ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА СПИСАТЬ НЕУСТОЙКУ ПРИ НАЛИЧИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ОСНОВАНИЙ ИСКЛЮЧАЕТ ЕГО ПРАВО УДЕРЖАТЬ ТУ ЖЕ СУММУ ИЗ ОПЛАТЫ ПО КОНТРАКТУ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОДРЯДЧИК НЕ НАПРАВЛЯЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О СПИСАНИИ
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.03.2026 по делу А56-1214/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Модерн Парк» обратилось к администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга с иском о взыскании 290 444 руб. 61 коп. задолженности по государственному контракту на благоустройство территории (ЗНОП № 7046) и 16 265 руб. 90 коп. неустойки за просрочку оплаты выполненных работ.
По условиям контракта от 05.02.2024 № 8-ОБ, общество выполнило работы по первому этапу, которые были приняты администрацией 25.09.2024. Администрация удержала из суммы оплаты 290 444 руб. 61 коп. в счет неустойки за просрочку выполнения работ, при этом общество признало эту задолженность.
Общество потребовало списать удержанную неустойку, ссылаясь на обязанность заказчика это сделать при полном исполнении обязательств и если сумма неустойки не превышает 5% цены контракта.
Спор возник из того, что администрация отказалась списать неустойку после её удержания, а суды первой и апелляционной инстанций отказали во взыскании неустойки за просрочку оплаты.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с администрации 290 444 руб. 61 коп. задолженности по оплате работ, но отказала в требовании о взыскании 16 265 руб. 90 коп. неустойки за просрочку оплаты. Суд мотивировал это правомерностью удержания неустойки администрацией в досудебном порядке.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, подтвердив, что списание неустойки не могло быть произведено до обращения общества с соответствующим заявлением, которое было направлено уже после оплаты.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Модерн Парк»): указал, что списание неустойки — обязанность заказчика при наличии оснований по Правилам № 783, независимо от заявления поставщика; удержание неустойки до её списания противоречит закону; администрация не исполнила обязанность по сверке и списанию.
Оппонент (администрация Красногвардейского района): настаивала, что удержание неустойки было правомерным, поскольку списание возможно только после подтверждения расчётов и наличия заявления от поставщика; списание не может быть произведено задним числом после фактического удержания.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального права, неверно применив Правила № 783. Списание неустойки является обязанностью заказчика при условии полного исполнения контракта и если сумма неустойки не превышает 5% его цены — независимо от заявления поставщика.
Суд отметил, что основанием для списания служит акт приемки и подтверждение задолженности, что имело место до удержания. Удержание неустойки до её списания противоречит цели мер поддержки подрядчиков. Наличие письма от общества от 26.09.2024 о подтверждении задолженности не исключает обязанность списания.
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части отказа в иске и распределения судебных расходов и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.03.2026 по делу А56-1214/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Модерн Парк» обратилось к администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга с иском о взыскании 290 444 руб. 61 коп. задолженности по государственному контракту на благоустройство территории (ЗНОП № 7046) и 16 265 руб. 90 коп. неустойки за просрочку оплаты выполненных работ.
По условиям контракта от 05.02.2024 № 8-ОБ, общество выполнило работы по первому этапу, которые были приняты администрацией 25.09.2024. Администрация удержала из суммы оплаты 290 444 руб. 61 коп. в счет неустойки за просрочку выполнения работ, при этом общество признало эту задолженность.
Общество потребовало списать удержанную неустойку, ссылаясь на обязанность заказчика это сделать при полном исполнении обязательств и если сумма неустойки не превышает 5% цены контракта.
Спор возник из того, что администрация отказалась списать неустойку после её удержания, а суды первой и апелляционной инстанций отказали во взыскании неустойки за просрочку оплаты.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с администрации 290 444 руб. 61 коп. задолженности по оплате работ, но отказала в требовании о взыскании 16 265 руб. 90 коп. неустойки за просрочку оплаты. Суд мотивировал это правомерностью удержания неустойки администрацией в досудебном порядке.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, подтвердив, что списание неустойки не могло быть произведено до обращения общества с соответствующим заявлением, которое было направлено уже после оплаты.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Модерн Парк»): указал, что списание неустойки — обязанность заказчика при наличии оснований по Правилам № 783, независимо от заявления поставщика; удержание неустойки до её списания противоречит закону; администрация не исполнила обязанность по сверке и списанию.
Оппонент (администрация Красногвардейского района): настаивала, что удержание неустойки было правомерным, поскольку списание возможно только после подтверждения расчётов и наличия заявления от поставщика; списание не может быть произведено задним числом после фактического удержания.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального права, неверно применив Правила № 783. Списание неустойки является обязанностью заказчика при условии полного исполнения контракта и если сумма неустойки не превышает 5% его цены — независимо от заявления поставщика.
Суд отметил, что основанием для списания служит акт приемки и подтверждение задолженности, что имело место до удержания. Удержание неустойки до её списания противоречит цели мер поддержки подрядчиков. Наличие письма от общества от 26.09.2024 о подтверждении задолженности не исключает обязанность списания.
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части отказа в иске и распределения судебных расходов и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОСТАВЛЕНИЯ ЖАЛОБЫ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ, СЧИТАЮТСЯ УСТРАНЕННЫМИ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В СУД, А НЕ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕГИСТРАЦИИ АППАРАТОМ СУДА
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.03.2026 по делу А56-55033/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Партитура» обратилось к индивидуальному предпринимателю Фроловой Елизавете Александровне с иском о взыскании 4 160 000 руб. задолженности по арендной плате.
Решением суда первой инстанции от 31.10.2025 с Фроловой взыскано 4 060 000 руб. долга и 149 800 руб. госпошлины, в остальной части иска отказано.
Фролова подала апелляционную жалобу, которую апелляционный суд оставил без движения из-за отсутствия документов, подтверждающих уплату госпошлины и направление копий жалобы другим лицам.
Жалоба была возвращена 14.01.2026 из-за неустранения указанных нарушений в установленный срок.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала 4 060 000 руб. задолженности и 149 800 руб. госпошлины, в остальном отказалась.
Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу Фроловой без движения 12.12.2025, установив срок до 12.01.2026 для устранения нарушений по статье 260 АПК РФ.
Апелляционный суд изменил свое решение и вернул жалобу 14.01.2026, поскольку на момент вынесения определения документы, подтверждающие устранение нарушений, не были зарегистрированы в суде.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — Фролова Е.А. — утверждает, что направила необходимые документы 29.12.2025, они поступили в суд 09.01.2026, до истечения срока, и суд обязан был их принять.
Оппонент — ООО «Партитура» — позицию не представил, стороны были извещены о рассмотрении, но в заседание не явились.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд нарушил процессуальные нормы, возвратив жалобу без учета факта поступления документов 09.01.2026.
Согласно пункту 20 постановления Пленума ВС № 12, обстоятельства считаются устранёнными с момента поступления документов в суд, а не с момента их регистрации.
Несвоевременная регистрация не может служить основанием для отказа в защите прав; суд обязан был проверить наличие документов до вынесения определения о возврате.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение апелляционного суда от 14.01.2026 и направил дело в апелляционный суд для решения вопроса о принятии жалобы к производству.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.03.2026 по делу А56-55033/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Партитура» обратилось к индивидуальному предпринимателю Фроловой Елизавете Александровне с иском о взыскании 4 160 000 руб. задолженности по арендной плате.
Решением суда первой инстанции от 31.10.2025 с Фроловой взыскано 4 060 000 руб. долга и 149 800 руб. госпошлины, в остальной части иска отказано.
Фролова подала апелляционную жалобу, которую апелляционный суд оставил без движения из-за отсутствия документов, подтверждающих уплату госпошлины и направление копий жалобы другим лицам.
Жалоба была возвращена 14.01.2026 из-за неустранения указанных нарушений в установленный срок.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала 4 060 000 руб. задолженности и 149 800 руб. госпошлины, в остальном отказалась.
Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу Фроловой без движения 12.12.2025, установив срок до 12.01.2026 для устранения нарушений по статье 260 АПК РФ.
Апелляционный суд изменил свое решение и вернул жалобу 14.01.2026, поскольку на момент вынесения определения документы, подтверждающие устранение нарушений, не были зарегистрированы в суде.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — Фролова Е.А. — утверждает, что направила необходимые документы 29.12.2025, они поступили в суд 09.01.2026, до истечения срока, и суд обязан был их принять.
Оппонент — ООО «Партитура» — позицию не представил, стороны были извещены о рассмотрении, но в заседание не явились.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд нарушил процессуальные нормы, возвратив жалобу без учета факта поступления документов 09.01.2026.
Согласно пункту 20 постановления Пленума ВС № 12, обстоятельства считаются устранёнными с момента поступления документов в суд, а не с момента их регистрации.
Несвоевременная регистрация не может служить основанием для отказа в защите прав; суд обязан был проверить наличие документов до вынесения определения о возврате.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение апелляционного суда от 14.01.2026 и направил дело в апелляционный суд для решения вопроса о принятии жалобы к производству.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ НАЧИНАЕТСЯ СО ДНЯ, КОГДА ЛИЦО УЗНАЛО ИЛИ ДОЛЖНО БЫЛО УЗНАТЬ О НАРУШЕНИИ СВОЕГО ПРАВА, А НЕ О ЛИЧНОСТИ НАДЛЕЖАЩЕГО ОТВЕТЧИКА; ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАМЕНА ОТВЕТЧИКА НЕ ИЗМЕНЯЕТ МОМЕНТ НАЧАЛА ТЕЧЕНИЯ ЭТОГО СРОКА
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.03.2026 по делу А45-39071/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Мэрия города Новосибирска обратилась к индивидуальному предпринимателю Шегурову Р.Г. с иском о взыскании 4 727 435 руб. 19 коп. задолженности за фактическое пользование земельными участками под рекламными конструкциями за периоды с 18.02.2020 по 31.12.2020 и с 05.08.2021 до даты демонтажа, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
Рекламные конструкции ранее размещались на муниципальных участках улично-дорожной сети на основании договоров с третьими лицами, срок действия которых истек в 2017 году. В 2019 году конструкции были проданы Кирикову С.В., а затем перешли Шегурову Р.Г. Демонтаж произошел в 2022 году.
Истец установил факт самовольного размещения конструкций в 2021 году и обратился в суд 25.03.2024. Ответчиком стал Шегуров Р.Г. как фактический пользователь. В дело привлечены третьи лица — Кириков С.В. и ООО «Виджет».
Спор возник по вопросу применения срока исковой давности к требованиям за период с 18.02.2020 по 31.12.2020.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция частично удовлетворила иск: взыскала с Шегурова Р.Г. 2 488 682 руб. 88 коп. задолженности и 60 027 руб. 11 коп. процентов за период с 05.08.2021 до демонтажа. В остальной части отказано, включая требования за период с 18.02.2020 по 31.12.2020, поскольку истек срок исковой давности.
Апелляционный суд изменил решение: принял отказ мэрии от части требований, но взыскал задолженность в полном объеме — 4 727 435 руб. 19 коп. и 52 312 руб. 35 коп. процентов — за оба периода. Мотивировал тем, что срок исковой давности начал течь с 18.02.2023, когда мэрии стало известно о надлежащем ответчике.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Шегуров Р.Г.) указал, что апелляционный суд неправомерно изменил законное решение первой инстанции. Срок исковой давности должен исчисляться с момента, когда истцу стало известно о нарушении, а не о личности ответчика. Поскольку право на защиту было нарушено ранее, а заявление о привлечении ответчика подано только 25.03.2024, требования за 2020 год подлежат отказу.
Оппонент (мэрия) возражала против жалобы, настаивая, что срок исковой давности начал течь только после установления личности надлежащего ответчика — 17.02.2023. До этого момента она не могла правильно сформулировать иск, поэтому обращение в суд 25.03.2024 не нарушило трехлетний срок.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил ошибку в применении норм материального права. Согласно статьям 195–200 ГК РФ и разъяснениям Постановления № 43 ВС РФ, течение срока исковой давности начинается с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении права, а не о личности ответчика.
Суд отметил, что замена ненадлежащего ответчика не приостанавливает течение срока исковой давности по отношению к новому ответчику, если истец не заявил ходатайство о замене своевременно. Поскольку мэрия узнала о надлежащем ответчике 17.02.2023, но обратилась с заявлением только 25.03.2024, для периода с 18.02.2020 по 31.12.2020 срок исковой давности истек.
Указания для нового рассмотрения: применять срок исковой давности с учетом момента нарушения права, а не установления личности ответчика; при замене ответчика учитывать момент подачи ходатайства.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, взыскав задолженность только за период с 05.08.2021 до демонтажа.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.03.2026 по делу А45-39071/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Мэрия города Новосибирска обратилась к индивидуальному предпринимателю Шегурову Р.Г. с иском о взыскании 4 727 435 руб. 19 коп. задолженности за фактическое пользование земельными участками под рекламными конструкциями за периоды с 18.02.2020 по 31.12.2020 и с 05.08.2021 до даты демонтажа, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
Рекламные конструкции ранее размещались на муниципальных участках улично-дорожной сети на основании договоров с третьими лицами, срок действия которых истек в 2017 году. В 2019 году конструкции были проданы Кирикову С.В., а затем перешли Шегурову Р.Г. Демонтаж произошел в 2022 году.
Истец установил факт самовольного размещения конструкций в 2021 году и обратился в суд 25.03.2024. Ответчиком стал Шегуров Р.Г. как фактический пользователь. В дело привлечены третьи лица — Кириков С.В. и ООО «Виджет».
Спор возник по вопросу применения срока исковой давности к требованиям за период с 18.02.2020 по 31.12.2020.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция частично удовлетворила иск: взыскала с Шегурова Р.Г. 2 488 682 руб. 88 коп. задолженности и 60 027 руб. 11 коп. процентов за период с 05.08.2021 до демонтажа. В остальной части отказано, включая требования за период с 18.02.2020 по 31.12.2020, поскольку истек срок исковой давности.
Апелляционный суд изменил решение: принял отказ мэрии от части требований, но взыскал задолженность в полном объеме — 4 727 435 руб. 19 коп. и 52 312 руб. 35 коп. процентов — за оба периода. Мотивировал тем, что срок исковой давности начал течь с 18.02.2023, когда мэрии стало известно о надлежащем ответчике.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Шегуров Р.Г.) указал, что апелляционный суд неправомерно изменил законное решение первой инстанции. Срок исковой давности должен исчисляться с момента, когда истцу стало известно о нарушении, а не о личности ответчика. Поскольку право на защиту было нарушено ранее, а заявление о привлечении ответчика подано только 25.03.2024, требования за 2020 год подлежат отказу.
Оппонент (мэрия) возражала против жалобы, настаивая, что срок исковой давности начал течь только после установления личности надлежащего ответчика — 17.02.2023. До этого момента она не могла правильно сформулировать иск, поэтому обращение в суд 25.03.2024 не нарушило трехлетний срок.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил ошибку в применении норм материального права. Согласно статьям 195–200 ГК РФ и разъяснениям Постановления № 43 ВС РФ, течение срока исковой давности начинается с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении права, а не о личности ответчика.
Суд отметил, что замена ненадлежащего ответчика не приостанавливает течение срока исковой давности по отношению к новому ответчику, если истец не заявил ходатайство о замене своевременно. Поскольку мэрия узнала о надлежащем ответчике 17.02.2023, но обратилась с заявлением только 25.03.2024, для периода с 18.02.2020 по 31.12.2020 срок исковой давности истек.
Указания для нового рассмотрения: применять срок исковой давности с учетом момента нарушения права, а не установления личности ответчика; при замене ответчика учитывать момент подачи ходатайства.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, взыскав задолженность только за период с 05.08.2021 до демонтажа.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
ВЗЫСКАНИЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ ЗА ПРОСТОЙ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА ТРЕБУЕТ ДОКАЗАННОСТИ НЕ ТОЛЬКО ФАКТА НЕИСПРАВНОСТИ, НО И ТОГО, КАКОЙ ДОХОД ИСТЕЦ РЕАЛЬНО НЕ ПОЛУЧИЛ И ПОЧЕМУ ЭТИ ПОТЕРИ НЕ МОГЛИ БЫТЬ УМЕНЬШЕНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНОГО ТРАНСПОРТА
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 11.03.2026 по делу А46-2522/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Мельников Павел Игоревич обратился к ООО «Автомаркет» с иском о взыскании 389 335 руб. 71 коп. упущенной выгоды и 200 000 руб. расходов на представителя.
Спор возник по договору купли-продажи автобуса ПАЗ Vector NEXT, переданного по лизингу от ООО «Элемент Лизинг» истцу. Автобус был передан для гарантийного ремонта 01.09.2023 из-за неисправности турбокомпрессора, простой составил 21 день.
Истец указал, что не мог выполнять обязательства по муниципальному контракту на пассажирские перевозки, в связи с чем понес убытки. Ответчик отказался удовлетворить претензию от 04.09.2023.
Дело рассматривали Арбитражный суд Омской области и Восьмой арбитражный апелляционный суд.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала 389 335 руб. 71 коп. убытков, 10 787 руб. госпошлины, 85 000 руб. за экспертизу, 100 000 руб. за услуги представителя. Отказано в части требований, превышающих эти суммы.
Суд исходил из факта поставки товара ненадлежащего качества, существенности недостатка и наличия причинно-следственной связи между простоем и убытками.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Поддержал выводы первой инстанции, указав, что условие сервисной книжки об исключении ответственности за коммерческие потери противоречит нормам ГК РФ и ничтожно.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Автомаркет»):
— Условие сервисной книжки исключает возмещение упущенной выгоды.
— Причинно-следственная связь не доказана: ремонт проведён в разумные сроки, задержки связаны с поставкой запчастей.
— Истец не принял разумных мер по уменьшению убытков, в частности, не использовал резервный автобус.
Оппонент (Мельников П.И.):
— Право на предъявление требований продавцу прямо вытекает из закона о лизинге.
— Недостатки автобуса носят производственный характер, подтверждены экспертизой.
— Расчет упущенной выгоды обоснован средним доходом за август 2023 года с учетом загрузки маршрута № 89.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды не проверили достаточность доказательств размера упущенной выгоды: расчет истца не подтвержден данными о реальной загрузке и доходах за спорный период.
Не исследованы доводы о наличии резервного автобуса и его использовании — это влияет на возможность уменьшения убытков. Также не установлено, какой доход реально мог быть получен.
Условие сервисной книжки не является соглашением сторон и не может ограничивать ответственность. Однако основная ошибка — процессуальная: суды не обеспечили всестороннюю проверку доказательств, в том числе расчета убытков.
Новые факты требуют установления на стадии рассмотрения по существу, что невозможно в кассации.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 11.03.2026 по делу А46-2522/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Мельников Павел Игоревич обратился к ООО «Автомаркет» с иском о взыскании 389 335 руб. 71 коп. упущенной выгоды и 200 000 руб. расходов на представителя.
Спор возник по договору купли-продажи автобуса ПАЗ Vector NEXT, переданного по лизингу от ООО «Элемент Лизинг» истцу. Автобус был передан для гарантийного ремонта 01.09.2023 из-за неисправности турбокомпрессора, простой составил 21 день.
Истец указал, что не мог выполнять обязательства по муниципальному контракту на пассажирские перевозки, в связи с чем понес убытки. Ответчик отказался удовлетворить претензию от 04.09.2023.
Дело рассматривали Арбитражный суд Омской области и Восьмой арбитражный апелляционный суд.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала 389 335 руб. 71 коп. убытков, 10 787 руб. госпошлины, 85 000 руб. за экспертизу, 100 000 руб. за услуги представителя. Отказано в части требований, превышающих эти суммы.
Суд исходил из факта поставки товара ненадлежащего качества, существенности недостатка и наличия причинно-следственной связи между простоем и убытками.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Поддержал выводы первой инстанции, указав, что условие сервисной книжки об исключении ответственности за коммерческие потери противоречит нормам ГК РФ и ничтожно.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Автомаркет»):
— Условие сервисной книжки исключает возмещение упущенной выгоды.
— Причинно-следственная связь не доказана: ремонт проведён в разумные сроки, задержки связаны с поставкой запчастей.
— Истец не принял разумных мер по уменьшению убытков, в частности, не использовал резервный автобус.
Оппонент (Мельников П.И.):
— Право на предъявление требований продавцу прямо вытекает из закона о лизинге.
— Недостатки автобуса носят производственный характер, подтверждены экспертизой.
— Расчет упущенной выгоды обоснован средним доходом за август 2023 года с учетом загрузки маршрута № 89.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды не проверили достаточность доказательств размера упущенной выгоды: расчет истца не подтвержден данными о реальной загрузке и доходах за спорный период.
Не исследованы доводы о наличии резервного автобуса и его использовании — это влияет на возможность уменьшения убытков. Также не установлено, какой доход реально мог быть получен.
Условие сервисной книжки не является соглашением сторон и не может ограничивать ответственность. Однако основная ошибка — процессуальная: суды не обеспечили всестороннюю проверку доказательств, в том числе расчета убытков.
Новые факты требуют установления на стадии рассмотрения по существу, что невозможно в кассации.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
ДЕЙСТВИЯ АРЕНДАТОРА ПО ПОИСКУ УЧАСТКА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЛЬЗЯ ПРИЗНАТЬ ДОСТАТОЧНЫМИ, ЕСЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ НАЙТИ ЗЕМЛЮ В РЕГИОНЕ ВЫРУБКИ ОН НЕ СОГЛАСОВАЛ МЕРОПРИЯТИЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.03.2026 по делу А56-25864/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области обратился к ООО «Приморский торговый порт» с иском о возложении обязанности провести компенсационное лесовосстановление (лесоразведение) на площади 0,1559 га в течение трёх месяцев с момента вступления решения в силу.
Иск основан на договоре аренды лесного участка от 11.09.2020 № 1601/ДС-2020-09, по которому арендатор обязан осуществлять воспроизводство лесов в соответствии с законодательством и утверждённым проектом освоения лесов.
Проектом освоения лесов установлена обязанность по лесовосстановлению на площади 0,3104 га, однако фактическая вырубка проведена на площади 0,1559 га, что подтверждено актом от 24.05.2022.
Комитет направил Обществу претензию от 28.01.2025 № 222 об устранении нарушений, после её неисполнения обратился в суд.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в иске, указав, что Комитет не представил сведения о наличии лесных участков, на которых Общество могло бы провести мероприятия по компенсационному лесовосстановлению.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводом о том, что Общество предприняло достаточные меры для исполнения обязательства, а Комитет не обеспечил возможность его исполнения на территории Ленинградской области.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — Комитет — настаивал, что исковые требования правомерны, поскольку обязанность по лесовосстановлению вытекает из договора и проекта освоения лесов, а отказ в иске противоречит нормам Лесного кодекса РФ.
Оппонент — ООО «Приморский торговый порт» — полагал, что предпринял все необходимые шаги: направил запросы в другие регионы, но получил отказы; дополнительные действия невозможны без согласования с федеральным органом.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили ошибку, не учтя, что при невозможности проведения лесовосстановления в субъекте РФ, где произведена вырубка, необходимо согласование с Федеральным агентством лесного хозяйства в порядке части 3 статьи 63.1 ЛК РФ.
В материалах дела отсутствуют доказательства такого согласования, поэтому вывод о достаточности действий Общества необоснован.
Кассационная инстанция указала, что при новом рассмотрении суд должен установить, было ли направлено заявление в Федеральное агентство лесного хозяйства, и проверить соблюдение порядка, установленного Правилами лесовосстановления.
📌 Итог
Отменить решение первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.03.2026 по делу А56-25864/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области обратился к ООО «Приморский торговый порт» с иском о возложении обязанности провести компенсационное лесовосстановление (лесоразведение) на площади 0,1559 га в течение трёх месяцев с момента вступления решения в силу.
Иск основан на договоре аренды лесного участка от 11.09.2020 № 1601/ДС-2020-09, по которому арендатор обязан осуществлять воспроизводство лесов в соответствии с законодательством и утверждённым проектом освоения лесов.
Проектом освоения лесов установлена обязанность по лесовосстановлению на площади 0,3104 га, однако фактическая вырубка проведена на площади 0,1559 га, что подтверждено актом от 24.05.2022.
Комитет направил Обществу претензию от 28.01.2025 № 222 об устранении нарушений, после её неисполнения обратился в суд.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в иске, указав, что Комитет не представил сведения о наличии лесных участков, на которых Общество могло бы провести мероприятия по компенсационному лесовосстановлению.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводом о том, что Общество предприняло достаточные меры для исполнения обязательства, а Комитет не обеспечил возможность его исполнения на территории Ленинградской области.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — Комитет — настаивал, что исковые требования правомерны, поскольку обязанность по лесовосстановлению вытекает из договора и проекта освоения лесов, а отказ в иске противоречит нормам Лесного кодекса РФ.
Оппонент — ООО «Приморский торговый порт» — полагал, что предпринял все необходимые шаги: направил запросы в другие регионы, но получил отказы; дополнительные действия невозможны без согласования с федеральным органом.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили ошибку, не учтя, что при невозможности проведения лесовосстановления в субъекте РФ, где произведена вырубка, необходимо согласование с Федеральным агентством лесного хозяйства в порядке части 3 статьи 63.1 ЛК РФ.
В материалах дела отсутствуют доказательства такого согласования, поэтому вывод о достаточности действий Общества необоснован.
Кассационная инстанция указала, что при новом рассмотрении суд должен установить, было ли направлено заявление в Федеральное агентство лесного хозяйства, и проверить соблюдение порядка, установленного Правилами лесовосстановления.
📌 Итог
Отменить решение первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ ПРОЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ПОДРЯДЧИКА ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПО ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ, ЕСЛИ ТАКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЫТЕКАЕТ ИЗ ДОГОВОРА И ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.03.2026 по делу А78-12177/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Балей Голд» обратилось к ООО «Титан Автотрейд» с иском о взыскании задолженности по договору подряда от 28.03.2022 на добычу драгоценных металлов в размере 14 639 490 рублей 49 копеек.
ООО «Титан Автотрейд» заявило встречный иск о взыскании 39 025 089 рублей, включая стоимость работ по рекультивации нарушенных земель (11 469 450 руб. 92 коп.), штраф за невыполнение объемов добычи (26 743 200 руб.) и убытки из-за продления аренды лесного участка (812 438 руб. 13 коп.).
Стороны не подписали акты приемки выполненных работ. Договор фактически прекратился к 30 сентября 2022 года. Спор возник по поводу исполнения обязательств по оплате, рекультивации и ответственности за недобывание золота.
Суд первой инстанции удовлетворил первоначальный иск и отказал во встречном. Апелляция оставила решение без изменения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск ООО «Балей Голд», исходя из факта добычи и передачи золота, а также неисполнения оплаты. Отказала в удовлетворении встречного иска, поскольку заказчик не предоставил проект рекультивации, дополнительное соглашение не заключено, и обязанность по рекультивации у подрядчика не возникла. Также признано отсутствие финансовой возможности у истца продолжать работы после изъятия золота.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, дополнительно указав на отсутствие в деле доказательств возможности добычи 77,01 кг золота, что исключает применение штрафа. Выводы по рекультивации и убыткам сочтены обоснованными.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Титан Автотрейд») указывает, что обязанность по оплате работ не зависит от оформления актов, если факт добычи подтвержден; пользователь земли — ООО «Балей Голд», значит, обязанность по рекультивации лежит на нем; отсутствие финансовой возможности у истца не обосновано, так как взаиморасчеты зависят от поступления средств; убытки от продления аренды возникли из-за ненадлежащего исполнения обязательств по рекультивации.
Оппонент (ООО «Балей Голд») считает, что работы по рекультивации выполнены по блоку С1-6; проект рекультивации должен был предоставить заказчик; объёмы золота в техническом задании искажены, фактически их добыча была невозможна, поэтому штраф и убытки необоснованны.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили ошибку, не учтя, что обязанность по рекультивации на ООО «Балей Голд» вытекает из договора (п. 1.1 и п. 3.9), независимо от отсутствия проекта или дополнительного соглашения. Согласно ст. 13 ЗК РФ и Постановлению № 800, лицо, осуществлявшее горные работы, обязано провести рекультивацию. Непредставление проекта заказчиком не освобождает подрядчика от этой обязанности, особенно при отсутствии доказательств его обращения за проектом. Также не исследован вопрос о рыночной стоимости работ по рекультивации и наличии причинно-следственной связи между ненадлежащим исполнением и убытками. Кассационный суд указал на необходимость установить объем фактически выполненных работ и произвести сальдирование требований.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Забайкальского края и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.03.2026 по делу А78-12177/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Балей Голд» обратилось к ООО «Титан Автотрейд» с иском о взыскании задолженности по договору подряда от 28.03.2022 на добычу драгоценных металлов в размере 14 639 490 рублей 49 копеек.
ООО «Титан Автотрейд» заявило встречный иск о взыскании 39 025 089 рублей, включая стоимость работ по рекультивации нарушенных земель (11 469 450 руб. 92 коп.), штраф за невыполнение объемов добычи (26 743 200 руб.) и убытки из-за продления аренды лесного участка (812 438 руб. 13 коп.).
Стороны не подписали акты приемки выполненных работ. Договор фактически прекратился к 30 сентября 2022 года. Спор возник по поводу исполнения обязательств по оплате, рекультивации и ответственности за недобывание золота.
Суд первой инстанции удовлетворил первоначальный иск и отказал во встречном. Апелляция оставила решение без изменения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск ООО «Балей Голд», исходя из факта добычи и передачи золота, а также неисполнения оплаты. Отказала в удовлетворении встречного иска, поскольку заказчик не предоставил проект рекультивации, дополнительное соглашение не заключено, и обязанность по рекультивации у подрядчика не возникла. Также признано отсутствие финансовой возможности у истца продолжать работы после изъятия золота.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, дополнительно указав на отсутствие в деле доказательств возможности добычи 77,01 кг золота, что исключает применение штрафа. Выводы по рекультивации и убыткам сочтены обоснованными.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Титан Автотрейд») указывает, что обязанность по оплате работ не зависит от оформления актов, если факт добычи подтвержден; пользователь земли — ООО «Балей Голд», значит, обязанность по рекультивации лежит на нем; отсутствие финансовой возможности у истца не обосновано, так как взаиморасчеты зависят от поступления средств; убытки от продления аренды возникли из-за ненадлежащего исполнения обязательств по рекультивации.
Оппонент (ООО «Балей Голд») считает, что работы по рекультивации выполнены по блоку С1-6; проект рекультивации должен был предоставить заказчик; объёмы золота в техническом задании искажены, фактически их добыча была невозможна, поэтому штраф и убытки необоснованны.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили ошибку, не учтя, что обязанность по рекультивации на ООО «Балей Голд» вытекает из договора (п. 1.1 и п. 3.9), независимо от отсутствия проекта или дополнительного соглашения. Согласно ст. 13 ЗК РФ и Постановлению № 800, лицо, осуществлявшее горные работы, обязано провести рекультивацию. Непредставление проекта заказчиком не освобождает подрядчика от этой обязанности, особенно при отсутствии доказательств его обращения за проектом. Также не исследован вопрос о рыночной стоимости работ по рекультивации и наличии причинно-следственной связи между ненадлежащим исполнением и убытками. Кассационный суд указал на необходимость установить объем фактически выполненных работ и произвести сальдирование требований.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Забайкальского края и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
ФАКТ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ В ПРОШЛОМ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫМ СУДЕБНЫМ АКТОМ, НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ИСТЦА ОТ ОБЯЗАННОСТИ ДОКАЗЫВАТЬ ПОЛЬЗОВАНИЕ В НОВЫЙ СПОРНЫЙ ПЕРИОД ПРИ ВЗЫСКАНИИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 11.03.2026 по делу А56-8529/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга обратился к обществу с ограниченной ответственностью «Биг Марин» с иском о взыскании 1 324 622 руб. 10 коп. неосновательного обогащения за пользование нежилым помещением площадью 41,3 кв.м без правоустанавливающих документов в период с 30.04.2021 по 14.03.2024, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
Спорное помещение 4-Н фактически объединено с помещением 2-Н, собственником которого является индивидуальный предприниматель Ал-Обейди В.Х.Х., а арендатором — ООО «Биг Марин». Доступ в помещение 4-Н возможен только через помещение 2-Н.
Ранее, по делу № А56-26529/2022, с этих лиц уже взыскано неосновательное обогащение за пользование тем же объектом до 29.04.2021. Новый иск основан на утверждении, что пользование продолжалось и после этой даты.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска. Суд посчитал, что представленные Комитетом акты обследования не подтверждают факт пользования спорным помещением со стороны ООО «Биг Марин», а фотографии и материалы не свидетельствуют о его использовании.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил иск частично: взыскал с ООО «Биг Марин» 1 324 622 руб. 10 коп. неосновательного обогащения и 210 554 руб. 02 коп. процентов по состоянию на 18.04.2024, а также последующие проценты до фактической оплаты. Основанием стал вывод о невозможности изолированного доступа в помещение 4-Н и фактическом контроле над ним со стороны собственника помещения 2-Н.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Биг Марин») указал на недоказанность факта пользования помещением, отсутствие доказательств участия в обследовании 14.03.2024 и неправильное распределение бремени доказывания. Также заявлена претензия на предмет беспристрастности состава апелляционного суда.
Оппонент (Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга) не представил возражения. Его позиция по существу — поддержка выводов апелляционного суда о фактическом пользовании помещением через смежное помещение 2-Н и наличии неосновательного обогащения.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляционный суд неправомерно применил преюдициальные факты из дела № А56-26529/2022, которые не имеют обязательного значения для настоящего спора. Также признано, что акт обследования от 14.03.2024 не подтверждает использование помещения, поскольку указано на отсутствие доступа, а участие ООО «Биг Марин» в осмотре не зафиксировано.
Суд отметил, что выводы апелляции противоречат имеющимся доказательствам, включая акт осмотра от 26.04.2024, где прямо указано, что помещение не используется. Нормы ст. 1102 и 1105 ГК РФ применены правильно судом первой инстанции.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, отказавшее в иске, а также взыскать с Комитета 50 000 руб. судебных расходов в пользу ООО «Биг Марин».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 11.03.2026 по делу А56-8529/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга обратился к обществу с ограниченной ответственностью «Биг Марин» с иском о взыскании 1 324 622 руб. 10 коп. неосновательного обогащения за пользование нежилым помещением площадью 41,3 кв.м без правоустанавливающих документов в период с 30.04.2021 по 14.03.2024, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
Спорное помещение 4-Н фактически объединено с помещением 2-Н, собственником которого является индивидуальный предприниматель Ал-Обейди В.Х.Х., а арендатором — ООО «Биг Марин». Доступ в помещение 4-Н возможен только через помещение 2-Н.
Ранее, по делу № А56-26529/2022, с этих лиц уже взыскано неосновательное обогащение за пользование тем же объектом до 29.04.2021. Новый иск основан на утверждении, что пользование продолжалось и после этой даты.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска. Суд посчитал, что представленные Комитетом акты обследования не подтверждают факт пользования спорным помещением со стороны ООО «Биг Марин», а фотографии и материалы не свидетельствуют о его использовании.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил иск частично: взыскал с ООО «Биг Марин» 1 324 622 руб. 10 коп. неосновательного обогащения и 210 554 руб. 02 коп. процентов по состоянию на 18.04.2024, а также последующие проценты до фактической оплаты. Основанием стал вывод о невозможности изолированного доступа в помещение 4-Н и фактическом контроле над ним со стороны собственника помещения 2-Н.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Биг Марин») указал на недоказанность факта пользования помещением, отсутствие доказательств участия в обследовании 14.03.2024 и неправильное распределение бремени доказывания. Также заявлена претензия на предмет беспристрастности состава апелляционного суда.
Оппонент (Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга) не представил возражения. Его позиция по существу — поддержка выводов апелляционного суда о фактическом пользовании помещением через смежное помещение 2-Н и наличии неосновательного обогащения.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляционный суд неправомерно применил преюдициальные факты из дела № А56-26529/2022, которые не имеют обязательного значения для настоящего спора. Также признано, что акт обследования от 14.03.2024 не подтверждает использование помещения, поскольку указано на отсутствие доступа, а участие ООО «Биг Марин» в осмотре не зафиксировано.
Суд отметил, что выводы апелляции противоречат имеющимся доказательствам, включая акт осмотра от 26.04.2024, где прямо указано, что помещение не используется. Нормы ст. 1102 и 1105 ГК РФ применены правильно судом первой инстанции.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, отказавшее в иске, а также взыскать с Комитета 50 000 руб. судебных расходов в пользу ООО «Биг Марин».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О СНИЖЕНИИ НЕУСТОЙКИ, ВЗЫСКИВАЕМОЙ С ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, СУД ДОЛЖЕН УЧЕСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИ ОЧЕВИДНОЙ НЕСОРАЗМЕРНОСТИ ВПРАВЕ ПРИМЕНИТЬ СТАТЬЮ 333 ГК РФ ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ
Постановление АС Центрального округа от 11.03.2026 по делу А35-12452/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Комплектмонтажавтоматика» обратилось к товариществу собственников жилья «Созидатели» с иском о взыскании 81 360 руб. задолженности и 110 365 руб. неустойки по четырем договорам на техническое обслуживание систем теплопотребления и узлов учета тепловой энергии, заключенным в 2022–2023 годах.
Истец указал, что услуги оказаны, акты выполненных работ подписаны представителями ТСЖ, но обязательства по оплате исполнены не полностью. Сумма долга образовалась по частично оплаченным договорам: № 25-22, № 26-22, № 25-23 и № 26-23.
ТСЖ не оспаривало факт подписания актов, но заявило, что предмет договоров не согласован, а приложения с объемами работ — сфальсифицированы. Также истец произвел расчет неустойки по ставке 0,1% в день за каждый из договоров.
Дело прошло первую инстанцию и апелляцию, где требования были удовлетворены полностью. ТСЖ обжаловало решения в кассации.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью: взыскала 81 360 руб. долга и 110 365 руб. неустойки с продолжением начисления до фактической оплаты. Суд исходил из наличия подписанных актов оказанных услуг, частичной оплаты и применения принципа эстоппель, поскольку ТСЖ ранее подтверждало исполнение договоров.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, отметив, что ТСЖ не представило доказательств фальсификации документов или недобросовестности действий предыдущего руководства. Также суд отклонил доводы о незаключенности договоров и признал правомерным применение договорной неустойки.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ТСЖ «Созидатели»): считает договоры незаключенными из-за отсутствия согласования предмета и объема работ; утверждает, что приложение № 1 к договору № 26-23 сфальсифицировано; указывает на невозможность проверить расчет неустойки и просит применить статью 333 ГК РФ для ее снижения.
Оппонент (ООО «Комплектмонтажавтоматика»): возражает против жалобы, подтверждая наличие подписанных актов, реальное оказание услуг и добросовестность своих действий; указывает, что ТСЖ не заявляло претензий в ходе исполнения договоров и частично оплатило услуги.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не исследовав вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства применительно к некоммерческой организации. Поскольку ТСЖ финансируется за счет взносов собственников, применение полной суммы неустойки требует особого подхода.
Кассационный суд указал, что при взыскании неустойки с некоммерческой организации суд может применить статью 333 ГК РФ по своей инициативе, если усматривается очевидная несоразмерность. Однако этот вопрос не был вынесен на обсуждение, а стороны не представляли доказательств по средней ставке кредитов или размеру потерь.
Суд также отметил, что выводы нижестоящих судов не соответствуют установленным обстоятельствам и доказательствам, поскольку не учтена специфика ответственности ТСЖ перед собственниками помещений.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты в части взыскания 110 365 руб. неустойки и распределения судебных расходов и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 11.03.2026 по делу А35-12452/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Комплектмонтажавтоматика» обратилось к товариществу собственников жилья «Созидатели» с иском о взыскании 81 360 руб. задолженности и 110 365 руб. неустойки по четырем договорам на техническое обслуживание систем теплопотребления и узлов учета тепловой энергии, заключенным в 2022–2023 годах.
Истец указал, что услуги оказаны, акты выполненных работ подписаны представителями ТСЖ, но обязательства по оплате исполнены не полностью. Сумма долга образовалась по частично оплаченным договорам: № 25-22, № 26-22, № 25-23 и № 26-23.
ТСЖ не оспаривало факт подписания актов, но заявило, что предмет договоров не согласован, а приложения с объемами работ — сфальсифицированы. Также истец произвел расчет неустойки по ставке 0,1% в день за каждый из договоров.
Дело прошло первую инстанцию и апелляцию, где требования были удовлетворены полностью. ТСЖ обжаловало решения в кассации.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью: взыскала 81 360 руб. долга и 110 365 руб. неустойки с продолжением начисления до фактической оплаты. Суд исходил из наличия подписанных актов оказанных услуг, частичной оплаты и применения принципа эстоппель, поскольку ТСЖ ранее подтверждало исполнение договоров.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, отметив, что ТСЖ не представило доказательств фальсификации документов или недобросовестности действий предыдущего руководства. Также суд отклонил доводы о незаключенности договоров и признал правомерным применение договорной неустойки.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ТСЖ «Созидатели»): считает договоры незаключенными из-за отсутствия согласования предмета и объема работ; утверждает, что приложение № 1 к договору № 26-23 сфальсифицировано; указывает на невозможность проверить расчет неустойки и просит применить статью 333 ГК РФ для ее снижения.
Оппонент (ООО «Комплектмонтажавтоматика»): возражает против жалобы, подтверждая наличие подписанных актов, реальное оказание услуг и добросовестность своих действий; указывает, что ТСЖ не заявляло претензий в ходе исполнения договоров и частично оплатило услуги.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не исследовав вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства применительно к некоммерческой организации. Поскольку ТСЖ финансируется за счет взносов собственников, применение полной суммы неустойки требует особого подхода.
Кассационный суд указал, что при взыскании неустойки с некоммерческой организации суд может применить статью 333 ГК РФ по своей инициативе, если усматривается очевидная несоразмерность. Однако этот вопрос не был вынесен на обсуждение, а стороны не представляли доказательств по средней ставке кредитов или размеру потерь.
Суд также отметил, что выводы нижестоящих судов не соответствуют установленным обстоятельствам и доказательствам, поскольку не учтена специфика ответственности ТСЖ перед собственниками помещений.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты в части взыскания 110 365 руб. неустойки и распределения судебных расходов и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ПРОВЕРКА ЗАЯВЛЕНИЯ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ СВОДИТСЯ К ФОРМАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ ЕГО РЕКВИЗИТОВ, А ПРЕДПОЛАГАЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА И ВОЛИ СТОРОН
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 11.03.2026 по делу А75-964/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «НВ-Энерго» обратилось к индивидуальному предпринимателю Рябову Павлу Геннадьевичу с иском о взыскании неосновательного обогащения в размере 611 116 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами — 201 475 руб. 73 коп. за период с 18.03.2022 по 22.01.2025.
Истец указал, что спорные средства перечислены предпринимателю обществом «НУК Групп» по договору аренды транспортного средства (УРАЛ 4320), находившегося до 31.03.2022 в собственности истца. При этом ответчик представил договор аренды, в котором предметом указан автомобиль ТОЙОТА, принадлежащий ему лично.
Стороны оспорили подлинность договора аренды № 01/Н от 10.01.2022: истец заявил о его фальсификации, ответчик настаивал на законности сделки.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд исходил из того, что в договоре аренды № 01/Н указаны реквизиты (ОГНИП и номер счета), которые у ответчика появились после даты заключения договора, что свидетельствует о его фальсификации. На этом основании суд признал получение предпринимателем денег за аренду УРАЛ 4320 неосновательным обогащением.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска. Он посчитал, что предметом договора является автомобиль ТОЙОТА, а не УРАЛ 4320, оплата произведена уже после получения статуса ИП, а факт владения ТОЙОТОЙ со стороны истца не доказан.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «НВ-Энерго») указал, что договор аренды № 01/Н не мог быть заключён 10.01.2022, поскольку статус ИП у ответчика возник только 14.02.2022; пояснения Шумакова А.В. недопустимы как доказательства; автомобиль ТОЙОТА был передан истцу по договору аренды до 31.03.2022 и не мог одновременно сдаваться в аренду третьим лицам.
Оппонент (Рябов П.Г.) считает постановление апелляции законным, указывает, что гражданин вправе осуществлять предпринимательскую деятельность до официальной регистрации, а договор № 01/Н относится к автомобилю ТОЙОТА, который находился в его собственности.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что выводы нижестоящих судов сделаны при неполном исследовании доказательств. Не установлено, какое именно транспортное средство сдавалось в аренду, кто им фактически владел в январе–марте 2022 года. Суды не проверили представленные истцом документы о заправке УРАЛ 4320, не истребовали путевые листы, данные ГЛОНАСС, страховые полисы, не допросили водителей и других свидетелей.
Кассация разъяснила, что заявление о фальсификации доказательства требует проверки формы документа, а не его содержания, и для этого необходимо всестороннее исследование всех обстоятельств. Положения статьи 161 АПК РФ и пункта 39 постановления Пленума ВС № 46 требуют строгого соблюдения процедуры рассмотрения таких заявлений.
📌 Итог
Отменить решение первой инстанции и постановление апелляции, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 11.03.2026 по делу А75-964/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «НВ-Энерго» обратилось к индивидуальному предпринимателю Рябову Павлу Геннадьевичу с иском о взыскании неосновательного обогащения в размере 611 116 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами — 201 475 руб. 73 коп. за период с 18.03.2022 по 22.01.2025.
Истец указал, что спорные средства перечислены предпринимателю обществом «НУК Групп» по договору аренды транспортного средства (УРАЛ 4320), находившегося до 31.03.2022 в собственности истца. При этом ответчик представил договор аренды, в котором предметом указан автомобиль ТОЙОТА, принадлежащий ему лично.
Стороны оспорили подлинность договора аренды № 01/Н от 10.01.2022: истец заявил о его фальсификации, ответчик настаивал на законности сделки.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд исходил из того, что в договоре аренды № 01/Н указаны реквизиты (ОГНИП и номер счета), которые у ответчика появились после даты заключения договора, что свидетельствует о его фальсификации. На этом основании суд признал получение предпринимателем денег за аренду УРАЛ 4320 неосновательным обогащением.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска. Он посчитал, что предметом договора является автомобиль ТОЙОТА, а не УРАЛ 4320, оплата произведена уже после получения статуса ИП, а факт владения ТОЙОТОЙ со стороны истца не доказан.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «НВ-Энерго») указал, что договор аренды № 01/Н не мог быть заключён 10.01.2022, поскольку статус ИП у ответчика возник только 14.02.2022; пояснения Шумакова А.В. недопустимы как доказательства; автомобиль ТОЙОТА был передан истцу по договору аренды до 31.03.2022 и не мог одновременно сдаваться в аренду третьим лицам.
Оппонент (Рябов П.Г.) считает постановление апелляции законным, указывает, что гражданин вправе осуществлять предпринимательскую деятельность до официальной регистрации, а договор № 01/Н относится к автомобилю ТОЙОТА, который находился в его собственности.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что выводы нижестоящих судов сделаны при неполном исследовании доказательств. Не установлено, какое именно транспортное средство сдавалось в аренду, кто им фактически владел в январе–марте 2022 года. Суды не проверили представленные истцом документы о заправке УРАЛ 4320, не истребовали путевые листы, данные ГЛОНАСС, страховые полисы, не допросили водителей и других свидетелей.
Кассация разъяснила, что заявление о фальсификации доказательства требует проверки формы документа, а не его содержания, и для этого необходимо всестороннее исследование всех обстоятельств. Положения статьи 161 АПК РФ и пункта 39 постановления Пленума ВС № 46 требуют строгого соблюдения процедуры рассмотрения таких заявлений.
📌 Итог
Отменить решение первой инстанции и постановление апелляции, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
СУЩЕСТВЕННОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ПОСЯГАЮЩЕЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА, ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЗНАНИЯ ТАКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
Постановление АС Северо-Западного округа от 11.03.2026 по делу А56-16712/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Главному управлению МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о признании незаконным и отмене постановления от 17.02.2025, которым его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ за превышение допустимой доли иностранных работников в строительстве.
Управление установило, что из 1370 иностранных граждан, работающих у Общества, 1332 трудились по гражданско-правовым договорам, а общая доля иностранных работников составила 98 % при установленном лимите в 80 %. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования, но по разным основаниям.
Сумма штрафа — 400 000 руб.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении требований, сделав вывод об отсутствии события правонарушения: при расчете доли иностранных работников учтены только лица, с которыми заключены трудовые договоры (38 человек), а граждане по ГПД не включены, поскольку не являются штатными сотрудниками.
Апелляционный суд отклонил этот вывод как ошибочный, указав, что иностранные граждане по трудовым и гражданско-правовым договорам подлежат учету при определении доли. Однако, признав факт нарушения, апелляционный суд оставил решение без изменения, применив ст. 2.9 КоАП РФ и квалифицировав правонарушение как малозначительное.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Управление): суды неправильно применили нормы материального права; вывод о малозначительности противоречит характеру правонарушения; нарушение ограничений на долю иностранных работников затрагивает публичные интересы и безопасность рынка труда.
Оппонент (Общество): не представлено — извещено, но в заседании не участвовало.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляционный суд неправильно применил ст. 2.9 КоАП РФ, поскольку превышение доли иностранных работников в размере 98 % при установленных 80 % создает угрозу общественным интересам, включая защиту национального рынка труда и приоритет трудоустройства граждан РФ. Такое деяние не может считаться малозначительным даже при двукратном снижении штрафа. Оценка обстоятельств как исключительных не подтверждена доказательствами.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, в удовлетворении требований ООО «Гранит» отказать.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 11.03.2026 по делу А56-16712/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Главному управлению МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о признании незаконным и отмене постановления от 17.02.2025, которым его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ за превышение допустимой доли иностранных работников в строительстве.
Управление установило, что из 1370 иностранных граждан, работающих у Общества, 1332 трудились по гражданско-правовым договорам, а общая доля иностранных работников составила 98 % при установленном лимите в 80 %. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования, но по разным основаниям.
Сумма штрафа — 400 000 руб.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении требований, сделав вывод об отсутствии события правонарушения: при расчете доли иностранных работников учтены только лица, с которыми заключены трудовые договоры (38 человек), а граждане по ГПД не включены, поскольку не являются штатными сотрудниками.
Апелляционный суд отклонил этот вывод как ошибочный, указав, что иностранные граждане по трудовым и гражданско-правовым договорам подлежат учету при определении доли. Однако, признав факт нарушения, апелляционный суд оставил решение без изменения, применив ст. 2.9 КоАП РФ и квалифицировав правонарушение как малозначительное.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Управление): суды неправильно применили нормы материального права; вывод о малозначительности противоречит характеру правонарушения; нарушение ограничений на долю иностранных работников затрагивает публичные интересы и безопасность рынка труда.
Оппонент (Общество): не представлено — извещено, но в заседании не участвовало.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляционный суд неправильно применил ст. 2.9 КоАП РФ, поскольку превышение доли иностранных работников в размере 98 % при установленных 80 % создает угрозу общественным интересам, включая защиту национального рынка труда и приоритет трудоустройства граждан РФ. Такое деяние не может считаться малозначительным даже при двукратном снижении штрафа. Оценка обстоятельств как исключительных не подтверждена доказательствами.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, в удовлетворении требований ООО «Гранит» отказать.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА В ДАТЕ ДОГОВОРА, УКАЗАННОЙ В АКТЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, НЕ ОТМЕНЯЕТ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПО ОПЛАТЕ «ГОНОРАРА УСПЕХА», ЕСЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ВОЛЯ СТОРОН ПОДТВЕРЖДЕНЫ ИНЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ, А ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ОБУСЛОВЛЕНА ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ СУДЕБНОГО АКТА, А НЕ ФАКТИЧЕСКИМ ПОЛУЧЕНИЕМ ДЕНЕГ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 10.03.2026 по делу А63-16605/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Межрегиональная финансово-правовая компания» (истец) обратилось к ООО «СвятозарАгро» (ответчик) с иском о взыскании 2 894 430 рублей задолженности по договору оказания юридических услуг от 18.10.2021, заключённому на условиях «гонорара успеха» — 15% от суммы, взысканной в пользу ответчика.
Также истец требовал 227 758 рублей 42 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами и 38 611 рублей расходов на госпошлину. Основанием для иска стало решение суда общей юрисдикции от 18.10.2023, которым с СПК «Архангельский» в пользу «СвятозарАгро» взыскана задолженность, а также определение арбитражного суда от 24.12.2024 о признании обоснованными требований «СвятозарАгро» в деле о банкротстве СПК «Архангельский».
Истец утверждал, что услуги были оказаны как в суде общей юрисдикции, так и в рамках дела о банкротстве.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Ставропольского края отказал в удовлетворении иска. Суд посчитал, что услуги по второму договору не оказаны, поскольку вознаграждение не выплачивается до фактического получения денег, а дело о банкротстве не завершено. Также суд учел, что акт от 21.03.2025 ссылается на договор от 18.10.2022, которого якобы нет.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводом о том, что услуги по второму договору не подтверждены, а представленные акты относятся к первому договору. Апелляция не проверила доводы истца о доказательствах участия в делах о банкротстве и не проанализировала условия дополнительного соглашения от 17.07.2023.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы: Указывает, что суды проигнорировали подписанные заказчиком акты об оказании услуг по второму договору, а также доказательства участия представителя в пяти судебных заседаниях по делу о банкротстве. Настаивает, что условие о «гонораре успеха» законно, а обязанность платить возникает с момента вступления в силу судебного акта, а не с факта получения денег.
Оппонент: Не представил отзыв. В ходе процесса возражал, указывая, что гонорар чрезмерен и противоречит принципам разумности. Также утверждал, что услуги по второму договору не оказывались, а все действия выполнялись в рамках первого договора. Отрицал факт оказания услуг после 31.08.2023.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права. Они не исследовали действительную волю сторон при заключении договора, не применили правила толкования условий по статье 431 ГК РФ и формально отклонили акт от 21.03.2025 из-за ошибки в дате, хотя сам факт заключения договора не оспаривался.
Не были оценены доказательства участия представителя в деле о банкротстве, а также промежуточные акты, подписанные ответчиком. Суды не учли, что по дополнительному соглашению от 17.07.2023 оплата зависит от вступления в силу судебного акта, а не от фактического получения средств. При этом решение первой инстанции дословно воспроизводит пояснения ответчика, что нарушает принципы состязательности и равноправия.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Ставропольского края от 02.06.2025 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2025, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 10.03.2026 по делу А63-16605/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Межрегиональная финансово-правовая компания» (истец) обратилось к ООО «СвятозарАгро» (ответчик) с иском о взыскании 2 894 430 рублей задолженности по договору оказания юридических услуг от 18.10.2021, заключённому на условиях «гонорара успеха» — 15% от суммы, взысканной в пользу ответчика.
Также истец требовал 227 758 рублей 42 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами и 38 611 рублей расходов на госпошлину. Основанием для иска стало решение суда общей юрисдикции от 18.10.2023, которым с СПК «Архангельский» в пользу «СвятозарАгро» взыскана задолженность, а также определение арбитражного суда от 24.12.2024 о признании обоснованными требований «СвятозарАгро» в деле о банкротстве СПК «Архангельский».
Истец утверждал, что услуги были оказаны как в суде общей юрисдикции, так и в рамках дела о банкротстве.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Ставропольского края отказал в удовлетворении иска. Суд посчитал, что услуги по второму договору не оказаны, поскольку вознаграждение не выплачивается до фактического получения денег, а дело о банкротстве не завершено. Также суд учел, что акт от 21.03.2025 ссылается на договор от 18.10.2022, которого якобы нет.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводом о том, что услуги по второму договору не подтверждены, а представленные акты относятся к первому договору. Апелляция не проверила доводы истца о доказательствах участия в делах о банкротстве и не проанализировала условия дополнительного соглашения от 17.07.2023.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы: Указывает, что суды проигнорировали подписанные заказчиком акты об оказании услуг по второму договору, а также доказательства участия представителя в пяти судебных заседаниях по делу о банкротстве. Настаивает, что условие о «гонораре успеха» законно, а обязанность платить возникает с момента вступления в силу судебного акта, а не с факта получения денег.
Оппонент: Не представил отзыв. В ходе процесса возражал, указывая, что гонорар чрезмерен и противоречит принципам разумности. Также утверждал, что услуги по второму договору не оказывались, а все действия выполнялись в рамках первого договора. Отрицал факт оказания услуг после 31.08.2023.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права. Они не исследовали действительную волю сторон при заключении договора, не применили правила толкования условий по статье 431 ГК РФ и формально отклонили акт от 21.03.2025 из-за ошибки в дате, хотя сам факт заключения договора не оспаривался.
Не были оценены доказательства участия представителя в деле о банкротстве, а также промежуточные акты, подписанные ответчиком. Суды не учли, что по дополнительному соглашению от 17.07.2023 оплата зависит от вступления в силу судебного акта, а не от фактического получения средств. При этом решение первой инстанции дословно воспроизводит пояснения ответчика, что нарушает принципы состязательности и равноправия.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Ставропольского края от 02.06.2025 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2025, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
ОБЯЗАННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОССТАНОВИТЬ ОТСУТСТВУЮЩУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЕМ, НЕИСПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО ОБРАЗУЕТ СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ФАКТА ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.03.2026 по делу А56-50479/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным постановления Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга от 15.05.2025 № 459/25 о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за отсутствие технической документации долговременного хранения внутридомовой системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме на Московском проспекте, 186.
Инспекция провела проверку в апреле 2025 года, установила отсутствие у Общества указанной документации и вынесла постановление о наложении штрафа в размере 250 000 руб.
Общество указало, что не получало документацию от предыдущего управляющего и не могло её восстановить, поскольку она отсутствует в архивах уполномоченных органов.
Дело прошло рассмотрение в первой и апелляционной инстанциях, где требования Общества были удовлетворены.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила заявление Общества, признав постановление Инспекции незаконным. Суд исходил из того, что Общество не имело возможности восстановить техническую документацию, так как она не передавалась ему ранее и отсутствует в официальных архивах.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о невозможности исполнения Обществом обязанности по хранению документации, которой оно никогда не получало.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — Государственная жилищная инспекция — настаивала, что отсутствие технической документации является нарушением лицензионных требований, независимо от причины его утраты. По её мнению, управляющая организация обязана восстановить документацию в силу пункта 21 Правил № 416, даже если она не передавалась ей первоначально.
Оппонент — ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района» — утверждал, что не могло выполнить требование по хранению документации, поскольку та не была получена от предшественника и не доступна в государственных архивах, следовательно, отсутствует вина в нарушении лицензионных условий.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, не учтя обязательность восстановления технической документации управляющей организацией в соответствии с пунктом 21 Правил № 416, независимо от факта её первоначального получения.
Отсутствие документации свидетельствует о невыполнении стандарта управления и нарушении лицензионных требований, что образует состав правонарушения по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда РФ из определения от 07.04.2023 № 304-ЭС23-2864.
Кассация указала, что Общество имело возможность направить запросы и восстановить документы в разумные сроки, особенно после начала контрольных мероприятий, и не сделало этого своевременно.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, отказал в удовлетворении требований Общества и принял новый судебный акт об отказе.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.03.2026 по делу А56-50479/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным постановления Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга от 15.05.2025 № 459/25 о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за отсутствие технической документации долговременного хранения внутридомовой системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме на Московском проспекте, 186.
Инспекция провела проверку в апреле 2025 года, установила отсутствие у Общества указанной документации и вынесла постановление о наложении штрафа в размере 250 000 руб.
Общество указало, что не получало документацию от предыдущего управляющего и не могло её восстановить, поскольку она отсутствует в архивах уполномоченных органов.
Дело прошло рассмотрение в первой и апелляционной инстанциях, где требования Общества были удовлетворены.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила заявление Общества, признав постановление Инспекции незаконным. Суд исходил из того, что Общество не имело возможности восстановить техническую документацию, так как она не передавалась ему ранее и отсутствует в официальных архивах.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о невозможности исполнения Обществом обязанности по хранению документации, которой оно никогда не получало.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — Государственная жилищная инспекция — настаивала, что отсутствие технической документации является нарушением лицензионных требований, независимо от причины его утраты. По её мнению, управляющая организация обязана восстановить документацию в силу пункта 21 Правил № 416, даже если она не передавалась ей первоначально.
Оппонент — ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района» — утверждал, что не могло выполнить требование по хранению документации, поскольку та не была получена от предшественника и не доступна в государственных архивах, следовательно, отсутствует вина в нарушении лицензионных условий.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, не учтя обязательность восстановления технической документации управляющей организацией в соответствии с пунктом 21 Правил № 416, независимо от факта её первоначального получения.
Отсутствие документации свидетельствует о невыполнении стандарта управления и нарушении лицензионных требований, что образует состав правонарушения по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда РФ из определения от 07.04.2023 № 304-ЭС23-2864.
Кассация указала, что Общество имело возможность направить запросы и восстановить документы в разумные сроки, особенно после начала контрольных мероприятий, и не сделало этого своевременно.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, отказал в удовлетворении требований Общества и принял новый судебный акт об отказе.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О ВЗЫСКАНИИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ФАКТ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ОТСУТСТВИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАСЧЕТОВ С ЛИЦОМ, ОПЛАТИВШИМ ЭТОТ РЕСУРС ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ
Постановление АС Поволжского округа от 10.03.2026 по делу А55-40647/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» обратилось с иском к ООО «Промэнергосбыт», ООО «Скайлаб» и ИП Ненашеву Е.Н. о взыскании неосновательного обогащения на сумму 1 391 943 руб. за электроэнергию, потребленную ООО «Скайлаб» и ИП Ненашевым через приборы учета истца, но оплаченную АО «СЗ КВОиТ» по договору энергоснабжения с ПАО «Самараэнерго».
Истец указал, что ООО «Скайлаб» и ИП Ненашев имели договоры с ООО «Промэнергосбыт», который не заключал соответствующих договоров с ПАО «Самараэнерго» для обеспечения их энергоснабжения, однако получал от них оплату за потребленную энергию.
В ходе рассмотрения истец уточнил требования, просив взыскать всю сумму с ООО «Промэнергосбыт» в одностороннем порядке, а статус ООО «Скайлаб» и ИП Ненашева просил изменить на третьих лиц.
Дело связано со сложной схемой энергоснабжения нескольких абонентов через общие сети и приборы учета арендатора.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска. Суд сослался на преюдициальные обстоятельства из другого дела (№ А55-22576/2023), где установлено отсутствие переплаты со стороны истца перед ПАО «Самараэнерго». Также указано, что ООО «Скайлаб» и ИП Ненашев не были субабонентами по договору истца, информация о них не предоставлялась поставщику, а акты о неучтенном потреблении не составлялись.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о незаконности требований истца и отсутствии доказательств легитимного учета потребления третьими лицами через приборы истца.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — АО «СЗ КВОиТ» — указал, что суды неправильно применили нормы материального и процессуального права, проигнорировав факт оплаты ООО «Скайлаб» и ИП Ненашевым электроэнергии ООО «Промэнергосбыт», который не перечислял эти средства ПАО «Самараэнерго», что свидетельствует о его неосновательном обогащении.
Оппонент — ООО «Промэнергосбыт» — настаивает, что спорные суммы не связаны с его деятельностью, поскольку он не приобретал электроэнергию у ПАО «Самараэнерго» в интересах указанных потребителей, следовательно, не мог быть обязанным возмещать истцу.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не исследовали юридически значимые обстоятельства: факт оплаты электроэнергии ООО «Скайлаб» и ИП Ненашевым ООО «Промэнергосбыт» по договорам, а также отсутствие последующих расчетов с ПАО «Самараэнерго». Эти обстоятельства имеют значение для признания неосновательного обогащения.
Кассация указала, что установление таких фактов обязательно для правильного применения статей 1102, 1109 ГК РФ, а ссылка на преюдициальные обстоятельства из других дел недостаточна, если они не охватывали вопрос ответственности ООО «Промэнергосбыт».
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Самарской области и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в части отказа в удовлетворении иска к ООО «Промэнергосбыт» и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 10.03.2026 по делу А55-40647/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» обратилось с иском к ООО «Промэнергосбыт», ООО «Скайлаб» и ИП Ненашеву Е.Н. о взыскании неосновательного обогащения на сумму 1 391 943 руб. за электроэнергию, потребленную ООО «Скайлаб» и ИП Ненашевым через приборы учета истца, но оплаченную АО «СЗ КВОиТ» по договору энергоснабжения с ПАО «Самараэнерго».
Истец указал, что ООО «Скайлаб» и ИП Ненашев имели договоры с ООО «Промэнергосбыт», который не заключал соответствующих договоров с ПАО «Самараэнерго» для обеспечения их энергоснабжения, однако получал от них оплату за потребленную энергию.
В ходе рассмотрения истец уточнил требования, просив взыскать всю сумму с ООО «Промэнергосбыт» в одностороннем порядке, а статус ООО «Скайлаб» и ИП Ненашева просил изменить на третьих лиц.
Дело связано со сложной схемой энергоснабжения нескольких абонентов через общие сети и приборы учета арендатора.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска. Суд сослался на преюдициальные обстоятельства из другого дела (№ А55-22576/2023), где установлено отсутствие переплаты со стороны истца перед ПАО «Самараэнерго». Также указано, что ООО «Скайлаб» и ИП Ненашев не были субабонентами по договору истца, информация о них не предоставлялась поставщику, а акты о неучтенном потреблении не составлялись.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о незаконности требований истца и отсутствии доказательств легитимного учета потребления третьими лицами через приборы истца.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы — АО «СЗ КВОиТ» — указал, что суды неправильно применили нормы материального и процессуального права, проигнорировав факт оплаты ООО «Скайлаб» и ИП Ненашевым электроэнергии ООО «Промэнергосбыт», который не перечислял эти средства ПАО «Самараэнерго», что свидетельствует о его неосновательном обогащении.
Оппонент — ООО «Промэнергосбыт» — настаивает, что спорные суммы не связаны с его деятельностью, поскольку он не приобретал электроэнергию у ПАО «Самараэнерго» в интересах указанных потребителей, следовательно, не мог быть обязанным возмещать истцу.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не исследовали юридически значимые обстоятельства: факт оплаты электроэнергии ООО «Скайлаб» и ИП Ненашевым ООО «Промэнергосбыт» по договорам, а также отсутствие последующих расчетов с ПАО «Самараэнерго». Эти обстоятельства имеют значение для признания неосновательного обогащения.
Кассация указала, что установление таких фактов обязательно для правильного применения статей 1102, 1109 ГК РФ, а ссылка на преюдициальные обстоятельства из других дел недостаточна, если они не охватывали вопрос ответственности ООО «Промэнергосбыт».
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Самарской области и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в части отказа в удовлетворении иска к ООО «Промэнергосбыт» и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
НЕЗАВИСИМОСТЬ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ОТ ОСНОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПРИЗНАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ БЕНЕФИЦИАРОМ СРЕДСТВ НЕОСНОВАТЕЛЬНЫМ ОБОГАЩЕНИЕМ, ЕСЛИ ИХ РАЗМЕР ПРЕВЫШАЕТ ЕГО РЕАЛЬНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ПРИВОДИТ К ДВОЙНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 11.03.2026 по делу А45-37223/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Спецавтохозяйство» обратилось к министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области с иском о взыскании неосновательного обогащения в сумме 32 430 757 руб. 93 коп.
Требование основано на том, что министерство предъявило требование по банковской гарантии до наступления срока исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению, в результате чего АО «Спецавтохозяйство» возместило Сбербанку выплаченные по гарантии средства.
Концессионное соглашение от 31.10.2023 предусматривало создание объекта по обработке твердых коммунальных отходов, обеспечение исполнения которого осуществлялось банковской гарантией. Министерство заявило требование по гарантии 27.09.2024, ссылаясь на непредоставление согласованной проектной документации и нового обеспечения.
АО «Спецавтохозяйство» полагает, что получение средств по гарантии было преждевременным и привело к необоснованному обогащению министерства.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска, исходя из того, что выплата по банковской гарантии является исполнением самостоятельного обязательства гаранта, а возмещение средств принципалом — законным регрессным требованием по статье 379 ГК РФ, не порождающим неосновательного обогащения.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о правомерности получения средств по гарантии и отсутствии оснований для признания их неосновательным обогащением.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы: банковская гарантия не может служить основанием для двойной ответственности; министерство злоупотребило правом, получив максимальную сумму без учета реального ущерба; суды не оценили условия гарантии в совокупности с нормами закона и не применили принцип недопустимости двойной ответственности.
Оппонент: получение средств по гарантии соответствует условиям концессионного соглашения и законодательства; банковская гарантия независима от основного обязательства; требования министерства были обоснованы нарушением сроков по соглашению.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не установив наличие конкретных убытков министерства и не сопоставив размер полученных по гарантии средств с объемом обеспеченных обязательств.
Суд кассации указал, что независимость банковской гарантии не означает право бенефициара получить компенсацию, превышающую его реальные потери; необходимо исследовать, какие обязательства обеспечивались гарантией, и не привело ли её применение к двойной ответственности.
Учитывая, что вопрос о наличии неосновательного обогащения требует установления фактических обстоятельств, включая размер убытков и пересечение с другими способами ответственности (например, неустойкой), дело подлежит новому рассмотрению.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 11.03.2026 по делу А45-37223/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Спецавтохозяйство» обратилось к министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области с иском о взыскании неосновательного обогащения в сумме 32 430 757 руб. 93 коп.
Требование основано на том, что министерство предъявило требование по банковской гарантии до наступления срока исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению, в результате чего АО «Спецавтохозяйство» возместило Сбербанку выплаченные по гарантии средства.
Концессионное соглашение от 31.10.2023 предусматривало создание объекта по обработке твердых коммунальных отходов, обеспечение исполнения которого осуществлялось банковской гарантией. Министерство заявило требование по гарантии 27.09.2024, ссылаясь на непредоставление согласованной проектной документации и нового обеспечения.
АО «Спецавтохозяйство» полагает, что получение средств по гарантии было преждевременным и привело к необоснованному обогащению министерства.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении иска, исходя из того, что выплата по банковской гарантии является исполнением самостоятельного обязательства гаранта, а возмещение средств принципалом — законным регрессным требованием по статье 379 ГК РФ, не порождающим неосновательного обогащения.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о правомерности получения средств по гарантии и отсутствии оснований для признания их неосновательным обогащением.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы: банковская гарантия не может служить основанием для двойной ответственности; министерство злоупотребило правом, получив максимальную сумму без учета реального ущерба; суды не оценили условия гарантии в совокупности с нормами закона и не применили принцип недопустимости двойной ответственности.
Оппонент: получение средств по гарантии соответствует условиям концессионного соглашения и законодательства; банковская гарантия независима от основного обязательства; требования министерства были обоснованы нарушением сроков по соглашению.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не установив наличие конкретных убытков министерства и не сопоставив размер полученных по гарантии средств с объемом обеспеченных обязательств.
Суд кассации указал, что независимость банковской гарантии не означает право бенефициара получить компенсацию, превышающую его реальные потери; необходимо исследовать, какие обязательства обеспечивались гарантией, и не привело ли её применение к двойной ответственности.
Учитывая, что вопрос о наличии неосновательного обогащения требует установления фактических обстоятельств, включая размер убытков и пересечение с другими способами ответственности (например, неустойкой), дело подлежит новому рассмотрению.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
УСЛОВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПЛАТЕ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ НИЧТОЖНО, ПОСКОЛЬКУ ОНО УСТАНАВЛИВАЕТ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ЗАКОНОМ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ В ВИДЕ ГРУБОЙ НЕОСТОРОЖНОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 11.03.2026 по делу А56-106587/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «НДМ Лоджистик» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Страховая компания „Согласие“» с иском о взыскании страхового возмещения за повреждения седельного тягача и полуприцепа самосвала, полученные при опрокидывании автопоезда во время разгрузки на строительной площадке 03.05.2021, а также неустойки за невыплату возмещения.
Истец является лизингополучателем транспортных средств, страхователем по договорам выступал лизингодатель — АО «ВТБ Лизинг». Страховые полисы заключены на основании генерального договора страхования от 26.12.2012 № 0010300-0047947/12 ТЮ, дополненного соглашениями, расширяющими понятие страхового случая.
К спору привлечено АО «ВТБ Лизинг» в качестве соответчика. Истец уточнил требования после направления дела на новое рассмотрение: просил взыскать 1 716 366 руб. 64 коп. и 171 636 руб. 66 коп. неустойки по седельному тягачу, а также 2 205 000 руб. и 220 500 руб. неустойки по полуприцепу.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: со Страховой компании в пользу «НДМ Лоджистик» взыскано 3 746 779 руб. 15 коп. страхового возмещения, 374 677 руб. 91 коп. неустойки и 285 875 руб. расходов на юридические услуги. Суд признал страховым случаем опрокидывание при разгрузке, указав, что действия водителя не свидетельствуют об умысле и не исключают выплату по условиям договора.
Апелляционный суд изменил решение первой инстанции, отказал в иске полностью, посчитав, что повреждения возникли вследствие нарушения правил эксплуатации транспортного средства, что согласно Генеральному договору и Правилам страхования исключает наступление страхового случая.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы («НДМ Лоджистик») настаивал, что дополнительные соглашения к полисам прямо включили в страховое покрытие случаи опрокидывания при погрузочно-разгрузочных работах, независимо от причин, и апелляционный суд ошибочно отнёс нарушение правил эксплуатации к исключениям из страхового случая.
Оппонент («Страховая компания „Согласие“») утверждал, что положения пункта 3.6.19 Правил страхования и пункта 4.3.10.4 Генерального договора однозначно исключают страховое покрытие при нарушении правил эксплуатации, вне зависимости от дополнительных соглашений.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что апелляционный суд неправильно квалифицировал условие о нарушении правил эксплуатации как исключение из страхового случая, тогда как по смыслу статьи 963 ГК РФ это может быть лишь основанием для освобождения страховщика от выплаты, которое должно быть прямо предусмотрено законом.
Поскольку закон не предусматривает освобождение от выплаты при грубой неосторожности или нарушении правил эксплуатации, такие условия в договоре являются ничтожными. Кассация сослалась на п. 49 постановления Пленума ВС РФ № 19 от 25.06.2024 и разъяснения Президиума ВС РФ от 18.06.2025.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, обязав страховую компанию выплатить возмещение и неустойку в полном объеме.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 11.03.2026 по делу А56-106587/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «НДМ Лоджистик» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Страховая компания „Согласие“» с иском о взыскании страхового возмещения за повреждения седельного тягача и полуприцепа самосвала, полученные при опрокидывании автопоезда во время разгрузки на строительной площадке 03.05.2021, а также неустойки за невыплату возмещения.
Истец является лизингополучателем транспортных средств, страхователем по договорам выступал лизингодатель — АО «ВТБ Лизинг». Страховые полисы заключены на основании генерального договора страхования от 26.12.2012 № 0010300-0047947/12 ТЮ, дополненного соглашениями, расширяющими понятие страхового случая.
К спору привлечено АО «ВТБ Лизинг» в качестве соответчика. Истец уточнил требования после направления дела на новое рассмотрение: просил взыскать 1 716 366 руб. 64 коп. и 171 636 руб. 66 коп. неустойки по седельному тягачу, а также 2 205 000 руб. и 220 500 руб. неустойки по полуприцепу.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: со Страховой компании в пользу «НДМ Лоджистик» взыскано 3 746 779 руб. 15 коп. страхового возмещения, 374 677 руб. 91 коп. неустойки и 285 875 руб. расходов на юридические услуги. Суд признал страховым случаем опрокидывание при разгрузке, указав, что действия водителя не свидетельствуют об умысле и не исключают выплату по условиям договора.
Апелляционный суд изменил решение первой инстанции, отказал в иске полностью, посчитав, что повреждения возникли вследствие нарушения правил эксплуатации транспортного средства, что согласно Генеральному договору и Правилам страхования исключает наступление страхового случая.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы («НДМ Лоджистик») настаивал, что дополнительные соглашения к полисам прямо включили в страховое покрытие случаи опрокидывания при погрузочно-разгрузочных работах, независимо от причин, и апелляционный суд ошибочно отнёс нарушение правил эксплуатации к исключениям из страхового случая.
Оппонент («Страховая компания „Согласие“») утверждал, что положения пункта 3.6.19 Правил страхования и пункта 4.3.10.4 Генерального договора однозначно исключают страховое покрытие при нарушении правил эксплуатации, вне зависимости от дополнительных соглашений.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что апелляционный суд неправильно квалифицировал условие о нарушении правил эксплуатации как исключение из страхового случая, тогда как по смыслу статьи 963 ГК РФ это может быть лишь основанием для освобождения страховщика от выплаты, которое должно быть прямо предусмотрено законом.
Поскольку закон не предусматривает освобождение от выплаты при грубой неосторожности или нарушении правил эксплуатации, такие условия в договоре являются ничтожными. Кассация сослалась на п. 49 постановления Пленума ВС РФ № 19 от 25.06.2024 и разъяснения Президиума ВС РФ от 18.06.2025.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, обязав страховую компанию выплатить возмещение и неустойку в полном объеме.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ОБЛАГАЮТСЯ НДС, ЕСЛИ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ЕДИНЫЙ ТАРИФ НА НИХ УТВЕРЖДЕН С УЧЕТОМ НАЛОГА, ЧТО ИСКЛЮЧАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЬГОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПОДПУНКТОМ 36 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 149 НК РФ
Постановление АС Московского округа от 11.03.2026 по делу А40-88310/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «МСК-НТ» обратилось к ООО «Бизнес Торг» с иском о взыскании задолженности за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за период с 01.12.2023 по 31.01.2024, включая основной долг и неустойку.
Стороны связаны договором № Чх2-Д00142/2023, по которому истец выступает региональным оператором, обязанным принимать и утилизировать ТКО, а ответчик — потребителем, обязан оплачивать услуги в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
Истец заявил сумму долга 133 383 руб. 28 коп. (с НДС) и неустойку 5 897 руб. 08 коп. Дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, ранее направлялось на новое рассмотрение по жалобе истца.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ООО «Бизнес Торг» 111 152 руб. 74 коп. основного долга и 4 914 руб. 24 коп. неустойки, исключив из расчета НДС. Суд мотивировал это тем, что включение НДС в стоимость услуг для «прочих потребителей» при утверждении тарифа без учета НДС является незаконным.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводом о неправомерности включения НДС в плату за услуги ТКО для юридических лиц.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «МСК-НТ»): считает отказ в части НДС ошибочным, поскольку Комитет по ценам Московской области утвердил единый тариф с учетом НДС; услуги облагаются НДС, так как тариф установлен с его включением, а подпункт 36 п. 2 ст. 149 НК РФ не применяется.
Оппонент (ООО «Бизнес Торг»): возражал против включения НДС, указывая, что для прочих потребителей тариф утвержден без учета НДС, а значит, услуги должны быть освобождены от налогообложения по ст. 149 НК РФ.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы налогового законодательства. Услуги по обращению с ТКО облагаются НДС, если предельный единый тариф утвержден с его учетом. Комитет утвердил тарифы с НДС, а последующее разъяснение в распоряжении № 20-Р подтвердило этот порядок. Применение подпункта 36 п. 2 ст. 149 НК РФ исключено. Включение НДС в счет правомерно, поскольку региональный оператор применяет общую систему налогообложения.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции изменил судебные акты и взыскал с ООО «Бизнес Торг» в пользу ООО «МСК-НТ» полную сумму задолженности 133 383 руб. 28 коп., неустойку 5 897 руб. 08 коп. с продолжением начисления и расходы по госпошлине.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 11.03.2026 по делу А40-88310/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «МСК-НТ» обратилось к ООО «Бизнес Торг» с иском о взыскании задолженности за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за период с 01.12.2023 по 31.01.2024, включая основной долг и неустойку.
Стороны связаны договором № Чх2-Д00142/2023, по которому истец выступает региональным оператором, обязанным принимать и утилизировать ТКО, а ответчик — потребителем, обязан оплачивать услуги в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
Истец заявил сумму долга 133 383 руб. 28 коп. (с НДС) и неустойку 5 897 руб. 08 коп. Дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, ранее направлялось на новое рассмотрение по жалобе истца.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ООО «Бизнес Торг» 111 152 руб. 74 коп. основного долга и 4 914 руб. 24 коп. неустойки, исключив из расчета НДС. Суд мотивировал это тем, что включение НДС в стоимость услуг для «прочих потребителей» при утверждении тарифа без учета НДС является незаконным.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводом о неправомерности включения НДС в плату за услуги ТКО для юридических лиц.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «МСК-НТ»): считает отказ в части НДС ошибочным, поскольку Комитет по ценам Московской области утвердил единый тариф с учетом НДС; услуги облагаются НДС, так как тариф установлен с его включением, а подпункт 36 п. 2 ст. 149 НК РФ не применяется.
Оппонент (ООО «Бизнес Торг»): возражал против включения НДС, указывая, что для прочих потребителей тариф утвержден без учета НДС, а значит, услуги должны быть освобождены от налогообложения по ст. 149 НК РФ.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы налогового законодательства. Услуги по обращению с ТКО облагаются НДС, если предельный единый тариф утвержден с его учетом. Комитет утвердил тарифы с НДС, а последующее разъяснение в распоряжении № 20-Р подтвердило этот порядок. Применение подпункта 36 п. 2 ст. 149 НК РФ исключено. Включение НДС в счет правомерно, поскольку региональный оператор применяет общую систему налогообложения.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции изменил судебные акты и взыскал с ООО «Бизнес Торг» в пользу ООО «МСК-НТ» полную сумму задолженности 133 383 руб. 28 коп., неустойку 5 897 руб. 08 коп. с продолжением начисления и расходы по госпошлине.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
СТОИМОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (МАШИНО-МЕСТ) В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ТАРИФУ ДЛЯ ГРУППЫ «ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ», А НЕ ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ, УСТАНОВЛЕННОМУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 11.03.2026 по делу А56-54302/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» обратилось к гаражно-строительному кооперативу «Юбилейный-2» с иском о взыскании 1 826 669 руб. 89 коп. задолженности по договорам теплоснабжения за период с ноября 2023 по февраль 2024 года, а также 132 857 руб. 10 коп. неустойки. Договоры заключены на поставку тепловой энергии для автостоянок, расположенных в многоквартирных домах. В ходе рассмотрения дела истец был заменён на правопреемника — акционерное общество «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга».
Спор касался объема потребленной энергии и применяемого тарифа: истец использовал формулу 3(7) Правил № 354, считая, что прибор учета отсутствует, однако апелляция установила наличие индивидуального прибора учета и применила формулу 3(1), но ошибочно применила льготный тариф.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью, взыскав с Кооператива 1 826 669 руб. 89 коп. долга и 132 857 руб. 10 коп. неустойки. Суд принял расчет истца, основанный на формуле 3(6) Правил № 354, как правомерный.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и изменил его: взыскал с Кооператива 410 502 руб. 32 коп. долга и 45 360 руб. 82 коп. неустойки, применив формулу 3(1) Правил № 354 и льготный тариф. В остальной части иске отказано.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Общество): апелляционный суд неправильно применил льготный тариф, тогда как для нежилых помещений паркингов должен применяться тариф для группы «прочие». Также суд ошибся, применив формулу 3(7), хотя прибор учета имелся.
Оппонент (Кооператив): Общество завысило требования и уклонялось от корректировки расчетов, поэтому неустойка подлежит снижению или отказу в ее взыскании на основании статей 10, 401, 404 и 406 ГК РФ.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд допустил материальную ошибку, применив льготный тариф к нежилому помещению, что противоречит Закону Санкт-Петербурга № 111-17 и Основам ценообразования № 1075. Льготные тарифы распространяются только на категории, связанные с жилыми помещениями, а не на паркинги. Объем ресурса надлежит определять по формуле 3(1) Правил № 354, а стоимость — по тарифу для группы «прочие». Неустойка подлежит взысканию в полном объеме, так как ответчик не заявлял ходатайства о ее снижении в первой инстанции.
📌 Итог
Арбитражный суд Северо-Западного округа изменил постановление апелляционного суда, взыскав с Кооператива в пользу Общества 1 119 135 руб. 31 коп. долга, 100 357 руб. 97 коп. неустойки и 30 000 руб. судебных расходов, а также обязал пересчитать госпошлину.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 11.03.2026 по делу А56-54302/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» обратилось к гаражно-строительному кооперативу «Юбилейный-2» с иском о взыскании 1 826 669 руб. 89 коп. задолженности по договорам теплоснабжения за период с ноября 2023 по февраль 2024 года, а также 132 857 руб. 10 коп. неустойки. Договоры заключены на поставку тепловой энергии для автостоянок, расположенных в многоквартирных домах. В ходе рассмотрения дела истец был заменён на правопреемника — акционерное общество «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга».
Спор касался объема потребленной энергии и применяемого тарифа: истец использовал формулу 3(7) Правил № 354, считая, что прибор учета отсутствует, однако апелляция установила наличие индивидуального прибора учета и применила формулу 3(1), но ошибочно применила льготный тариф.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью, взыскав с Кооператива 1 826 669 руб. 89 коп. долга и 132 857 руб. 10 коп. неустойки. Суд принял расчет истца, основанный на формуле 3(6) Правил № 354, как правомерный.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и изменил его: взыскал с Кооператива 410 502 руб. 32 коп. долга и 45 360 руб. 82 коп. неустойки, применив формулу 3(1) Правил № 354 и льготный тариф. В остальной части иске отказано.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Общество): апелляционный суд неправильно применил льготный тариф, тогда как для нежилых помещений паркингов должен применяться тариф для группы «прочие». Также суд ошибся, применив формулу 3(7), хотя прибор учета имелся.
Оппонент (Кооператив): Общество завысило требования и уклонялось от корректировки расчетов, поэтому неустойка подлежит снижению или отказу в ее взыскании на основании статей 10, 401, 404 и 406 ГК РФ.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд допустил материальную ошибку, применив льготный тариф к нежилому помещению, что противоречит Закону Санкт-Петербурга № 111-17 и Основам ценообразования № 1075. Льготные тарифы распространяются только на категории, связанные с жилыми помещениями, а не на паркинги. Объем ресурса надлежит определять по формуле 3(1) Правил № 354, а стоимость — по тарифу для группы «прочие». Неустойка подлежит взысканию в полном объеме, так как ответчик не заявлял ходатайства о ее снижении в первой инстанции.
📌 Итог
Арбитражный суд Северо-Западного округа изменил постановление апелляционного суда, взыскав с Кооператива в пользу Общества 1 119 135 руб. 31 коп. долга, 100 357 руб. 97 коп. неустойки и 30 000 руб. судебных расходов, а также обязал пересчитать госпошлину.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
СУДЕБНЫЙ АКТ, ОТМЕНЕННЫЙ ВЫШЕСТОЯЩЕЙ ИНСТАНЦИЕЙ, УТРАЧИВАЕТ ПРЕЮДИЦИАЛЬНУЮ СИЛУ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛОЖЕН В ОСНОВУ РЕШЕНИЯ ПО ДРУГОМУ ДЕЛУ БЕЗ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ИНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Постановление АС Московского округа от 11.03.2026 по делу А40-17648/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Анрусстранс» обратилось к ООО «Глобмак» и Высодскому В.Н. с иском о солидарном взыскании 2 102 950 евро как неосновательного обогащения по договору подряда от 14.09.2022 № 14-П/22 на установку бетоноформовочной линии.
Заказчик оплатил первый этап работ, но утверждал, что подрядчик не выполнил обязательства надлежащим образом и в срок, после чего расторг договор письмом от 23.08.2024 № АРТ/54.
Истец заявил, что полученный аванс не был отработан, а результат выполненных работ не имел потребительской ценности.
Суды первой и апелляции удовлетворили требования к ООО «Глобмак», но отказали в привлечении Высодского В.Н. как управляющего.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск к ООО «Глобмак» в полном объеме, мотивировав это отсутствием доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору и преюдициальным значением решения по делу № А40-164366/2024, где ранее было установлено ненадлежащее исполнение.
Отказ в отношении Высодского В.Н. обусловлен отсутствием оформленного договора поручительства.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о преюдициальности указанного судебного акта и недостаточности доказательств со стороны ответчика.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — ООО «Глобмак» — указало, что суды нарушили нормы материального и процессуального права, использовав в качестве преюдициального решения, уже отменённое кассацией, и не исследовали доказательства фактического выполнения работ.
Также заявитель настаивал на наличии признания выполнения работ в переписке истца и необходимости назначения экспертизы.
Оппонент — АО «Анрусстранс» — возражал против жалобы, ссылаясь на законность и обоснованность судебных актов, отсутствие передачи результата работ и потребительской ценности от выполненного.
Высодский В.Н. поддержал позицию ООО «Глобмак».
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения: использовали в качестве преюдициального решения по делу № А40-164366/2024, отменённое до рассмотрения дела в апелляции.
Суд также не учёл обстоятельства, установленные при повторном рассмотрении того дела: факт поставки оборудования, участие сотрудников истца в его распаковке, нарушение истцом обязанностей по подготовке объекта.
Кассация указала на необходимость исследования вопроса о готовности объекта, назначения экспертизы и объединения взаимосвязанных дел для совместного рассмотрения.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 11.03.2026 по делу А40-17648/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Анрусстранс» обратилось к ООО «Глобмак» и Высодскому В.Н. с иском о солидарном взыскании 2 102 950 евро как неосновательного обогащения по договору подряда от 14.09.2022 № 14-П/22 на установку бетоноформовочной линии.
Заказчик оплатил первый этап работ, но утверждал, что подрядчик не выполнил обязательства надлежащим образом и в срок, после чего расторг договор письмом от 23.08.2024 № АРТ/54.
Истец заявил, что полученный аванс не был отработан, а результат выполненных работ не имел потребительской ценности.
Суды первой и апелляции удовлетворили требования к ООО «Глобмак», но отказали в привлечении Высодского В.Н. как управляющего.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск к ООО «Глобмак» в полном объеме, мотивировав это отсутствием доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору и преюдициальным значением решения по делу № А40-164366/2024, где ранее было установлено ненадлежащее исполнение.
Отказ в отношении Высодского В.Н. обусловлен отсутствием оформленного договора поручительства.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о преюдициальности указанного судебного акта и недостаточности доказательств со стороны ответчика.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — ООО «Глобмак» — указало, что суды нарушили нормы материального и процессуального права, использовав в качестве преюдициального решения, уже отменённое кассацией, и не исследовали доказательства фактического выполнения работ.
Также заявитель настаивал на наличии признания выполнения работ в переписке истца и необходимости назначения экспертизы.
Оппонент — АО «Анрусстранс» — возражал против жалобы, ссылаясь на законность и обоснованность судебных актов, отсутствие передачи результата работ и потребительской ценности от выполненного.
Высодский В.Н. поддержал позицию ООО «Глобмак».
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения: использовали в качестве преюдициального решения по делу № А40-164366/2024, отменённое до рассмотрения дела в апелляции.
Суд также не учёл обстоятельства, установленные при повторном рассмотрении того дела: факт поставки оборудования, участие сотрудников истца в его распаковке, нарушение истцом обязанностей по подготовке объекта.
Кассация указала на необходимость исследования вопроса о готовности объекта, назначения экспертизы и объединения взаимосвязанных дел для совместного рассмотрения.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
СНИЖЕНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА САМОВОЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОПУСТИМО ЛИШЬ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИ ПОТРЕБЛЕННОГО И ОПЛАЧЕННОГО ОБЪЕМА РЕСУРСА
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 11.03.2026 по делу А03-19496/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский водоканал» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Империя гранита» с иском о взыскании 503 804 руб. 65 коп. за самовольное пользование централизованной системой холодного водоснабжения (ЦСХВ) в период с 10.07.2021 по 09.07.2024.
Договор водоснабжения между сторонами не заключался, однако помещение ответчика было подключено к ЦСХВ через внутренние сети третьих лиц от общей точки подключения в колодце ВК-2. Истец произвел расчет объема потребления по пропускной способности трубы, исходя из положений Правил № 776.
Спор возник на фоне сложившейся системы взаиморасчетов: ответчик оплачивал коммунальные услуги через ООО «Уют +», которое имело договор с водоканалом, но суды первой и апелляционной инстанций не установили, учитывал ли водоканал оплату за ресурсы, потребленные ответчиком, в составе платежей от «Уют +».
Дело рассматривалось в порядке искового производства после перехода от упрощенного порядка.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ответчика 5 000 руб. задолженности и 10 000 руб. госпошлины. Суд признал факт самовольного пользования ЦСХВ, но снизил размер взыскиваемого до минимума, сославшись на добросовестность ответчика, отсутствие осведомленности о подключении и применение статьи 333 ГК РФ.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции, дополнительно учел правовые позиции Верховного Суда и Конституционного Суда, касающиеся соразмерности ответственности и презумпции добросовестности абонента.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы («Барнаульский водоканал»): указал, что ответчик не доказал оплату ресурса, представленные платежи относятся к другому договору; прибор учета не фиксировал объемы воды, потребленные ответчиком; презумпция самовольного потребления не опровергнута; суды неправомерно применили статью 333 ГК РФ без установления фактического объема потребления.
Оппонент («Империя гранита»): настаивал, что оплата за ресурсы осуществлялась через договор с «Уют +»; самовольного подключения не было — здание приобретено с действующими коммуникациями; поведение было добросовестным, поскольку отсутствовала возможность знать о нарушении договорных условий водоснабжения.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, допустив недостаточную оценку доказательств. Презумпция расчетного объема потребления может быть опровергнута, но суды не исследовали, учитывался ли объем ответчика в платежах «Уют +». Также не установлено, могло ли общество «Уют +» вообще зафиксировать этот объем, поскольку его прибор учета не охватывает водопровод от ВК-2.
Суд кассационной инстанции указал, что снижение суммы ответственности до 5 000 руб. без установления фактически потребленного и оплаченного объема является преждевременным. При новом рассмотрении требуется всесторонняя проверка доказательств, правильное распределение бремени доказывания и мотивированная оценка всех доводов сторон.
📌 Итог
Суд отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 11.03.2026 по делу А03-19496/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский водоканал» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Империя гранита» с иском о взыскании 503 804 руб. 65 коп. за самовольное пользование централизованной системой холодного водоснабжения (ЦСХВ) в период с 10.07.2021 по 09.07.2024.
Договор водоснабжения между сторонами не заключался, однако помещение ответчика было подключено к ЦСХВ через внутренние сети третьих лиц от общей точки подключения в колодце ВК-2. Истец произвел расчет объема потребления по пропускной способности трубы, исходя из положений Правил № 776.
Спор возник на фоне сложившейся системы взаиморасчетов: ответчик оплачивал коммунальные услуги через ООО «Уют +», которое имело договор с водоканалом, но суды первой и апелляционной инстанций не установили, учитывал ли водоканал оплату за ресурсы, потребленные ответчиком, в составе платежей от «Уют +».
Дело рассматривалось в порядке искового производства после перехода от упрощенного порядка.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ответчика 5 000 руб. задолженности и 10 000 руб. госпошлины. Суд признал факт самовольного пользования ЦСХВ, но снизил размер взыскиваемого до минимума, сославшись на добросовестность ответчика, отсутствие осведомленности о подключении и применение статьи 333 ГК РФ.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции, дополнительно учел правовые позиции Верховного Суда и Конституционного Суда, касающиеся соразмерности ответственности и презумпции добросовестности абонента.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы («Барнаульский водоканал»): указал, что ответчик не доказал оплату ресурса, представленные платежи относятся к другому договору; прибор учета не фиксировал объемы воды, потребленные ответчиком; презумпция самовольного потребления не опровергнута; суды неправомерно применили статью 333 ГК РФ без установления фактического объема потребления.
Оппонент («Империя гранита»): настаивал, что оплата за ресурсы осуществлялась через договор с «Уют +»; самовольного подключения не было — здание приобретено с действующими коммуникациями; поведение было добросовестным, поскольку отсутствовала возможность знать о нарушении договорных условий водоснабжения.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, допустив недостаточную оценку доказательств. Презумпция расчетного объема потребления может быть опровергнута, но суды не исследовали, учитывался ли объем ответчика в платежах «Уют +». Также не установлено, могло ли общество «Уют +» вообще зафиксировать этот объем, поскольку его прибор учета не охватывает водопровод от ВК-2.
Суд кассационной инстанции указал, что снижение суммы ответственности до 5 000 руб. без установления фактически потребленного и оплаченного объема является преждевременным. При новом рассмотрении требуется всесторонняя проверка доказательств, правильное распределение бремени доказывания и мотивированная оценка всех доводов сторон.
📌 Итог
Суд отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
НЕПОЛНАЯ ПРЕДОПЛАТА ТОВАРА НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ОТКАЗЕ ПОКУПАТЕЛЯ ОТ ДОГОВОРА И НЕ ДАЕТ ПОСТАВЩИКУ ПРАВА УДЕРЖИВАТЬ АВАНС, ССЫЛАЯСЬ НА СВОИ УБЫТКИ, ЕСЛИ ОН НЕ ЗАЯВИЛ ВСТРЕЧНЫЙ ИСК ИЛИ НЕ ПРОИЗВЕЛ ЗАЧЕТ
Постановление АС Московского округа от 11.03.2026 по делу А40-61769/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Комплектор» (покупатель) обратилось к ООО «РТС» (поставщик) с иском о взыскании задолженности в размере 250 300 руб. и штрафа в размере 56 924 руб. 60 коп.
Основанием спора стал договор поставки №47-AS от 17.09.2024, по которому покупатель произвел предоплату за товар — керамогранит, — однако поставка не была осуществлена.
Истец оплатил часть сумм по счетам №217 и №218 от 22.10.2024, включая частичную доплату 04.12.2024, но товар в объеме оплаты не получил, а деньги не были возвращены.
Поставщик реализовал товар третьим лицам, мотивируя это отказом покупателя от получения, однако доказательств такого отказа представлено не было.
Дело прошло рассмотрение в суде первой инстанции и апелляции, где в иске было отказано.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении требований, установив, что истец не произвел полную оплату, что расценено как отказ от получения товара.
Суд посчитал, что ответчик вправе удержать предоплату из-за расходов на хранение и начисленного штрафа, а также учел встречные требования о возмещении убытков.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о правомерности удержания средств и наличии отказа покупателя от товара.
Суды не учли, что поставщик не передал товар даже в части оплаченной суммы и не вернул деньги, несмотря на отсутствие оформленного отказа.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы указал, что поставщик не выполнил обязательство по передаче товара в части оплаченной суммы и обязан вернуть средства.
Ссылался на п. 3 ст. 487 ГК РФ, подчеркивая право на возврат предоплаты при непоставке, а также на отсутствие зачета встречных требований по ст. 410 ГК РФ.
Оппонент (не представил отзыв) ранее утверждал, что частичная оплата является отказом от товара, что дает право удержать предоплату и взыскать убытки.
Также полагал, что встречные требования об убытках и штрафах могут быть учтены судом без заявления встречного иска или зачета.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили материальное право, сделав вывод об отказе покупателя без достаточных доказательств, предусмотренных ст. 523 ГК РФ.
Не было доказано заявление отказа со стороны покупателя; одностороннее толкование частичной оплаты как отказа противоречит ст. 309, 310, 328 ГК РФ.
Суды неправомерно учли незаявленные встречные требования о штрафах и убытках, не оформленные через зачет или встречный иск по ст. 410 ГК РФ и ст. 132 АПК РФ.
Штраф по договору признан твердой суммой (0,2% от стоимости непоставленного товара), а не зависимым от срока просрочки; пересчитан в размере 500,60 руб.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции в части и принял новый судебный акт: взыскать с ООО «РТС» 250 300 руб. задолженности, 500,60 руб. штрафа и 82 844 руб. госпошлины в пользу ООО «Комплектор».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 11.03.2026 по делу А40-61769/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Комплектор» (покупатель) обратилось к ООО «РТС» (поставщик) с иском о взыскании задолженности в размере 250 300 руб. и штрафа в размере 56 924 руб. 60 коп.
Основанием спора стал договор поставки №47-AS от 17.09.2024, по которому покупатель произвел предоплату за товар — керамогранит, — однако поставка не была осуществлена.
Истец оплатил часть сумм по счетам №217 и №218 от 22.10.2024, включая частичную доплату 04.12.2024, но товар в объеме оплаты не получил, а деньги не были возвращены.
Поставщик реализовал товар третьим лицам, мотивируя это отказом покупателя от получения, однако доказательств такого отказа представлено не было.
Дело прошло рассмотрение в суде первой инстанции и апелляции, где в иске было отказано.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении требований, установив, что истец не произвел полную оплату, что расценено как отказ от получения товара.
Суд посчитал, что ответчик вправе удержать предоплату из-за расходов на хранение и начисленного штрафа, а также учел встречные требования о возмещении убытков.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о правомерности удержания средств и наличии отказа покупателя от товара.
Суды не учли, что поставщик не передал товар даже в части оплаченной суммы и не вернул деньги, несмотря на отсутствие оформленного отказа.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы указал, что поставщик не выполнил обязательство по передаче товара в части оплаченной суммы и обязан вернуть средства.
Ссылался на п. 3 ст. 487 ГК РФ, подчеркивая право на возврат предоплаты при непоставке, а также на отсутствие зачета встречных требований по ст. 410 ГК РФ.
Оппонент (не представил отзыв) ранее утверждал, что частичная оплата является отказом от товара, что дает право удержать предоплату и взыскать убытки.
Также полагал, что встречные требования об убытках и штрафах могут быть учтены судом без заявления встречного иска или зачета.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили материальное право, сделав вывод об отказе покупателя без достаточных доказательств, предусмотренных ст. 523 ГК РФ.
Не было доказано заявление отказа со стороны покупателя; одностороннее толкование частичной оплаты как отказа противоречит ст. 309, 310, 328 ГК РФ.
Суды неправомерно учли незаявленные встречные требования о штрафах и убытках, не оформленные через зачет или встречный иск по ст. 410 ГК РФ и ст. 132 АПК РФ.
Штраф по договору признан твердой суммой (0,2% от стоимости непоставленного товара), а не зависимым от срока просрочки; пересчитан в размере 500,60 руб.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции в части и принял новый судебный акт: взыскать с ООО «РТС» 250 300 руб. задолженности, 500,60 руб. штрафа и 82 844 руб. госпошлины в пользу ООО «Комплектор».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СРОК ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РАСХОДОВ НА МЕДОСМОТРЫ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ИСКЛЮЧАЕТ ВЫДЕЛЕНИЕ ТАКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 11.03.2026 по делу А56-126071/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-2» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 03.09.2024 № 2527-Ф, которым было отказано в финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и санаторно-курортного лечения работников на 2024 год.
Основаниями отказа стали наличие недоимки по страховым взносам, предоставление неполного комплекта документов и недостоверная информация в представленных материалах. Общество утверждало, что недоимка была признана недействительной решением суда, а документы соответствуют требованиям.
Спор касается соблюдения условий финансового обеспечения за счет средств Фонда, установленных Правилами № 467н, включая сроки подачи заявления до 1 августа и полноту пакета документов.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление ООО «ГСП-2», признав решение Фонда недействительным. Суд исходил из того, что требование о тождестве численности медосмотров в плане и списке работников не закреплено в Правилах № 467н, а недоимка была аннулирована судебным актом.
Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, поддержав выводы о неправомерности отказа Фонда. Он указал, что представление части документов после 1 августа не является основанием для отказа, если это не повлияло на обоснованность расходов.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Отделение Фонда): финансовое обеспечение должно быть обоснованным; объем медосмотров в плане должен соответствовать числу работников, фактически направленных на осмотры; документы, включая договоры с медорганизациями и справки формы 070/у, поданы с нарушением сроков и порядка, что является основанием для отказа по пункту 12 Правил № 467н.
Оппонент (ООО «ГСП-2»): недоимка, на которую ссылался Фонд, признана недействительной; предоставление документов после 1 августа не влечёт автоматического отказа; Правила не требуют строгого совпадения численности работников в плане и списках.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, поскольку проигнорировали обязательные требования Правил № 467н. Согласно подпункту «е» пункта 6 этих правил, для обоснования финансирования медосмотров необходимо представить список работников, утвержденный в установленном порядке, и договоры с медицинскими организациями — что сделано не было. Также справки формы 070/у поданы 1 августа, то есть с пропуском срока, установленного пунктом 4 Правил № 467н. Указание на последующее представление документов не отменяет обязанности их полного и своевременного предоставления. Решение Фонда соответствует закону и не подлежит отмене.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, приняв новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления ООО «ГСП-2».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 11.03.2026 по делу А56-126071/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-2» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 03.09.2024 № 2527-Ф, которым было отказано в финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и санаторно-курортного лечения работников на 2024 год.
Основаниями отказа стали наличие недоимки по страховым взносам, предоставление неполного комплекта документов и недостоверная информация в представленных материалах. Общество утверждало, что недоимка была признана недействительной решением суда, а документы соответствуют требованиям.
Спор касается соблюдения условий финансового обеспечения за счет средств Фонда, установленных Правилами № 467н, включая сроки подачи заявления до 1 августа и полноту пакета документов.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление ООО «ГСП-2», признав решение Фонда недействительным. Суд исходил из того, что требование о тождестве численности медосмотров в плане и списке работников не закреплено в Правилах № 467н, а недоимка была аннулирована судебным актом.
Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, поддержав выводы о неправомерности отказа Фонда. Он указал, что представление части документов после 1 августа не является основанием для отказа, если это не повлияло на обоснованность расходов.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Отделение Фонда): финансовое обеспечение должно быть обоснованным; объем медосмотров в плане должен соответствовать числу работников, фактически направленных на осмотры; документы, включая договоры с медорганизациями и справки формы 070/у, поданы с нарушением сроков и порядка, что является основанием для отказа по пункту 12 Правил № 467н.
Оппонент (ООО «ГСП-2»): недоимка, на которую ссылался Фонд, признана недействительной; предоставление документов после 1 августа не влечёт автоматического отказа; Правила не требуют строгого совпадения численности работников в плане и списках.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, поскольку проигнорировали обязательные требования Правил № 467н. Согласно подпункту «е» пункта 6 этих правил, для обоснования финансирования медосмотров необходимо представить список работников, утвержденный в установленном порядке, и договоры с медицинскими организациями — что сделано не было. Также справки формы 070/у поданы 1 августа, то есть с пропуском срока, установленного пунктом 4 Правил № 467н. Указание на последующее представление документов не отменяет обязанности их полного и своевременного предоставления. Решение Фонда соответствует закону и не подлежит отмене.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, приняв новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления ООО «ГСП-2».
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа