженности и 294 528,95 руб. процентов.
— Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2025: решение оставлено без изменения.
— Мотивы: разница между начисленными средствами и подтверждёнными расходами признана неосновательным обогащением; расходы на вывоз снега в 2022 году и экспертизу не отнесены к текущему ремонту.
🧭 Позиция кассации
— Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды не проверили, были ли реально собраны ответчиком заявленные суммы.
— Взыскание неосновательного обогащения возможно только при доказательствах получения средств. Истец использовал расчёт по начисленным, а не по фактически уплаченным платежам.
— Ответчик представил возражения и доказательства, которые не были должным образом исследованы.
— Суд обязан был проверить соответствие расчёта закону и установить объём реально собранных средств.
— Ссылка на Обзор судебной практики ВС РФ № 2 (2019), подтверждающий распределение бремени доказывания по делам о неосновательном обогащении.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию для установления фактически собранных средств и расходов.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 21.01.2026 по делу А55-40563/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО УК «Новое время» обратилось к ООО УК «Служба эксплуатации зданий» с иском о взыскании неосновательного обогащения на сумму 1 231 341,82 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами — 334 823,74 руб. Истец указал, что ответчик собрал средства с собственников МКД по статье «текущий ремонт» (г. Самара, ул. Советской Армии, 203) за период с 01.10.2021 по 31.07.2023, но не израсходовал их полностью. Суд первой инстанции от 10.04.2025 и апелляция от 15.08.2025 удовлетворили иск частично: взыскали 1 195 341,32 руб. задолженности и 294 528,95 руб. процентов.
🗣 Позиции сторон
Истец (ООО УК «Новое время»):
— Расчет суммы неосновательного обогащения основан на начисленных по договору платежах за текущий ремонт — 5 руб./кв. м.
— Ответчик не представил документы на выполненные работы по текущему ремонту на спорную сумму.
— Вывоз снега и экспертиза кровли не относятся к текущему ремонту и не были согласованы с собственниками.
Ответчик (ООО УК «Служба эксплуатации зданий»):
— Предоставил акты выполненных работ на сумму 2 037 553,35 руб., включая вывоз снега и экспертизу.
— Истцом учтены не фактически собранные, а начисленные средства, что противоречит правовой природе неосновательного обогащения.
— Арифметический расчет истца ошибочен, поскольку не учитывает реальную оплату жильцами.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Решение Арбитражного суда Самарской области от 10.04.2025: иск удовлетворён частично. Взыскано 1 195 341,32 руб. задолженности и 294 528,95 руб. процентов.
— Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2025: решение оставлено без изменения.
— Мотивы: разница между начисленными средствами и подтверждёнными расходами признана неосновательным обогащением; расходы на вывоз снега в 2022 году и экспертизу не отнесены к текущему ремонту.
🧭 Позиция кассации
— Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды не проверили, были ли реально собраны ответчиком заявленные суммы.
— Взыскание неосновательного обогащения возможно только при доказательствах получения средств. Истец использовал расчёт по начисленным, а не по фактически уплаченным платежам.
— Ответчик представил возражения и доказательства, которые не были должным образом исследованы.
— Суд обязан был проверить соответствие расчёта закону и установить объём реально собранных средств.
— Ссылка на Обзор судебной практики ВС РФ № 2 (2019), подтверждающий распределение бремени доказывания по делам о неосновательном обогащении.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию для установления фактически собранных средств и расходов.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
НЕДОПУСТИМА ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ СРОКОВ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И ОТВЕТА
Постановление АС Уральского округа от 21.01.2026 по делу А50-461/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Мамадёрова З.А. обратилась к индивидуальному предпринимателю Гильмутдиновой В.С. с иском о взыскании задолженности по договору поставки от 27.04.2019 в сумме 456 328 руб. 14 коп. Суд первой инстанции — Арбитражный суд Пермского края — удовлетворил требования в части, взыскав 341 837 руб. 82 коп., решение принято 05.06.2025 в порядке упрощенного производства. Апелляционная инстанция оставила его без изменения 18.07.2025. Ответчик подал кассационную жалобу, указав на процессуальные нарушения.
🗣 Позиции сторон
— Истец (Мамадёрова З.А.): ссылалась на наличие договора поставки, подтверждённую отгрузку товара товарными накладными и актом сверки, а также направление претензии от 18.11.2024; считала требования обоснованными и подлежащими взысканию.
— Ответчик (Гильмутдинова В.С.): утверждала, что суды приняли доказательства, представленные истцом с нарушением установленных сроков, без предоставления ей возможности ознакомиться и представить возражения; оспаривала достоверность подписей в накладных и размер задолженности, указывая на произведённые платежи.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (решение от 05.06.2025): удовлетворил иск частично, взыскав 341 837 руб. 82 коп., исходя из представленных истцом документов, включая товарные накладные, банковскую выписку и акт сверки, приобщённые после окончания установленного срока.
— Апелляционный суд (постановление от 18.07.2025): оставил решение без изменения, указав, что ответчик мог ходатайствовать о дополнительном времени, но не сделал этого.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что суд первой инстанции нарушил принципы равноправия и состязательности, приняв и оценив доказательства, представленные истцом после установленного срока (ходатайства от 10.03.2025 и 14.04.2025), без возвращения их или предоставления ответчику времени для ознакомления. Это противоречит части 4 статьи 228 АПК РФ и п. 27 постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017 № 10. Суд апелляционной инстанции ошибочно счёл, что ответчик мог сам ходатайствовать о времени, игнорируя обязанность суда обеспечить защиту прав. Допущенные нарушения повлияли на законность выводов, поэтому судебные акты признаны незаконными.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 21.01.2026 по делу А50-461/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Мамадёрова З.А. обратилась к индивидуальному предпринимателю Гильмутдиновой В.С. с иском о взыскании задолженности по договору поставки от 27.04.2019 в сумме 456 328 руб. 14 коп. Суд первой инстанции — Арбитражный суд Пермского края — удовлетворил требования в части, взыскав 341 837 руб. 82 коп., решение принято 05.06.2025 в порядке упрощенного производства. Апелляционная инстанция оставила его без изменения 18.07.2025. Ответчик подал кассационную жалобу, указав на процессуальные нарушения.
🗣 Позиции сторон
— Истец (Мамадёрова З.А.): ссылалась на наличие договора поставки, подтверждённую отгрузку товара товарными накладными и актом сверки, а также направление претензии от 18.11.2024; считала требования обоснованными и подлежащими взысканию.
— Ответчик (Гильмутдинова В.С.): утверждала, что суды приняли доказательства, представленные истцом с нарушением установленных сроков, без предоставления ей возможности ознакомиться и представить возражения; оспаривала достоверность подписей в накладных и размер задолженности, указывая на произведённые платежи.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (решение от 05.06.2025): удовлетворил иск частично, взыскав 341 837 руб. 82 коп., исходя из представленных истцом документов, включая товарные накладные, банковскую выписку и акт сверки, приобщённые после окончания установленного срока.
— Апелляционный суд (постановление от 18.07.2025): оставил решение без изменения, указав, что ответчик мог ходатайствовать о дополнительном времени, но не сделал этого.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что суд первой инстанции нарушил принципы равноправия и состязательности, приняв и оценив доказательства, представленные истцом после установленного срока (ходатайства от 10.03.2025 и 14.04.2025), без возвращения их или предоставления ответчику времени для ознакомления. Это противоречит части 4 статьи 228 АПК РФ и п. 27 постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017 № 10. Суд апелляционной инстанции ошибочно счёл, что ответчик мог сам ходатайствовать о времени, игнорируя обязанность суда обеспечить защиту прав. Допущенные нарушения повлияли на законность выводов, поэтому судебные акты признаны незаконными.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа