КОМПЕНСАЦИЯ АРЕНДАТОРОМ КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ МОЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ КАК ЭЛЕМЕНТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЛИШЬ ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ ТАКОЙ СТРУКТУРЫ ПЛАТЕЖА В ДОГОВОРЕ И ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА
Постановление АС Московского округа от 25.02.2026 по делу А41-84095/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальные предприниматели Павлов В.А., Нациевский С.О. и Соловьев А.В. обратились к ИП Сатиеву Р.С. с иском о взыскании 117 346,50 рублей задолженности по коммунальным платежам, 51 280,42 рублей неустойки, расторжении договора аренды нежилого помещения от 18.10.2022 № 1, взыскании 28 431 рубля судебных расходов и возврате излишне уплаченной госпошлины в размере 26 538 рублей.
Договором предусмотрена компенсация арендатором расходов на коммунальные услуги пропорционально площади помещения, а также штрафная неустойка за просрочку платежей. Истцы указали на наличие задолженности за ноябрь 2023 года.
Третьим лицом привлечено ООО «Миркет». Спор возник по поводу квалификации коммунальных платежей как части арендной платы и правомерности применения неустойки и расторжения договора.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила требования частично: взыскала с ответчика 117 346,50 рублей задолженности и 51 211,34 рублей неустойки в пользу ИП Павлова В.А., а также 13 425,50 рублей расходов; отказала в расторжении договора и во взыскании полной суммы госпошлины. Также взыскала с истцов в пользу ответчика по 10 000 рублей каждому и 10 012 рублей — с ИП Павлова В.А.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о наличии задолженности по коммунальным платежам, но отсутствии оснований для расторжения договора из-за отсутствия просрочки арендной платы более двух раз подряд.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ИП Павлов В.А.) указал, что суды не учли преюдицию по делу № А41-84047/2023, согласно которой неустойка по п. 8.2 договора применяется только к арендной плате, а не к коммунальным платежам. Также заявил о противоречивости выводов: одновременно признана задолженность по коммунальным платежам и отказано в расторжении договора, хотя она должна влиять на исполнение обязательств.
Оппонент (ИП Сатиев Р.С.) не поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить судебные акты и отказать в иске полностью, указав на незаконность взыскания неустойки и распределения расходов.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды допустили внутренние противоречия: взыскали неустойку по п. 8.2 договора за просрочку коммунальных платежей, хотя ранее по делу № А41-84047/2023 было установлено, что эта неустойка распространяется только на арендную плату. При этом отказ в расторжении договора мотивирован отсутствием задолженности по арендной плате, но не рассмотрено, входит ли компенсация коммунальных платежей в состав арендной платы.
Кассационный суд указал на необходимость толкования условий договора в совокупности и установления юридической природы спорных платежей. Отсутствие такой оценки нарушило принцип правовой определенности и привело к необоснованным выводам.
Указания: при новом рассмотрении необходимо установить, относятся ли коммунальные платежи к арендной плате, дать оценку всем доказательствам и правильно применить нормы статей 450, 614, 619 ГК РФ и п.п. 2.9–2.11, 8.2, 9.3 договора.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции в части взыскания неустойки, расторжения договора и распределения судебных расходов, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 25.02.2026 по делу А41-84095/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальные предприниматели Павлов В.А., Нациевский С.О. и Соловьев А.В. обратились к ИП Сатиеву Р.С. с иском о взыскании 117 346,50 рублей задолженности по коммунальным платежам, 51 280,42 рублей неустойки, расторжении договора аренды нежилого помещения от 18.10.2022 № 1, взыскании 28 431 рубля судебных расходов и возврате излишне уплаченной госпошлины в размере 26 538 рублей.
Договором предусмотрена компенсация арендатором расходов на коммунальные услуги пропорционально площади помещения, а также штрафная неустойка за просрочку платежей. Истцы указали на наличие задолженности за ноябрь 2023 года.
Третьим лицом привлечено ООО «Миркет». Спор возник по поводу квалификации коммунальных платежей как части арендной платы и правомерности применения неустойки и расторжения договора.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила требования частично: взыскала с ответчика 117 346,50 рублей задолженности и 51 211,34 рублей неустойки в пользу ИП Павлова В.А., а также 13 425,50 рублей расходов; отказала в расторжении договора и во взыскании полной суммы госпошлины. Также взыскала с истцов в пользу ответчика по 10 000 рублей каждому и 10 012 рублей — с ИП Павлова В.А.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о наличии задолженности по коммунальным платежам, но отсутствии оснований для расторжения договора из-за отсутствия просрочки арендной платы более двух раз подряд.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ИП Павлов В.А.) указал, что суды не учли преюдицию по делу № А41-84047/2023, согласно которой неустойка по п. 8.2 договора применяется только к арендной плате, а не к коммунальным платежам. Также заявил о противоречивости выводов: одновременно признана задолженность по коммунальным платежам и отказано в расторжении договора, хотя она должна влиять на исполнение обязательств.
Оппонент (ИП Сатиев Р.С.) не поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить судебные акты и отказать в иске полностью, указав на незаконность взыскания неустойки и распределения расходов.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды допустили внутренние противоречия: взыскали неустойку по п. 8.2 договора за просрочку коммунальных платежей, хотя ранее по делу № А41-84047/2023 было установлено, что эта неустойка распространяется только на арендную плату. При этом отказ в расторжении договора мотивирован отсутствием задолженности по арендной плате, но не рассмотрено, входит ли компенсация коммунальных платежей в состав арендной платы.
Кассационный суд указал на необходимость толкования условий договора в совокупности и установления юридической природы спорных платежей. Отсутствие такой оценки нарушило принцип правовой определенности и привело к необоснованным выводам.
Указания: при новом рассмотрении необходимо установить, относятся ли коммунальные платежи к арендной плате, дать оценку всем доказательствам и правильно применить нормы статей 450, 614, 619 ГК РФ и п.п. 2.9–2.11, 8.2, 9.3 договора.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции в части взыскания неустойки, расторжения договора и распределения судебных расходов, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
НЕОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДОМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИИ СТОРОНЫ, ЧЬЕ ХОДАТАЙСТВО ОБ ЭТОМ БЫЛО УДОВЛЕТВОРЕНО, ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ СУДЕБНОГО АКТА КАК НАРУШАЮЩЕЕ ПРАВО НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 25.02.2026 по делу А53-1349/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РусМед»» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области от 28.10.2024 о включении общества и его учредителя Шохонова А.И. в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), а также об обязании исключить эти сведения из РНП.
Спор возник в связи с поставкой медицинских изделий по договору № 846 от 09.08.2024, заключённому после электронного аукциона. Заказчик — государственное бюджетное учреждение Ростовской области — принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора 11.10.2024, мотивировав это несоответствием массы поставленных товаров заявленным в техническом задании характеристикам.
Учреждение направило 22.10.2024 обращение в Управление ФАС с просьбой включить общество в РНП, что и было сделано решением комиссии от 28.10.2024.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила требования общества, признав решение Управления ФАС недействительным. Суд исходил из того, что общество действовало добросовестно, предприняло меры к исполнению договора, а несоответствие параметров товара не свидетельствует о недобросовестности.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении требований. Суд указал, что общество не представило доказательств принятия мер для надлежащего исполнения договора и поставило товар с характеристиками, не соответствующими условиям контракта. Также суд отметил, что размещённые заказчиком разъяснения технических требований были значимыми, а изменение массы товара расценил как ухудшение качества.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Торговый дом «РусМед»») настаивал, что предлагал заключить дополнительное соглашение и передать товар, соответствующий потребностям заказчика, но тот отказался. Общество также указало, что поставляемый товар имел улучшенные характеристики. Кроме того, заявитель заявил, что апелляционный суд нарушил его право на участие в процессе, не обеспечив возможность подключения к онлайн-заседанию, несмотря на удовлетворённое ходатайство.
Оппонент (Управление ФАС) считает, что решение о включении в РНП обосновано: общество не исполнило обязательства по договору, поставив товар с несоответствующими характеристиками. Управление полагает, что апелляционный суд правильно оценил доказательства и правомерно отказал в удовлетворении требований.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд нарушил нормы процессуального права, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 288 АПК РФ: несмотря на удовлетворение ходатайства общества об участии в судебном заседании через веб-конференцию, суд не обеспечил подключение стороны, а также не сообщил о технических трудностях. Протокол судебного заседания противоречит аудиозаписи, поскольку в нём указано на невозможность онлайн-участия, но об этом не объявлялось.
Такое нарушение ограничило доступ общества к правосудию и повлияло на возможность реализовать свои процессуальные права. На основании позиции Конституционного и Верховного Судов РФ о равноправии сторон и доступности судебной защиты, суд округа признал данное нарушение безусловным основанием для отмены постановления.
При новом рассмотрении суду необходимо обеспечить надлежащее извещение сторон, исследовать доводы о наличии товара с заявленными характеристиками и дать правовую оценку всем представленным доказательствам.
📌 Итог
Суд отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 25.02.2026 по делу А53-1349/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РусМед»» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области от 28.10.2024 о включении общества и его учредителя Шохонова А.И. в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), а также об обязании исключить эти сведения из РНП.
Спор возник в связи с поставкой медицинских изделий по договору № 846 от 09.08.2024, заключённому после электронного аукциона. Заказчик — государственное бюджетное учреждение Ростовской области — принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора 11.10.2024, мотивировав это несоответствием массы поставленных товаров заявленным в техническом задании характеристикам.
Учреждение направило 22.10.2024 обращение в Управление ФАС с просьбой включить общество в РНП, что и было сделано решением комиссии от 28.10.2024.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила требования общества, признав решение Управления ФАС недействительным. Суд исходил из того, что общество действовало добросовестно, предприняло меры к исполнению договора, а несоответствие параметров товара не свидетельствует о недобросовестности.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении требований. Суд указал, что общество не представило доказательств принятия мер для надлежащего исполнения договора и поставило товар с характеристиками, не соответствующими условиям контракта. Также суд отметил, что размещённые заказчиком разъяснения технических требований были значимыми, а изменение массы товара расценил как ухудшение качества.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Торговый дом «РусМед»») настаивал, что предлагал заключить дополнительное соглашение и передать товар, соответствующий потребностям заказчика, но тот отказался. Общество также указало, что поставляемый товар имел улучшенные характеристики. Кроме того, заявитель заявил, что апелляционный суд нарушил его право на участие в процессе, не обеспечив возможность подключения к онлайн-заседанию, несмотря на удовлетворённое ходатайство.
Оппонент (Управление ФАС) считает, что решение о включении в РНП обосновано: общество не исполнило обязательства по договору, поставив товар с несоответствующими характеристиками. Управление полагает, что апелляционный суд правильно оценил доказательства и правомерно отказал в удовлетворении требований.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд нарушил нормы процессуального права, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 288 АПК РФ: несмотря на удовлетворение ходатайства общества об участии в судебном заседании через веб-конференцию, суд не обеспечил подключение стороны, а также не сообщил о технических трудностях. Протокол судебного заседания противоречит аудиозаписи, поскольку в нём указано на невозможность онлайн-участия, но об этом не объявлялось.
Такое нарушение ограничило доступ общества к правосудию и повлияло на возможность реализовать свои процессуальные права. На основании позиции Конституционного и Верховного Судов РФ о равноправии сторон и доступности судебной защиты, суд округа признал данное нарушение безусловным основанием для отмены постановления.
При новом рассмотрении суду необходимо обеспечить надлежащее извещение сторон, исследовать доводы о наличии товара с заявленными характеристиками и дать правовую оценку всем представленным доказательствам.
📌 Итог
Суд отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
ВЗЫСКАНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПРОСТОЙ ВАГОНОВ «НЕЗАВИСИМО ОТ СОГЛАСИЯ ЗАКАЗЧИКА» НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН ПРОСТОЯ И ИХ СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЯМИ ЗАКАЗЧИКА; ПЕРЕЛОЖЕНИЕ НА ЗАКАЗЧИКА РИСКОВ, НЕ НАХОДЯЩИХСЯ В ЕГО СФЕРЕ КОНТРОЛЯ, ТРЕБУЕТ ОЦЕНКИ НА СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СТ. 1, 10 ГК РФ)
Постановление АС Московского округа от 24.02.2026 по делу А40-39860/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Доставка морем Агро» обратилось к ООО «НТК» с иском о признании недействительным абзаца шестого пункта 4.2 и пункта 4.3 договора от 20.03.2024 № НТК/2024-51 на оказание услуг по подаче железнодорожных вагонов под погрузку.
Спорные условия предусматривали, что нахождение вагонов на станциях сверх трёх суток считается дополнительной услугой, оплачиваемой по ставке 3 500 руб. за вагон в сутки, независимо от согласия заказчика.
Истец указал, что обязанность оплачивать простой вагонов в пути следования до станции погрузки возлагает на него риски, находящиеся вне его контроля, а общая стоимость услуг становится непредсказуемой.
Процессуальный путь: отказ в первой инстанции, оставление решения без изменения в апелляции, подача кассационной жалобы.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказалась в удовлетворении иска, исходя из принципа свободы договора. Суд посчитал, что истец добровольно согласился с условиями, был осведомлён о возможных расходах и действовал в рамках предпринимательского риска.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, повторив выводы первой инстанции. Он не дал самостоятельной оценки доводам о непредсказуемости стоимости, злоупотреблении правом и обременительности условий, фактически воспроизведя мотивировку нижестоящего суда.
🗣 Позиции сторон
Заявитель кассации указал, что спорные условия противоречат существу договора возмездного оказания услуг (ст. 779, 781 ГК РФ), поскольку оплата начисляется за период до исполнения обязательств. Также заявитель ссылался на злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) и отсутствие реальной возможности повлиять на продолжительность простоя.
Оппонент возражал против жалобы, утверждая, что условия были согласованы сторонами, соответствуют принципу свободы договора и не нарушают закон. Ответчик настаивал, что истец — профессиональный участник рынка и должен был оценить риски при заключении договора.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил существенные нарушения процессуального и материального права: суды не выяснили действительную волю сторон, не исследовали соответствие спорных условий предмету договора и существу обязательства по ст. 779, 781 ГК РФ.
Не была дана оценка вопросам добросовестности (ст. 1, 10 ГК РФ), наличию причинно-следственной связи между действиями заказчика и простоем, а также экономической природе спорной платы — является ли она оплатой услуги или санкцией (возможно, подлежащей ст. 333 ГК РФ).
Кассация сослалась на п. 74 постановления Пленума ВС № 25, указав, что условия, противоречащие существу законодательного регулирования, могут быть признаны ничтожными. Также применены нормы о толковании договора (ст. 431 ГК РФ) и о присоединении (ст. 428 ГК РФ) при явном неравенстве переговорных возможностей.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 24.02.2026 по делу А40-39860/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Доставка морем Агро» обратилось к ООО «НТК» с иском о признании недействительным абзаца шестого пункта 4.2 и пункта 4.3 договора от 20.03.2024 № НТК/2024-51 на оказание услуг по подаче железнодорожных вагонов под погрузку.
Спорные условия предусматривали, что нахождение вагонов на станциях сверх трёх суток считается дополнительной услугой, оплачиваемой по ставке 3 500 руб. за вагон в сутки, независимо от согласия заказчика.
Истец указал, что обязанность оплачивать простой вагонов в пути следования до станции погрузки возлагает на него риски, находящиеся вне его контроля, а общая стоимость услуг становится непредсказуемой.
Процессуальный путь: отказ в первой инстанции, оставление решения без изменения в апелляции, подача кассационной жалобы.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказалась в удовлетворении иска, исходя из принципа свободы договора. Суд посчитал, что истец добровольно согласился с условиями, был осведомлён о возможных расходах и действовал в рамках предпринимательского риска.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, повторив выводы первой инстанции. Он не дал самостоятельной оценки доводам о непредсказуемости стоимости, злоупотреблении правом и обременительности условий, фактически воспроизведя мотивировку нижестоящего суда.
🗣 Позиции сторон
Заявитель кассации указал, что спорные условия противоречат существу договора возмездного оказания услуг (ст. 779, 781 ГК РФ), поскольку оплата начисляется за период до исполнения обязательств. Также заявитель ссылался на злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) и отсутствие реальной возможности повлиять на продолжительность простоя.
Оппонент возражал против жалобы, утверждая, что условия были согласованы сторонами, соответствуют принципу свободы договора и не нарушают закон. Ответчик настаивал, что истец — профессиональный участник рынка и должен был оценить риски при заключении договора.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил существенные нарушения процессуального и материального права: суды не выяснили действительную волю сторон, не исследовали соответствие спорных условий предмету договора и существу обязательства по ст. 779, 781 ГК РФ.
Не была дана оценка вопросам добросовестности (ст. 1, 10 ГК РФ), наличию причинно-следственной связи между действиями заказчика и простоем, а также экономической природе спорной платы — является ли она оплатой услуги или санкцией (возможно, подлежащей ст. 333 ГК РФ).
Кассация сослалась на п. 74 постановления Пленума ВС № 25, указав, что условия, противоречащие существу законодательного регулирования, могут быть признаны ничтожными. Также применены нормы о толковании договора (ст. 431 ГК РФ) и о присоединении (ст. 428 ГК РФ) при явном неравенстве переговорных возможностей.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ВЫВОД О ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ РЕМОНТОМ АВТОМОБИЛЯ И ПОЖАРОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ ИССЛЕДОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРИЧИН ВОЗГОРАНИЯ, НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЕТСЯ ОТВЕТЧИК, И ОЦЕНКИ ИХ ДОКАЗАННОСТИ
Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.02.2026 по делу А79-3310/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Первая Транспортная Медиакомпания» (лизингополучатель) обратилось к ООО «Дорисс-Скан», ООО «Автомобильный завод Раритэк» и ООО «Автомир» с иском о солидарном взыскании 9 200 000 рублей убытков, причинённых полным уничтожением автобуса LOTOS 206 в результате пожара 07.07.2021.
Автобус был приобретён по договору лизинга у ООО «Лизинговая компания „СТОУН-XXI““, а ранее продан ООО „Автомир“ — дилером производителя ООО „АЗ Раритэк“. В гарантийный период ремонт двигателя и турбокомпрессора проводило ООО „Дорисс-Скан“.
Истец считает, что пожар произошёл из-за некачественного ремонта, выполненного ООО „Дорисс-Скан“ 24.04.2021, вследствие чего масло попало на нагретые детали. Страховщик ПАО „Росгосстрах“ отказал в выплате возмещения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Чувашской Республики — Чувашии отказал в удовлетворении иска. Суд не установил достаточной причинно-следственной связи между ремонтными работами и пожаром, а также не признал вину ответчиков.
Апелляционный суд: Первый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и взыскал с ООО «Дорисс-Скан» в пользу истца 9 200 000 рублей. При этом в удовлетворении иска к ООО «АЗ Раритэк» и ООО «Автомир» отказано. Апелляция основала выводы на экспертизах, указавших на негерметичность соединения турбокомпрессора как причину пожара.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Дорисс-Скан»):
— Не проводило ремонт фланца, где было установлено отсутствие уплотнительного кольца; этот узел относится к системе выпуска газов, за которую исполнитель не отвечает.
— Утечка масла связана с неисправностью системы смазки, возникшей после ремонта или из-за отсутствия предрейсового контроля.
— Размер убытков определён ошибочно: вместо рыночной стоимости использована цена нового автобуса, хотя ТС эксплуатировался почти два года.
Оппонент (ООО «ТМК 1»):
— Поддерживает вывод апелляционного суда: пожар вызван ненадлежащим ремонтом турбокомпрессора, выполненным ООО «Дорисс-Скан».
— Экспертные заключения подтверждают, что отсутствие прокладки и разгерметизация стали причиной попадания масла на нагретые поверхности.
— Истец выполнил все обязанности по приёмке и эксплуатации, включая техническое обслуживание.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд нарушил нормы материального права, не полно исследовав условия для привлечения к ответственности: вина ответчика, противоправность действий, наличие причинно-следственной связи и реальный размер убытков.
Не установлено, мог ли дефект быть выявлен при предрейсовом контроле, предусмотренном приказом Минтранса № 9. Также не учтено, что турбокомпрессор устанавливался из материалов заказчика, а после ремонта проводились дополнительные работы по замене масла.
Вывод о вине ООО «Дорисс-Скан» сделан без анализа всех обстоятельств, включая возможность масляного голодания и разрушения подшипника. Размер убытков в 9 200 000 руб. принят как стоимость нового автобуса, без учёта износа.
📌 Итог
Суд отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.02.2026 по делу А79-3310/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Первая Транспортная Медиакомпания» (лизингополучатель) обратилось к ООО «Дорисс-Скан», ООО «Автомобильный завод Раритэк» и ООО «Автомир» с иском о солидарном взыскании 9 200 000 рублей убытков, причинённых полным уничтожением автобуса LOTOS 206 в результате пожара 07.07.2021.
Автобус был приобретён по договору лизинга у ООО «Лизинговая компания „СТОУН-XXI““, а ранее продан ООО „Автомир“ — дилером производителя ООО „АЗ Раритэк“. В гарантийный период ремонт двигателя и турбокомпрессора проводило ООО „Дорисс-Скан“.
Истец считает, что пожар произошёл из-за некачественного ремонта, выполненного ООО „Дорисс-Скан“ 24.04.2021, вследствие чего масло попало на нагретые детали. Страховщик ПАО „Росгосстрах“ отказал в выплате возмещения.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Чувашской Республики — Чувашии отказал в удовлетворении иска. Суд не установил достаточной причинно-следственной связи между ремонтными работами и пожаром, а также не признал вину ответчиков.
Апелляционный суд: Первый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и взыскал с ООО «Дорисс-Скан» в пользу истца 9 200 000 рублей. При этом в удовлетворении иска к ООО «АЗ Раритэк» и ООО «Автомир» отказано. Апелляция основала выводы на экспертизах, указавших на негерметичность соединения турбокомпрессора как причину пожара.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «Дорисс-Скан»):
— Не проводило ремонт фланца, где было установлено отсутствие уплотнительного кольца; этот узел относится к системе выпуска газов, за которую исполнитель не отвечает.
— Утечка масла связана с неисправностью системы смазки, возникшей после ремонта или из-за отсутствия предрейсового контроля.
— Размер убытков определён ошибочно: вместо рыночной стоимости использована цена нового автобуса, хотя ТС эксплуатировался почти два года.
Оппонент (ООО «ТМК 1»):
— Поддерживает вывод апелляционного суда: пожар вызван ненадлежащим ремонтом турбокомпрессора, выполненным ООО «Дорисс-Скан».
— Экспертные заключения подтверждают, что отсутствие прокладки и разгерметизация стали причиной попадания масла на нагретые поверхности.
— Истец выполнил все обязанности по приёмке и эксплуатации, включая техническое обслуживание.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд нарушил нормы материального права, не полно исследовав условия для привлечения к ответственности: вина ответчика, противоправность действий, наличие причинно-следственной связи и реальный размер убытков.
Не установлено, мог ли дефект быть выявлен при предрейсовом контроле, предусмотренном приказом Минтранса № 9. Также не учтено, что турбокомпрессор устанавливался из материалов заказчика, а после ремонта проводились дополнительные работы по замене масла.
Вывод о вине ООО «Дорисс-Скан» сделан без анализа всех обстоятельств, включая возможность масляного голодания и разрушения подшипника. Размер убытков в 9 200 000 руб. принят как стоимость нового автобуса, без учёта износа.
📌 Итог
Суд отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
ПЕРЕДАЧА СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЮ, КОТОРОЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ, ЕСЛИ ТАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Постановление АС Северо-Западного округа от 25.02.2026 по делу А56-21105/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области оспорила представление Управления федерального казначейства по Ленинградской области от 13.12.2024 № 45-09-05/18-4428, выданное после проверки использования субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в 2023 году.
Управление посчитало нарушением выделение субсидии Центру питания «Здоровое детство» — учреждению, не осуществляющему образовательную деятельность, а также расходование средств на выплаты персоналу, не связанные с закупкой продуктов. Сумма субсидии составила 55 154 300 руб., из них 20 084 820 руб. — средства федерального бюджета.
Комитет по образованию привлечен к делу в качестве третьего лица. Дело прошло через первую и апелляционную инстанции, где в удовлетворении требований Администрации было отказано.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала Администрации в признании недействительным представления УФК. Суд согласился с выводами Управления о неправомерности предоставления субсидии Центру питания, поскольку он не является образовательной организацией, и о нецелевом использовании средств на выплаты персоналу.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал позицию, что контроль за расходованием субвенции должен осуществляться Администрацией, и признал обоснованными претензии УФК по обоим пунктам представления.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Администрация) указала, что законодательство не запрещает передачу организации питания стороннему муниципальному учреждению по договору. Подчеркнуто, что такая модель соответствует методическим рекомендациям Роспотребнадзора и правовой позиции Верховного Суда РФ. Также отмечено, что проверка учетной политики за 2020–2022 годы проведена с нарушением сроков.
Оппонент (Управление) настаивало, что субсидия должна предоставляться исключительно образовательным организациям, а Центр питания, не имеющий статуса образовательного учреждения, не мог быть получателем. Также указано на нецелевое использование средств на выплаты персоналу и нарушения в оформлении учетной политики Администрацией.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды ошибочно применили нормы материального права. Федеральное законодательство не запрещает передачу функции питания сторонней организации, в том числе муниципальному учреждению, при наличии локальных актов и договоров. Указание Минпросвещения РФ подтверждает, что выбор способа организации питания остается за образовательными организациями.
Что касается учетной политики, суды приняли во внимание периоды 2020 и 2022 годов, которые не входили в проверяемый период (14.10.2024 – 15.11.2024), что сделало выводы по этому эпизоду неправомерными.
По части нецелевого расходования средств суд кассации указал, что этот вопрос не был должным образом исследован, и установление новых фактов в кассации невозможно — дело необходимо направить на новое рассмотрение.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью, признал недействительным представление УФК по пункту 2 полностью и по пункту 1 — в части, касающейся неправомерного получения субсидии Центром питания, а остальную часть дела направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 25.02.2026 по делу А56-21105/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области оспорила представление Управления федерального казначейства по Ленинградской области от 13.12.2024 № 45-09-05/18-4428, выданное после проверки использования субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в 2023 году.
Управление посчитало нарушением выделение субсидии Центру питания «Здоровое детство» — учреждению, не осуществляющему образовательную деятельность, а также расходование средств на выплаты персоналу, не связанные с закупкой продуктов. Сумма субсидии составила 55 154 300 руб., из них 20 084 820 руб. — средства федерального бюджета.
Комитет по образованию привлечен к делу в качестве третьего лица. Дело прошло через первую и апелляционную инстанции, где в удовлетворении требований Администрации было отказано.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала Администрации в признании недействительным представления УФК. Суд согласился с выводами Управления о неправомерности предоставления субсидии Центру питания, поскольку он не является образовательной организацией, и о нецелевом использовании средств на выплаты персоналу.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал позицию, что контроль за расходованием субвенции должен осуществляться Администрацией, и признал обоснованными претензии УФК по обоим пунктам представления.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Администрация) указала, что законодательство не запрещает передачу организации питания стороннему муниципальному учреждению по договору. Подчеркнуто, что такая модель соответствует методическим рекомендациям Роспотребнадзора и правовой позиции Верховного Суда РФ. Также отмечено, что проверка учетной политики за 2020–2022 годы проведена с нарушением сроков.
Оппонент (Управление) настаивало, что субсидия должна предоставляться исключительно образовательным организациям, а Центр питания, не имеющий статуса образовательного учреждения, не мог быть получателем. Также указано на нецелевое использование средств на выплаты персоналу и нарушения в оформлении учетной политики Администрацией.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды ошибочно применили нормы материального права. Федеральное законодательство не запрещает передачу функции питания сторонней организации, в том числе муниципальному учреждению, при наличии локальных актов и договоров. Указание Минпросвещения РФ подтверждает, что выбор способа организации питания остается за образовательными организациями.
Что касается учетной политики, суды приняли во внимание периоды 2020 и 2022 годов, которые не входили в проверяемый период (14.10.2024 – 15.11.2024), что сделало выводы по этому эпизоду неправомерными.
По части нецелевого расходования средств суд кассации указал, что этот вопрос не был должным образом исследован, и установление новых фактов в кассации невозможно — дело необходимо направить на новое рассмотрение.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью, признал недействительным представление УФК по пункту 2 полностью и по пункту 1 — в части, касающейся неправомерного получения субсидии Центром питания, а остальную часть дела направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПИСКА НА ЗАКАЗНУЮ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ С ОТТИСКОМ УЗЛА ФЕЛЬДЪЕГЕРСКО-ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОДТВЕРЖДАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ КОПИЙ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ
Постановление АС Северо-Западного округа от 25.02.2026 по делу А42-3772/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Фонд капитального ремонта в Мурманской области подал иск к Управлению Федерального агентства по управлению госимуществом о взыскании 351 350 руб. 69 коп. задолженности по взносам на капитальный ремонт за период с 29.02.2016 по 28.02.2023.
Суд привлек Министерство обороны в качестве ответчика, а также федеральное казённое учреждение — соответчика. Истец уточнил требования: просил взыскать с Министерства 53 536 руб. за период с 01.05.2022 по 28.02.2023.
Первый суд удовлетворил иск частично, взыскав 48 335 руб. 56 коп. Апелляционный суд оставил жалобу Министерства без движения, затем вернул её из-за неустранения нарушений при подаче.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с Министерства обороны 48 335 руб. 56 коп., отказав в остальной части требований.
Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу Министерства без движения до 10.12.2025 из-за нарушений при направлении копий жалобы. После истечения срока и неустранения недостатков апелляционный суд вернул жалобу заявителю.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель (Министерство обороны): представление списка на заказную корреспонденцию с уведомлением о вручении через фельдъегерскую связь является надлежащим доказательством направления копий жалобы; это соответствует требованиям пункта 3 части 4 статьи 260 АПК РФ.
Оппонент: не представлено — Фонд, Управление и Учреждение не участвовали в рассмотрении кассационной жалобы.
🧭 Позиция кассации
Суд апелляционной инстанции неправомерно вернул жалобу, поскольку Министерство представило список № 10/193 от 27.10.2025 с оттиском Узла фельдъегерско-почтовой связи войсковой части 28916-П, что подтверждает отправку копий жалобы.
Направление корреспонденции через фельдъегерскую связь допускается для федеральных органов исполнительной власти. Суд апелляционной инстанции должен был признать документы достаточными, так как они подтверждают соблюдение процессуальных требований по направлению жалобы.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2025.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 25.02.2026 по делу А42-3772/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Фонд капитального ремонта в Мурманской области подал иск к Управлению Федерального агентства по управлению госимуществом о взыскании 351 350 руб. 69 коп. задолженности по взносам на капитальный ремонт за период с 29.02.2016 по 28.02.2023.
Суд привлек Министерство обороны в качестве ответчика, а также федеральное казённое учреждение — соответчика. Истец уточнил требования: просил взыскать с Министерства 53 536 руб. за период с 01.05.2022 по 28.02.2023.
Первый суд удовлетворил иск частично, взыскав 48 335 руб. 56 коп. Апелляционный суд оставил жалобу Министерства без движения, затем вернул её из-за неустранения нарушений при подаче.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с Министерства обороны 48 335 руб. 56 коп., отказав в остальной части требований.
Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу Министерства без движения до 10.12.2025 из-за нарушений при направлении копий жалобы. После истечения срока и неустранения недостатков апелляционный суд вернул жалобу заявителю.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель (Министерство обороны): представление списка на заказную корреспонденцию с уведомлением о вручении через фельдъегерскую связь является надлежащим доказательством направления копий жалобы; это соответствует требованиям пункта 3 части 4 статьи 260 АПК РФ.
Оппонент: не представлено — Фонд, Управление и Учреждение не участвовали в рассмотрении кассационной жалобы.
🧭 Позиция кассации
Суд апелляционной инстанции неправомерно вернул жалобу, поскольку Министерство представило список № 10/193 от 27.10.2025 с оттиском Узла фельдъегерско-почтовой связи войсковой части 28916-П, что подтверждает отправку копий жалобы.
Направление корреспонденции через фельдъегерскую связь допускается для федеральных органов исполнительной власти. Суд апелляционной инстанции должен был признать документы достаточными, так как они подтверждают соблюдение процессуальных требований по направлению жалобы.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2025.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПРИ ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ СУД ОБЯЗАН ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ВСТРЕЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОПРЕДЕЛИТЬ ИТОГОВОЕ САЛЬДО РАСЧЕТОВ, ЕСЛИ ИЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕПИСКУ СТОРОН, СЛЕДУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ЗАЧЕТА
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 25.02.2026 по делу А53-35463/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Электромонтажная компания "Югэнерго"» обратилось к ООО «ЭлектроСтрой» с иском о взыскании 1 385 579 рублей 04 копейки задолженности по трем договорам подряда от 01.12.2023 № 3/12/23, № 4/12/23, № 5/12/23 и 71 357 рублей 32 копейки неустойки.
Работы выполнялись на объекте АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Подрядчик утверждал, что направил акты КС-2 и КС-3 08.04.2024, мотивированный отказ от их приемки заказчик не представил.
Общество заявило, что работы не принимало, акты не получало, а спорные работы выполнило самостоятельно или силами третьих лиц.
Спор возник также в связи с расходами общества на обучение персонала истца — 457 800 рублей, которые ответчик просил зачесть при расчетах.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд исходил из того, что подрядчик представил акты КС-2 и КС-3, направил их заказчику, мотивированный отказ не поступил, следовательно, работы считаются принятыми. Обязанность доказать обратное лежала на заказчике, который этого не сделал.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что общество не опровергло факт выполнения работ, не провело экспертизу и не расторгло договор.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «ЭлектроСтрой») настаивал, что акты КС-2 и КС-3 не получал, работы не принимал, фактически они не выполнялись истцом, а спорные объемы выполнены ответчиком самостоятельно.
Оппонент (ООО «Электромонтажная компания "Югэнерго"») утверждал, что все работы выполнены, акты направлены, мотивированный отказ отсутствует, требования обоснованы, а расходы на обучение не являются основанием для зачета.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не рассмотрев вопрос о сальдировании встречных обязательств. При прекращении договорных отношений необходимо соотнести взаимные предоставления сторон.
Суды не учли письма сторон, в которых обсуждалась возможность зачета затрат на обучение персонала (457 800 рублей) в счет будущих работ. Эти обстоятельства имеют значение для определения окончательного размера задолженности.
Выводы о полной задолженности сделаны без анализа возможности частичного погашения требований, что повлияло на правильность решения.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 25.02.2026 по делу А53-35463/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Электромонтажная компания "Югэнерго"» обратилось к ООО «ЭлектроСтрой» с иском о взыскании 1 385 579 рублей 04 копейки задолженности по трем договорам подряда от 01.12.2023 № 3/12/23, № 4/12/23, № 5/12/23 и 71 357 рублей 32 копейки неустойки.
Работы выполнялись на объекте АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Подрядчик утверждал, что направил акты КС-2 и КС-3 08.04.2024, мотивированный отказ от их приемки заказчик не представил.
Общество заявило, что работы не принимало, акты не получало, а спорные работы выполнило самостоятельно или силами третьих лиц.
Спор возник также в связи с расходами общества на обучение персонала истца — 457 800 рублей, которые ответчик просил зачесть при расчетах.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд исходил из того, что подрядчик представил акты КС-2 и КС-3, направил их заказчику, мотивированный отказ не поступил, следовательно, работы считаются принятыми. Обязанность доказать обратное лежала на заказчике, который этого не сделал.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что общество не опровергло факт выполнения работ, не провело экспертизу и не расторгло договор.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «ЭлектроСтрой») настаивал, что акты КС-2 и КС-3 не получал, работы не принимал, фактически они не выполнялись истцом, а спорные объемы выполнены ответчиком самостоятельно.
Оппонент (ООО «Электромонтажная компания "Югэнерго"») утверждал, что все работы выполнены, акты направлены, мотивированный отказ отсутствует, требования обоснованы, а расходы на обучение не являются основанием для зачета.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не рассмотрев вопрос о сальдировании встречных обязательств. При прекращении договорных отношений необходимо соотнести взаимные предоставления сторон.
Суды не учли письма сторон, в которых обсуждалась возможность зачета затрат на обучение персонала (457 800 рублей) в счет будущих работ. Эти обстоятельства имеют значение для определения окончательного размера задолженности.
Выводы о полной задолженности сделаны без анализа возможности частичного погашения требований, что повлияло на правильность решения.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
ПРОПУСК СРОКА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ПО ОСНОВНОМУ ТРЕБОВАНИЮ ВЛЕЧЕТ ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО НЕУСТОЙКЕ
Постановление АС Поволжского округа от 25.02.2026 по делу А12-34415/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Департамент муниципального имущества администрации Волгограда обратился к индивидуальному предпринимателю Перцеву А.В. с иском о взыскании неустойки за просрочку арендных платежей по договору от 27.08.2001 на земельный участок.
Неустойка начислена за период с 01.01.2023 по 31.10.2024 в размере 433 577,16 руб. на основании задолженности по решению Краснооктябрьского районного суда от 18.02.2011 № 2-1022/11, в котором с Перцева А.В. взыскана задолженность и неустойка за 2008–2010 годы.
Исполнительное производство по этому решению окончено 05.10.2016, а попытка восстановить срок для предъявления исполнительного листа отклонена Волгоградским областным судом 17.11.2022.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ИП Перцева А.В. неустойку в размере 412 612,40 руб. В остальной части иска отказано. Суд исходил из наличия задолженности и права Департамента на взыскание неустойки.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Признал, что требование основано на ранее взысканной задолженности, но указал, что отсутствие доказательств признания её безнадежной ко взысканию не лишает Департамент права на неустойку.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ИП Перцев А.В.) утверждал, что главная задолженность утратила принудительную защиту из-за пропуска срока предъявления исполнительного листа. Поскольку истек срок «исполнительной давности», по аналогии с исковой давностью, должен считаться истекшим и срок по дополнительным требованиям — включая неустойку.
Оппонент (Департамент) настаивал, что неустойка начисляется на законных основаниях, пока задолженность не погашена. Утверждал, что факт признания долга безнадежным не подтвержден, а право на взыскание сохраняется до фактического исполнения обязательства.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что по смыслу пункта 2 статьи 207 ГК РФ пропуск срока предъявления исполнительного документа по главному требованию влечёт истечение срока исковой давности по дополнительным требованиям, включая неустойку.
Поскольку исполнительное производство по решению от 18.02.2011 окончено в 2016 году, а восстановление срока предъявления исполнительного листа отклонено, возможность принудительного взыскания основного долга утрачена. Соответственно, требование о взыскании неустойки не подлежит удовлетворению.
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, не учтя последствия пропуска срока исполнения судебного акта.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и принял новый судебный акт об отказе в удовлетворении всех требований истца.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 25.02.2026 по делу А12-34415/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Департамент муниципального имущества администрации Волгограда обратился к индивидуальному предпринимателю Перцеву А.В. с иском о взыскании неустойки за просрочку арендных платежей по договору от 27.08.2001 на земельный участок.
Неустойка начислена за период с 01.01.2023 по 31.10.2024 в размере 433 577,16 руб. на основании задолженности по решению Краснооктябрьского районного суда от 18.02.2011 № 2-1022/11, в котором с Перцева А.В. взыскана задолженность и неустойка за 2008–2010 годы.
Исполнительное производство по этому решению окончено 05.10.2016, а попытка восстановить срок для предъявления исполнительного листа отклонена Волгоградским областным судом 17.11.2022.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ИП Перцева А.В. неустойку в размере 412 612,40 руб. В остальной части иска отказано. Суд исходил из наличия задолженности и права Департамента на взыскание неустойки.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Признал, что требование основано на ранее взысканной задолженности, но указал, что отсутствие доказательств признания её безнадежной ко взысканию не лишает Департамент права на неустойку.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ИП Перцев А.В.) утверждал, что главная задолженность утратила принудительную защиту из-за пропуска срока предъявления исполнительного листа. Поскольку истек срок «исполнительной давности», по аналогии с исковой давностью, должен считаться истекшим и срок по дополнительным требованиям — включая неустойку.
Оппонент (Департамент) настаивал, что неустойка начисляется на законных основаниях, пока задолженность не погашена. Утверждал, что факт признания долга безнадежным не подтвержден, а право на взыскание сохраняется до фактического исполнения обязательства.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что по смыслу пункта 2 статьи 207 ГК РФ пропуск срока предъявления исполнительного документа по главному требованию влечёт истечение срока исковой давности по дополнительным требованиям, включая неустойку.
Поскольку исполнительное производство по решению от 18.02.2011 окончено в 2016 году, а восстановление срока предъявления исполнительного листа отклонено, возможность принудительного взыскания основного долга утрачена. Соответственно, требование о взыскании неустойки не подлежит удовлетворению.
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, не учтя последствия пропуска срока исполнения судебного акта.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и принял новый судебный акт об отказе в удовлетворении всех требований истца.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОСПАРИВАНИЕ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ АРЕСТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КАК ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ ДОПУСТИМО, ЕСЛИ ОНО ИНИЦИИРОВАНО ДО НАПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ
Постановление АС Поволжского округа от 25.02.2026 по делу А06-11876/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Атавов Ильмутдин Джалалутдинович обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий Межрегионального территориального управления Ространснадзора по ЮФО, выразившихся в составлении протокола ареста транспортного средства (автобус ПАЗ, г/н У406ХК/05) от 28.11.2024 № Р001412.
Арест был применён как мера обеспечения по делу об административном правонарушении за выпуск на маршрут без работоспособной аппаратуры ГЛОНАСС и отсутствия данных в системе КИАСК-ТС-РВ. Спор возник из вопроса о допустимости самостоятельного оспаривания ареста до вступления в силу постановления о привлечении к ответственности.
Заявление подано 04.12.2024, материалы дела об административном правонарушении поступили в суд общей юрисдикции 20.12.2024, постановление о привлечении к ответственности вынесено 25.01.2025.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция — Арбитражный суд Астраханской области отказал в удовлетворении требований. Суд посчитал, что арест был законным и соразмерным мерой для пресечения нарушения лицензионных требований.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и прекратил производство по делу. Он исходил из того, что оспариваемые действия уже были затронуты в деле об административной ответственности (дело № 5-1/2025), и их самостоятельное оспаривание недопустимо после вынесения постановления о привлечении к ответственности.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — ИП Атавов И.Д. утверждал, что арест транспортного средства был оспорен до направления материалов в суд общей юрисдикции и до вынесения постановления о привлечении к ответственности, следовательно, оспаривание в порядке главы 24 АПК РФ было допустимым.
Оппонент — МТУ Ространснадзора по ЮФО не представил позицию в кассационном заседании, поскольку не участвовал в рассмотрении дела.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд нарушил процессуальное право, прекратив производство. Оспариваемые действия были обжалованы 04.12.2024, то есть до направления материалов в суд общей юрисдикции (20.12.2024) и до вынесения постановления о привлечении к ответственности (25.01.2025), что соответствует условиям самостоятельного оспаривания по пункту 3.1 Постановления Пленума ВС № 10.
Суд также учёл, что суд общей юрисдикции не давал правовой оценки законности ареста, а лишь констатировал его факт. Следовательно, оснований для прекращения дела в арбитражном суде не имелось.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию для проверки жалобы по существу.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 25.02.2026 по делу А06-11876/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Атавов Ильмутдин Джалалутдинович обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий Межрегионального территориального управления Ространснадзора по ЮФО, выразившихся в составлении протокола ареста транспортного средства (автобус ПАЗ, г/н У406ХК/05) от 28.11.2024 № Р001412.
Арест был применён как мера обеспечения по делу об административном правонарушении за выпуск на маршрут без работоспособной аппаратуры ГЛОНАСС и отсутствия данных в системе КИАСК-ТС-РВ. Спор возник из вопроса о допустимости самостоятельного оспаривания ареста до вступления в силу постановления о привлечении к ответственности.
Заявление подано 04.12.2024, материалы дела об административном правонарушении поступили в суд общей юрисдикции 20.12.2024, постановление о привлечении к ответственности вынесено 25.01.2025.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция — Арбитражный суд Астраханской области отказал в удовлетворении требований. Суд посчитал, что арест был законным и соразмерным мерой для пресечения нарушения лицензионных требований.
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и прекратил производство по делу. Он исходил из того, что оспариваемые действия уже были затронуты в деле об административной ответственности (дело № 5-1/2025), и их самостоятельное оспаривание недопустимо после вынесения постановления о привлечении к ответственности.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы — ИП Атавов И.Д. утверждал, что арест транспортного средства был оспорен до направления материалов в суд общей юрисдикции и до вынесения постановления о привлечении к ответственности, следовательно, оспаривание в порядке главы 24 АПК РФ было допустимым.
Оппонент — МТУ Ространснадзора по ЮФО не представил позицию в кассационном заседании, поскольку не участвовал в рассмотрении дела.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд нарушил процессуальное право, прекратив производство. Оспариваемые действия были обжалованы 04.12.2024, то есть до направления материалов в суд общей юрисдикции (20.12.2024) и до вынесения постановления о привлечении к ответственности (25.01.2025), что соответствует условиям самостоятельного оспаривания по пункту 3.1 Постановления Пленума ВС № 10.
Суд также учёл, что суд общей юрисдикции не давал правовой оценки законности ареста, а лишь констатировал его факт. Следовательно, оснований для прекращения дела в арбитражном суде не имелось.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда полностью и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию для проверки жалобы по существу.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
ПРОДАВЕЦ, НЕ ПЕРЕДАВШИЙ ТОВАР СВОБОДНЫМ ОТ ОБРЕМЕНЕНИЙ, НЕ ВПРАВЕ ССЫЛАТЬСЯ НА УКЛОНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ ОТ ЕГО ПРИНЯТИЯ, ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ НЕ БЫЛ ОСВЕДОМЛЕН О ПРАВАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ НА ТОВАР
Постановление АС Уральского округа от 25.02.2026 по делу А07-40060/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Фирстов Владимир Михайлович обратился к индивидуальному предпринимателю Калашниковой Наталье Александровне с иском о расторжении договора купли-продажи транспортного средства, взыскании неосновательного обогащения на сумму 111 111 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами — 2 279 руб. 90 коп.
Спор возник в связи с приобретением истцом автомобиля на торгах в рамках процедуры банкротства должника, где ответчик выступала финансовым управляющим. Истец оплатил имущество, но не получил его передачи и документов. Утверждается, что автомобиль был продан с существенными юридическими обременениями, о которых покупателю не сообщили.
Дело прошло первую инстанцию и апелляцию, после чего было обжаловано в кассации.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении требований, исходя из преюдициального значения обстоятельств по делу № А07-28368/2022. Суд посчитал, что истец уклонялся от получения имущества, поскольку отказался забирать автомобиль после осмотра, и не представил доказательств недобросовестности ответчика.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции. Он признал доказанным факт уклонения истца от получения имущества и указал, что доказательств обратного не представлено. Также суд счёл, что обстоятельства, установленные в предыдущем деле, не требуют дополнительной проверки.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Фирстов В.М.) указал, что ответчик не исполнила обязанность по передаче имущества, скрыла информацию об аресте и ограничениях на регистрацию, а также о вступившем в силу решении об обращении взыскания на автомобиль. Также заявитель отметил, что транспортное средство прекращено с учёта и реализовано на запчасти, что делает передачу невозможной.
Оппонент (Калашникова Н.А.) просит оставить судебные акты без изменения. Она считает, что требования истца необоснованны, поскольку он сам отказался от получения имущества, а все действия по организации торгов и продаже были выполнены в соответствии с законом.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправомерно отнесли к предмету спора только поведение истца, игнорируя ключевые обстоятельства: наличие обременений, отсутствие информации о них у покупателя и возможность передачи имущества.
Нарушена статья 460 ГК РФ: продавец обязан передать товар свободным от прав третьих лиц, если покупатель не знал и не должен был знать об обременениях. Суды не исследовали, была ли у истца возможность узнать об ограничениях, и не оценили действия ответчика как продавца. Также не проверен довод о прекращении регистрации и уничтожении автомобиля.
Кассация указала, что при новом рассмотрении необходимо установить судьбу автомобиля, оценить осведомлённость сторон, проверить возможность передачи имущества и дать правовую оценку всем доводам с учётом статей 454, 456, 460 ГК РФ и статьи 69 АПК РФ.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 25.02.2026 по делу А07-40060/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Фирстов Владимир Михайлович обратился к индивидуальному предпринимателю Калашниковой Наталье Александровне с иском о расторжении договора купли-продажи транспортного средства, взыскании неосновательного обогащения на сумму 111 111 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами — 2 279 руб. 90 коп.
Спор возник в связи с приобретением истцом автомобиля на торгах в рамках процедуры банкротства должника, где ответчик выступала финансовым управляющим. Истец оплатил имущество, но не получил его передачи и документов. Утверждается, что автомобиль был продан с существенными юридическими обременениями, о которых покупателю не сообщили.
Дело прошло первую инстанцию и апелляцию, после чего было обжаловано в кассации.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказала в удовлетворении требований, исходя из преюдициального значения обстоятельств по делу № А07-28368/2022. Суд посчитал, что истец уклонялся от получения имущества, поскольку отказался забирать автомобиль после осмотра, и не представил доказательств недобросовестности ответчика.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции. Он признал доказанным факт уклонения истца от получения имущества и указал, что доказательств обратного не представлено. Также суд счёл, что обстоятельства, установленные в предыдущем деле, не требуют дополнительной проверки.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Фирстов В.М.) указал, что ответчик не исполнила обязанность по передаче имущества, скрыла информацию об аресте и ограничениях на регистрацию, а также о вступившем в силу решении об обращении взыскания на автомобиль. Также заявитель отметил, что транспортное средство прекращено с учёта и реализовано на запчасти, что делает передачу невозможной.
Оппонент (Калашникова Н.А.) просит оставить судебные акты без изменения. Она считает, что требования истца необоснованны, поскольку он сам отказался от получения имущества, а все действия по организации торгов и продаже были выполнены в соответствии с законом.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды неправомерно отнесли к предмету спора только поведение истца, игнорируя ключевые обстоятельства: наличие обременений, отсутствие информации о них у покупателя и возможность передачи имущества.
Нарушена статья 460 ГК РФ: продавец обязан передать товар свободным от прав третьих лиц, если покупатель не знал и не должен был знать об обременениях. Суды не исследовали, была ли у истца возможность узнать об ограничениях, и не оценили действия ответчика как продавца. Также не проверен довод о прекращении регистрации и уничтожении автомобиля.
Кассация указала, что при новом рассмотрении необходимо установить судьбу автомобиля, оценить осведомлённость сторон, проверить возможность передачи имущества и дать правовую оценку всем доводам с учётом статей 454, 456, 460 ГК РФ и статьи 69 АПК РФ.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
ВКЛЮЧЕНИЕ В МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ФАКТЫ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОШИБКИ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА БЕЗ ЕГО УЧАСТИЯ, НАРУШАЕТ ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЭТОГО ЛИЦА И ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ СУДЕБНОГО АКТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАКОГО СОГЛАШЕНИЯ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 26.02.2026 по делу А19-23678/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития „Мирпроект“» обратилось к ГАУ Иркутской области «Ирэкспертиза» с иском о взыскании 4 615 241 рубля, включая убытки, неполученный доход, проценты за пользование чужими средствами и неустойку по контрактам на экспертные услуги.
Стороны достигли мирового соглашения, которое суд первой инстанции утвердил 10 декабря 2025 года. В соглашении ответчик признал, что экспертное заключение по объекту в Ангарске является незаконным и необоснованным, а также указал, что эксперт Безделева Л.И. допустила ошибки при его подготовке.
Третье лицо — Безделева Л.И. — подала кассационную жалобу, заявив, что положения мирового соглашения нарушают её права и деловую репутацию.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Иркутской области утвердил мировое соглашение сторон 10 декабря 2025 года и прекратил производство по делу. Суд исходил из соответствия соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав третьих лиц.
Апелляционный суд: апелляционная инстанция не рассматривала дело, поскольку спор был урегулирован до истечения срока на подачу апелляции.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Безделева Л.И.): положения мирового соглашения порочат её деловую репутацию, устанавливают факты некачественного выполнения работы без установленной судебно, и были утверждены без её участия и возможности представить возражения.
Оппоненты (истец и ответчик): считают, что мировое соглашение соответствует закону, стороны действовали добровольно, а права Безделевой Л.И. не затрагиваются, поскольку она не является стороной по соглашению.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что суд первой инстанции не проверил, не нарушают ли условия мирового соглашения права и законные интересы третьего лица — Безделевой Л.И., хотя такие основания имелись. Указание в соглашении на ошибки конкретного эксперта с именем и фамилией затрагивает её профессиональную репутацию.
В нарушение статьи 141 АПК РФ суд не исследовал доводы о нарушении прав третьего лица и не обеспечил возможность ознакомиться с проектом соглашения до его утверждения. Отсутствие такой проверки делает определение незаконным и необоснованным.
📌 Итог
Суд кассации отменил определение Арбитражного суда Иркутской области от 10 декабря 2025 года и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 26.02.2026 по делу А19-23678/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития „Мирпроект“» обратилось к ГАУ Иркутской области «Ирэкспертиза» с иском о взыскании 4 615 241 рубля, включая убытки, неполученный доход, проценты за пользование чужими средствами и неустойку по контрактам на экспертные услуги.
Стороны достигли мирового соглашения, которое суд первой инстанции утвердил 10 декабря 2025 года. В соглашении ответчик признал, что экспертное заключение по объекту в Ангарске является незаконным и необоснованным, а также указал, что эксперт Безделева Л.И. допустила ошибки при его подготовке.
Третье лицо — Безделева Л.И. — подала кассационную жалобу, заявив, что положения мирового соглашения нарушают её права и деловую репутацию.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Иркутской области утвердил мировое соглашение сторон 10 декабря 2025 года и прекратил производство по делу. Суд исходил из соответствия соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав третьих лиц.
Апелляционный суд: апелляционная инстанция не рассматривала дело, поскольку спор был урегулирован до истечения срока на подачу апелляции.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (Безделева Л.И.): положения мирового соглашения порочат её деловую репутацию, устанавливают факты некачественного выполнения работы без установленной судебно, и были утверждены без её участия и возможности представить возражения.
Оппоненты (истец и ответчик): считают, что мировое соглашение соответствует закону, стороны действовали добровольно, а права Безделевой Л.И. не затрагиваются, поскольку она не является стороной по соглашению.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что суд первой инстанции не проверил, не нарушают ли условия мирового соглашения права и законные интересы третьего лица — Безделевой Л.И., хотя такие основания имелись. Указание в соглашении на ошибки конкретного эксперта с именем и фамилией затрагивает её профессиональную репутацию.
В нарушение статьи 141 АПК РФ суд не исследовал доводы о нарушении прав третьего лица и не обеспечил возможность ознакомиться с проектом соглашения до его утверждения. Отсутствие такой проверки делает определение незаконным и необоснованным.
📌 Итог
Суд кассации отменил определение Арбитражного суда Иркутской области от 10 декабря 2025 года и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
РЕШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА О ПРОЦЕДУРНОМ НАРУШЕНИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ТОРГОВ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ЕСЛИ СУД НЕ УСТАНОВИЛ, ЧТО ЭТО НАРУШЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОВЛИЯЛО НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 26.02.2026 по делу А15-3779/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Профиль» обратилось в суд с иском к комитету по государственным закупкам Республики Дагестан, МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Ботлихского района» и ООО «Стройсервис-Ажру» о признании недействительными результатов аукциона, протоколов и контракта по закупке № 0103200008424000603 на благоустройство общественной площадки в с. Ансалта.
Истец утверждал, что его заявке необоснованно присвоили лишь 14 баллов из 40 по нестоимостному критерию, из-за чего он занял второе место, хотя предлагал более низкую цену контракта — 4 990 990 руб. против победителя.
Спор возник на фоне решения УФАС по РД от 04.04.2024, признавшего нарушения со стороны заказчика и уполномоченного органа, но не связанного напрямую с оценкой заявок.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказалась удовлетворить иск. Суд указал, что заявки оценены в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, а поскольку контракт уже исполнен, восстановление прав истца через признание торгов недействительными невозможно.
Апелляционный суд решение первой инстанции отменил и полностью удовлетворил иск. Он посчитал, что нарушения, установленные УФАС, повлияли на результат торгов, и признал недействительными протоколы, результаты аукциона и контракт. Также с ответчиков в пользу истца взыскали 12 000 руб. расходов на госпошлину.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель кассации (комитет) утверждал, что выводы апелляции не соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений при оценке заявок не было, а решение УФАС касалось лишь неполного разъяснения итогов, а не ошибок в начислении баллов. Оценка проводилась в соответствии с Постановлением Правительства № 2604.
Оппонент (ООО «Профиль») не представил отзыв, но ранее настаивал, что ему необоснованно занижены баллы по качественному критерию, что фактически исключило его из числа претендентов на победу, несмотря на лучшее ценовое предложение.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляционный суд не проверил доводы комитета о соответствии оценки заявок требованиям законодательства и Положению № 2604. Также не установлено, исполнено ли предписание УФАС. Выводы апелляции основаны на решении антимонопольного органа, который не проверял саму оценку заявок, а лишь факт неполного разъяснения. Это означает, что существенные нарушения порядка торгов, повлиявшие на определение победителя, судом не подтверждены. Апелляционное постановление признано немотивированным.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 26.02.2026 по делу А15-3779/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Профиль» обратилось в суд с иском к комитету по государственным закупкам Республики Дагестан, МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Ботлихского района» и ООО «Стройсервис-Ажру» о признании недействительными результатов аукциона, протоколов и контракта по закупке № 0103200008424000603 на благоустройство общественной площадки в с. Ансалта.
Истец утверждал, что его заявке необоснованно присвоили лишь 14 баллов из 40 по нестоимостному критерию, из-за чего он занял второе место, хотя предлагал более низкую цену контракта — 4 990 990 руб. против победителя.
Спор возник на фоне решения УФАС по РД от 04.04.2024, признавшего нарушения со стороны заказчика и уполномоченного органа, но не связанного напрямую с оценкой заявок.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция отказалась удовлетворить иск. Суд указал, что заявки оценены в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, а поскольку контракт уже исполнен, восстановление прав истца через признание торгов недействительными невозможно.
Апелляционный суд решение первой инстанции отменил и полностью удовлетворил иск. Он посчитал, что нарушения, установленные УФАС, повлияли на результат торгов, и признал недействительными протоколы, результаты аукциона и контракт. Также с ответчиков в пользу истца взыскали 12 000 руб. расходов на госпошлину.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель кассации (комитет) утверждал, что выводы апелляции не соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений при оценке заявок не было, а решение УФАС касалось лишь неполного разъяснения итогов, а не ошибок в начислении баллов. Оценка проводилась в соответствии с Постановлением Правительства № 2604.
Оппонент (ООО «Профиль») не представил отзыв, но ранее настаивал, что ему необоснованно занижены баллы по качественному критерию, что фактически исключило его из числа претендентов на победу, несмотря на лучшее ценовое предложение.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляционный суд не проверил доводы комитета о соответствии оценки заявок требованиям законодательства и Положению № 2604. Также не установлено, исполнено ли предписание УФАС. Выводы апелляции основаны на решении антимонопольного органа, который не проверял саму оценку заявок, а лишь факт неполного разъяснения. Это означает, что существенные нарушения порядка торгов, повлиявшие на определение победителя, судом не подтверждены. Апелляционное постановление признано немотивированным.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
ОТСУТСТВИЕ В ДОВЕРЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПРИЗНАНИЕ ИСКА ОБЯЗЫВАЕТ СУД САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА ВЗЫСКИВАЕМОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Постановление АС Уральского округа от 26.02.2026 по делу А76-8301/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск» обратилось к муниципальному унитарному предприятию «Челябинские коммунальные тепловые сети» с иском о взыскании задолженности за компенсацию сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя за период с января по октябрь 2024 года в сумме 36 579 525 руб. 28 коп., а также пени в размере 12 043 105 руб. 25 коп. и последующих начислений по закону о теплоснабжении.
Требования основаны на договоре № КП-9 от 24.03.2022, по которому ответчик обязан принимать и оплачивать тепловую энергию для компенсации аварийных утечек. Истец направил претензию от 07.03.2025, оставленную без удовлетворения, после чего подал иск.
Спор касается правовой квалификации отношений сторон, порядка расчета долга и применения норм о неустойке.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью: взыскала основной долг в сумме 36 579 525 руб. 28 коп., пени в размере 12 043 105 руб. 25 коп. и последующие начисления по пункту 9.1 статьи 15 закона № 190-ФЗ, а также распределила судебные расходы.
Апелляционный суд изменил решение: оставил взыскание основного долга, но снизил сумму пени до 8 980 474 руб. 64 коп., применив при этом ту же норму закона о теплоснабжении для дальнейших начислений с 20.06.2025.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (МУП «ЧКТС») указал, что отношения между сторонами регулируются не как теплоснабжение, а как оказание услуг по передаче энергии, следовательно, к нему не применима законная неустойка по пункту 9.1 статьи 15 закона № 190-ФЗ. Требует применить лишь проценты по статье 395 ГК РФ.
Оппонент (АО «УСТЭК-Челябинск») считает, что спорные правоотношения подпадают под закон о теплоснабжении, договор соответствует его условиям, а применение законной неустойки обосновано. Оспаривает необходимость отмены судебных актов.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил процессуальные нарушения: нижестоящие суды учли признание иска ответчиком, однако в деле отсутствует заявление о признании, а полномочия представителя на такое действие не были специально оговорены в доверенности. Также не было проверено соответствие расчета основного долга условиям договора и законодательству.
Кроме того, не привлечено третье лицо — Комитет по управлению имуществом города Челябинска, чьи интересы могут быть затронуты, особенно в условиях реорганизации предприятия. Выводы судов о размере пени признаны преждевременными из-за отсутствия проверки основного долга.
📌 Итог
Суд отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 26.02.2026 по делу А76-8301/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск» обратилось к муниципальному унитарному предприятию «Челябинские коммунальные тепловые сети» с иском о взыскании задолженности за компенсацию сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя за период с января по октябрь 2024 года в сумме 36 579 525 руб. 28 коп., а также пени в размере 12 043 105 руб. 25 коп. и последующих начислений по закону о теплоснабжении.
Требования основаны на договоре № КП-9 от 24.03.2022, по которому ответчик обязан принимать и оплачивать тепловую энергию для компенсации аварийных утечек. Истец направил претензию от 07.03.2025, оставленную без удовлетворения, после чего подал иск.
Спор касается правовой квалификации отношений сторон, порядка расчета долга и применения норм о неустойке.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью: взыскала основной долг в сумме 36 579 525 руб. 28 коп., пени в размере 12 043 105 руб. 25 коп. и последующие начисления по пункту 9.1 статьи 15 закона № 190-ФЗ, а также распределила судебные расходы.
Апелляционный суд изменил решение: оставил взыскание основного долга, но снизил сумму пени до 8 980 474 руб. 64 коп., применив при этом ту же норму закона о теплоснабжении для дальнейших начислений с 20.06.2025.
🗣️ Позиции сторон
Заявитель жалобы (МУП «ЧКТС») указал, что отношения между сторонами регулируются не как теплоснабжение, а как оказание услуг по передаче энергии, следовательно, к нему не применима законная неустойка по пункту 9.1 статьи 15 закона № 190-ФЗ. Требует применить лишь проценты по статье 395 ГК РФ.
Оппонент (АО «УСТЭК-Челябинск») считает, что спорные правоотношения подпадают под закон о теплоснабжении, договор соответствует его условиям, а применение законной неустойки обосновано. Оспаривает необходимость отмены судебных актов.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил процессуальные нарушения: нижестоящие суды учли признание иска ответчиком, однако в деле отсутствует заявление о признании, а полномочия представителя на такое действие не были специально оговорены в доверенности. Также не было проверено соответствие расчета основного долга условиям договора и законодательству.
Кроме того, не привлечено третье лицо — Комитет по управлению имуществом города Челябинска, чьи интересы могут быть затронуты, особенно в условиях реорганизации предприятия. Выводы судов о размере пени признаны преждевременными из-за отсутствия проверки основного долга.
📌 Итог
Суд отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
ПРИ НАЛИЧИИ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ ОТСУТСТВИЕ ВИНЫ В ВОЗНИКНОВЕНИИ СКРЫТОГО НЕДОСТАТКА; СУД НЕ ВПРАВЕ ВОЗЛАГАТЬ БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИЧИН ДЕФЕКТА НА ЗАКАЗЧИКА
Постановление АС Московского округа от 25.02.2026 по делу А40-14936/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Русские Автобусы» обратилось к ГУП города Москвы «Мосгортранс» с иском о взыскании 588 666 руб. 85 коп. как неосновательного обогащения.
Стороны заключили договор от 24.05.2021 № МГТ0106-21 на поставку электробусов с обязательным сервисным обслуживанием в течение 15 лет.
«Мосгортранс» начислил штраф за якобы некачественное проведение ТО-2, а затем удержал сумму из оплаты за январь 2024 года.
Истец посчитал удержание незаконным, поскольку услуги по ТО-2 были приняты без претензий, и требует возврата средств.
Спор возник из факта выявления оголённых проводов в Е-панели после проведения ТО-2, что заказчик расценил как нарушение обязательств.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск, установив, что услуги оказаны надлежаще, а ответчик не представил доказательств некачественного исполнения.
Суд исходил из того, что факт принятия работ без замечаний и отсутствие документальных подтверждений дефектов исключают основания для штрафа.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о неправомерности удержания.
Суд апелляционной инстанции не усмотрел нарушений в оценке доказательств и счёл выводы мотивированными.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ГУП «Мосгортранс»): при проведении ТО-2 истцом не были выявлены оголённые провода, что противоречит требованиям технического регламента и регламента обслуживания.
Ответчик указывает, что недостаток был скрытым, но относится к сфере ответственности поставщика, который обязан был его обнаружить при ТО-2.
Также заявитель считает, что суды неправильно распределили бремя доказывания, возложив на заказчика доказательство причин возникновения дефекта.
Оппонент (ООО «Русские Автобусы»): услуги по ТО-2 выполнены в полном объёме и приняты заказчиком без претензий, что исключает возможность последующего взыскания.
Устранение недостатка без заявки не свидетельствует о признании вины, а является мерой по обеспечению безопасности.
Истец настаивает, что ответчик не доказал связь между дефектом и качеством выполненных работ.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не оценили существенные доводы ответчика о нарушении требований технического регламента Таможенного союза № 877.
Не была учтена специфика ТО-2, в рамках которого поставщик обязан проверять состояние электропроводки, включая Е-панель.
Кассация указала на ошибочное распределение бремени доказывания: в соответствии со ст. 401 и п. 2 ст. 475 ГК РФ, продавец обязан доказать отсутствие вины при наличии гарантии.
Суд также отметил, что выявленный недостаток — скрытый, и его обнаружение спустя время не исключает ответственность поставщика.
При новом рассмотрении требуется установить, кто отвечает за дефект, имелись ли основания для штрафа и его удержания.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 25.02.2026 по делу А40-14936/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Русские Автобусы» обратилось к ГУП города Москвы «Мосгортранс» с иском о взыскании 588 666 руб. 85 коп. как неосновательного обогащения.
Стороны заключили договор от 24.05.2021 № МГТ0106-21 на поставку электробусов с обязательным сервисным обслуживанием в течение 15 лет.
«Мосгортранс» начислил штраф за якобы некачественное проведение ТО-2, а затем удержал сумму из оплаты за январь 2024 года.
Истец посчитал удержание незаконным, поскольку услуги по ТО-2 были приняты без претензий, и требует возврата средств.
Спор возник из факта выявления оголённых проводов в Е-панели после проведения ТО-2, что заказчик расценил как нарушение обязательств.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск, установив, что услуги оказаны надлежаще, а ответчик не представил доказательств некачественного исполнения.
Суд исходил из того, что факт принятия работ без замечаний и отсутствие документальных подтверждений дефектов исключают основания для штрафа.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о неправомерности удержания.
Суд апелляционной инстанции не усмотрел нарушений в оценке доказательств и счёл выводы мотивированными.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ГУП «Мосгортранс»): при проведении ТО-2 истцом не были выявлены оголённые провода, что противоречит требованиям технического регламента и регламента обслуживания.
Ответчик указывает, что недостаток был скрытым, но относится к сфере ответственности поставщика, который обязан был его обнаружить при ТО-2.
Также заявитель считает, что суды неправильно распределили бремя доказывания, возложив на заказчика доказательство причин возникновения дефекта.
Оппонент (ООО «Русские Автобусы»): услуги по ТО-2 выполнены в полном объёме и приняты заказчиком без претензий, что исключает возможность последующего взыскания.
Устранение недостатка без заявки не свидетельствует о признании вины, а является мерой по обеспечению безопасности.
Истец настаивает, что ответчик не доказал связь между дефектом и качеством выполненных работ.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не оценили существенные доводы ответчика о нарушении требований технического регламента Таможенного союза № 877.
Не была учтена специфика ТО-2, в рамках которого поставщик обязан проверять состояние электропроводки, включая Е-панель.
Кассация указала на ошибочное распределение бремени доказывания: в соответствии со ст. 401 и п. 2 ст. 475 ГК РФ, продавец обязан доказать отсутствие вины при наличии гарантии.
Суд также отметил, что выявленный недостаток — скрытый, и его обнаружение спустя время не исключает ответственность поставщика.
При новом рассмотрении требуется установить, кто отвечает за дефект, имелись ли основания для штрафа и его удержания.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
СУД ДОЛЖЕН РАССМОТРЕТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ, СДЕЛАННОЕ В ВОЗРАЖЕНИЯХ НА ИСК, И УСТАНОВИТЬ НАЛИЧИЕ ВСТРЕЧНОГО ОДНОРОДНОГО ТРЕБОВАНИЯ, НАСТУПЛЕНИЕ СРОКА ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЧЕТОМ НЕЗАВИСИМО ОТ ОСПАРИВАНИЯ ТАКОГО ТРЕБОВАНИЯ
Постановление АС Московского округа от 25.02.2026 по делу А40-252301/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «КНИДЕР» обратилось в суд к ООО «КОЛОРФЛЕКС» с иском о взыскании 1 000 000 руб. основного долга по договору поставки оборудования, неустойки в размере 1 650 800 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами — 261 823 руб. 21 коп.
Договор поставки от 10 января 2024 года предусматривал единую цену 12 000 000 руб., включая шеф-монтаж, пуско-наладку и обучение персонала. Покупатель оплатил 30% авансом, получил оборудование 10.04.2024, затем произвел частичные платежи на общую сумму 7 400 000 руб., оставив задолженность в 1 000 000 руб.
Ответчик заявил требование о зачете встречных однородных требований, ссылаясь на расходы на привлечение третьих лиц для выполнения работ, которые по договору должен был выполнять поставщик.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ООО «КОЛОРФЛЕКС» 1 000 000 руб. долга и 1 650 800 руб. неустойки. Отказала в взыскании процентов за пользование чужими средствами. Суд исходил из подтвержденной поставки оборудования и отсутствия полной оплаты, а также признан правомерным порядок начисления неустойки по договору.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции о наличии задолженности и правомерности неустойки, а также поддержал отказ в зачете встречных требований, поскольку истец возражал против него, а требования ответчика не были бесспорными.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «КОЛОРФЛЕКС»): суды неправильно применили статью 410 ГК РФ, поскольку зачет возможен даже при наличии спора; встречное требование об убытках от привлечения третьих лиц является однородным и подлежит зачету; суды не исследовали доказательства расходов ответчика.
Оппонент (ООО «КНИДЕР»): зачет невозможен, так как истец не признал встречное требование; обязательства по шеф-монтажу не были нарушены, поскольку сроки их исполнения не определены договором; требования о компенсации расходов третьих лиц не обоснованы.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не исследовав доводы и доказательства ответчика о возможности зачета встречных однородных требований. В соответствии со статьей 410 ГК РФ и разъяснениями п. 19 постановления Пленума ВС РФ от 11.06.2020 № 6, зачет может быть заявлен в возражении на иск, даже если одна из сторон оспаривает требование. Суды обязаны были установить наличие встречного обязательства, наступление его срока и возможность зачета, но этого сделано не было.
Кассационная коллегия указала, что при новом рассмотрении необходимо проверить все доказательства по зачету, определить применимое право и вынести решение с учетом всех фактических обстоятельств.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 25.02.2026 по делу А40-252301/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «КНИДЕР» обратилось в суд к ООО «КОЛОРФЛЕКС» с иском о взыскании 1 000 000 руб. основного долга по договору поставки оборудования, неустойки в размере 1 650 800 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами — 261 823 руб. 21 коп.
Договор поставки от 10 января 2024 года предусматривал единую цену 12 000 000 руб., включая шеф-монтаж, пуско-наладку и обучение персонала. Покупатель оплатил 30% авансом, получил оборудование 10.04.2024, затем произвел частичные платежи на общую сумму 7 400 000 руб., оставив задолженность в 1 000 000 руб.
Ответчик заявил требование о зачете встречных однородных требований, ссылаясь на расходы на привлечение третьих лиц для выполнения работ, которые по договору должен был выполнять поставщик.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск частично: взыскала с ООО «КОЛОРФЛЕКС» 1 000 000 руб. долга и 1 650 800 руб. неустойки. Отказала в взыскании процентов за пользование чужими средствами. Суд исходил из подтвержденной поставки оборудования и отсутствия полной оплаты, а также признан правомерным порядок начисления неустойки по договору.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции о наличии задолженности и правомерности неустойки, а также поддержал отказ в зачете встречных требований, поскольку истец возражал против него, а требования ответчика не были бесспорными.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (ООО «КОЛОРФЛЕКС»): суды неправильно применили статью 410 ГК РФ, поскольку зачет возможен даже при наличии спора; встречное требование об убытках от привлечения третьих лиц является однородным и подлежит зачету; суды не исследовали доказательства расходов ответчика.
Оппонент (ООО «КНИДЕР»): зачет невозможен, так как истец не признал встречное требование; обязательства по шеф-монтажу не были нарушены, поскольку сроки их исполнения не определены договором; требования о компенсации расходов третьих лиц не обоснованы.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не исследовав доводы и доказательства ответчика о возможности зачета встречных однородных требований. В соответствии со статьей 410 ГК РФ и разъяснениями п. 19 постановления Пленума ВС РФ от 11.06.2020 № 6, зачет может быть заявлен в возражении на иск, даже если одна из сторон оспаривает требование. Суды обязаны были установить наличие встречного обязательства, наступление его срока и возможность зачета, но этого сделано не было.
Кассационная коллегия указала, что при новом рассмотрении необходимо проверить все доказательства по зачету, определить применимое право и вынести решение с учетом всех фактических обстоятельств.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРТИНГОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗУЕТ ПОВОД К ВОЗБУЖДЕНИЮ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ; ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ФАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ АТТРАКЦИОНА
Постановление АС Дальневосточного округа от 26.02.2026 по делу А73-6658/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Агапова Валерия Сергеевна обратилась в суд с требованием признать незаконным и отменить решение Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Шурыгина Сергея Викторовича.
Она заявила, что ИП Шурыгин организовал оказание развлекательных услуг детям младше 14 лет на электрокартингах без соблюдения требований технических регламентов и правил безопасности, а также использовал парковочную зону для этих целей без разрешения. По её мнению, действия предпринимателя содержат признаки правонарушений по статьям 11.21 и 14.43 КоАП РФ.
В ответ на обращение от 11.03.2025 управление провело 04.04.2025 выездное обследование, не установило нарушений и отказало в возбуждении дела. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования Агаповой В.С. отказом.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Хабаровского края отказал в удовлетворении заявления полностью. Суд исходил из того, что у административного органа имелись достаточные основания для отказа в возбуждении дела, поскольку проверка 04.04.2025 не выявила нарушений, а представленные доказательства не подтверждали факт совершения правонарушения.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции, указав, что доводы Агаповой В.С. о нарушениях по статье 11.21 КоАП РФ не были надлежащим образом обоснованы при подаче заявления в орган и в суде, а по статье 14.43 КоАП РФ отсутствовали достоверные данные о наличии события правонарушения.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Агапова В.С.):
— Административный орган не проверил представленные доказательства (чеки, фото, видео, объяснения) за период 2022–2025 гг., свидетельствующие о длящемся нарушении.
— Выездное обследование проведено 04.04.2025, когда аттракцион не функционировал, что делает его результаты недостоверными.
— Управление обязано было провести проверку во взаимодействии с контролируемым лицом, но фактически уклонилось от рассмотрения обращения по существу.
Оппонент (управление):
— Обращение Агаповой В.С. не содержит достоверных доказательств осуществления ИП Шурыгиным деятельности с нарушением требований.
— Осмотр 04.04.2025 не выявил признаков эксплуатации аттракциона.
— Оснований для проведения внепланового мероприятия во взаимодействии с предпринимателем не имелось.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм процессуального и материального права. Управление не выполнило обязанность по проверке поступивших сведений о возможном нарушении, ограничившись формальной оценкой документов. Отказ в возбуждении дела принят без проведения необходимой проверки, хотя имелись достаточные поводы — конкретные даты, доказательства, ссылки на нормативные акты.
Суды не учли, что обследование проведено вне сезона работы аттракциона, что делает невозможным выявление нарушений. Также проигнорированы доводы по статье 11.21 КоАП РФ, которые были изложены в заявлении и требовали проверки. Компетенция управления в части рассмотрения таких обращений не опровергнута.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
Постановление АС Дальневосточного округа от 26.02.2026 по делу А73-6658/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Агапова Валерия Сергеевна обратилась в суд с требованием признать незаконным и отменить решение Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Шурыгина Сергея Викторовича.
Она заявила, что ИП Шурыгин организовал оказание развлекательных услуг детям младше 14 лет на электрокартингах без соблюдения требований технических регламентов и правил безопасности, а также использовал парковочную зону для этих целей без разрешения. По её мнению, действия предпринимателя содержат признаки правонарушений по статьям 11.21 и 14.43 КоАП РФ.
В ответ на обращение от 11.03.2025 управление провело 04.04.2025 выездное обследование, не установило нарушений и отказало в возбуждении дела. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования Агаповой В.С. отказом.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: Арбитражный суд Хабаровского края отказал в удовлетворении заявления полностью. Суд исходил из того, что у административного органа имелись достаточные основания для отказа в возбуждении дела, поскольку проверка 04.04.2025 не выявила нарушений, а представленные доказательства не подтверждали факт совершения правонарушения.
Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции, указав, что доводы Агаповой В.С. о нарушениях по статье 11.21 КоАП РФ не были надлежащим образом обоснованы при подаче заявления в орган и в суде, а по статье 14.43 КоАП РФ отсутствовали достоверные данные о наличии события правонарушения.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (Агапова В.С.):
— Административный орган не проверил представленные доказательства (чеки, фото, видео, объяснения) за период 2022–2025 гг., свидетельствующие о длящемся нарушении.
— Выездное обследование проведено 04.04.2025, когда аттракцион не функционировал, что делает его результаты недостоверными.
— Управление обязано было провести проверку во взаимодействии с контролируемым лицом, но фактически уклонилось от рассмотрения обращения по существу.
Оппонент (управление):
— Обращение Агаповой В.С. не содержит достоверных доказательств осуществления ИП Шурыгиным деятельности с нарушением требований.
— Осмотр 04.04.2025 не выявил признаков эксплуатации аттракциона.
— Оснований для проведения внепланового мероприятия во взаимодействии с предпринимателем не имелось.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм процессуального и материального права. Управление не выполнило обязанность по проверке поступивших сведений о возможном нарушении, ограничившись формальной оценкой документов. Отказ в возбуждении дела принят без проведения необходимой проверки, хотя имелись достаточные поводы — конкретные даты, доказательства, ссылки на нормативные акты.
Суды не учли, что обследование проведено вне сезона работы аттракциона, что делает невозможным выявление нарушений. Также проигнорированы доводы по статье 11.21 КоАП РФ, которые были изложены в заявлении и требовали проверки. Компетенция управления в части рассмотрения таких обращений не опровергнута.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Дальневосточного_округа
ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ С ПОРУЧИТЕЛЕЙ, АКЦИИ КОТОРЫХ ОБРАЩЕНЫ В ДОХОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВСТУПИВШЕМУ В СИЛУ РЕШЕНИЮ СУДА, СУД ДОЛЖЕН ПРИВЛЕЧЬ РОСИМУЩЕСТВО К УЧАСТИЮ В ДЕЛЕ КАК ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПОЛНОМОЧИЯ СОБСТВЕННИКА
Постановление АС Московского округа от 25.02.2026 по делу А40-279711/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» обратилось в суд с иском к шести компаниям — АО «АЛЬМАПРАЙМ», ООО «ПРОМГАЗЭНЕРГО», ООО «ПНП-НЕФТЕСЕРВИС», ООО «ЮГ-ГАЗЭНЕРГОРЕСУРС», АО «СО-ГА-ЗО-ЙЛ» и ООО «МИТОРД» — о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору от 05.10.2015 №156300/0046, заключённому с третьим лицом — АО «НЕГУСНЕФТЬ». Кредит в размере 190 000 000 долларов США был предоставлен для приобретения 100% акций АО «Спектр-Лайф» у компании с Кипра. Обязательства обеспечены поручительствами ответчиков. Истец требует взыскать 90 570 433,54 доллара США основного долга, 1 607 935,36 доллара США процентов и 703 698,83 доллара США неустойки.
Общество «НЕГУСНЕФТЬ» и его контрагенты прекратили исполнение обязательств с 30.12.2020 года. Спор возник из сделок между аффилированными лицами, часть из которых была признана судом общей юрисдикции причинившей вред государству.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью, исходя из доказанности выдачи кредита, обоснованности начисленной неустойки и отсутствия доказательств погашения задолженности как заемщиком, так и поручителями. Суд применил нормы статей 309–310, 361, 363, 809, 811, 819 ГК РФ, руководствуясь разъяснениями Пленума ВС РФ № 7.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о действительности обязательств и наличии задолженности. Также апелляционный суд прекратил производство по жалобе Росимущества, указав на отсутствие у него процессуального интереса, поскольку участие в качестве акционера или участника не даёт автоматического права на обжалование.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «АЛЬМАПРАЙМ»): утверждает, что суды неправильно оценили доказательства, допустили нарушение материального права, поскольку не учтены доводы о возможной безденежности кредита и отсутствии реального исполнения обязательств.
Оппонент (Федеральное агентство по управлению госимуществом): настаивает, что судебные акты приняты с нарушением процессуальных норм, поскольку не были привлечены в дело в качестве заинтересованных лиц органы, представляющие государство, которому переданы акции компаний-ответчиков по решению суда общей юрисдикции. Указывает на необходимость проверки добросовестности сделок и экономической целесообразности.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили процессуальные нормы, не определив правильно состав участвующих лиц. При наличии вступившего в силу решения суда общей юрисдикции от 10.05.2023, по которому 100% акций компаний-ответчиков обращены в доход Российской Федерации, суд обязан был учесть установленные этим решением обстоятельства. Федеральное агентство по управлению имуществом, как орган, осуществляющий полномочия собственника, должно быть привлечено к участию. Кроме того, в связи с признаками недобросовестного поведения и рисков легализации, подлежал привлечению Росфинмониторинг. Нарушение статей 51, 69, 133, 288 АПК РФ является основанием для отмены актов.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции, постановление апелляции и определение о прекращении производства, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 25.02.2026 по делу А40-279711/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» обратилось в суд с иском к шести компаниям — АО «АЛЬМАПРАЙМ», ООО «ПРОМГАЗЭНЕРГО», ООО «ПНП-НЕФТЕСЕРВИС», ООО «ЮГ-ГАЗЭНЕРГОРЕСУРС», АО «СО-ГА-ЗО-ЙЛ» и ООО «МИТОРД» — о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору от 05.10.2015 №156300/0046, заключённому с третьим лицом — АО «НЕГУСНЕФТЬ». Кредит в размере 190 000 000 долларов США был предоставлен для приобретения 100% акций АО «Спектр-Лайф» у компании с Кипра. Обязательства обеспечены поручительствами ответчиков. Истец требует взыскать 90 570 433,54 доллара США основного долга, 1 607 935,36 доллара США процентов и 703 698,83 доллара США неустойки.
Общество «НЕГУСНЕФТЬ» и его контрагенты прекратили исполнение обязательств с 30.12.2020 года. Спор возник из сделок между аффилированными лицами, часть из которых была признана судом общей юрисдикции причинившей вред государству.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск полностью, исходя из доказанности выдачи кредита, обоснованности начисленной неустойки и отсутствия доказательств погашения задолженности как заемщиком, так и поручителями. Суд применил нормы статей 309–310, 361, 363, 809, 811, 819 ГК РФ, руководствуясь разъяснениями Пленума ВС РФ № 7.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о действительности обязательств и наличии задолженности. Также апелляционный суд прекратил производство по жалобе Росимущества, указав на отсутствие у него процессуального интереса, поскольку участие в качестве акционера или участника не даёт автоматического права на обжалование.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «АЛЬМАПРАЙМ»): утверждает, что суды неправильно оценили доказательства, допустили нарушение материального права, поскольку не учтены доводы о возможной безденежности кредита и отсутствии реального исполнения обязательств.
Оппонент (Федеральное агентство по управлению госимуществом): настаивает, что судебные акты приняты с нарушением процессуальных норм, поскольку не были привлечены в дело в качестве заинтересованных лиц органы, представляющие государство, которому переданы акции компаний-ответчиков по решению суда общей юрисдикции. Указывает на необходимость проверки добросовестности сделок и экономической целесообразности.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили процессуальные нормы, не определив правильно состав участвующих лиц. При наличии вступившего в силу решения суда общей юрисдикции от 10.05.2023, по которому 100% акций компаний-ответчиков обращены в доход Российской Федерации, суд обязан был учесть установленные этим решением обстоятельства. Федеральное агентство по управлению имуществом, как орган, осуществляющий полномочия собственника, должно быть привлечено к участию. Кроме того, в связи с признаками недобросовестного поведения и рисков легализации, подлежал привлечению Росфинмониторинг. Нарушение статей 51, 69, 133, 288 АПК РФ является основанием для отмены актов.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции, постановление апелляции и определение о прекращении производства, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
СУД ДОЛЖЕН ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЧЕТА НЕУСТОЙКИ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ МОРАТОРИЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 497 ПО ТРЕБОВАНИЯМ, ВОЗНИКШИМ ДО ВВЕДЕНИЯ МОРАТОРИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН
Постановление АС Северо-Западного округа от 26.02.2026 по делу А56-68613/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Возрождение» обратилось к акционерному обществу «Цитомед» с иском о взыскании 552 778 руб. 74 коп. задолженности по жилищно-коммунальным услугам за периоды с января 2021 года по ноябрь 2023 года и с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года, а также 159 121 руб. 86 коп. неустойки.
Истец оказывал услуги по управлению зданием, содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных ресурсов в отношении нежилых помещений № 6Н–12Н, находящихся в собственности ответчика.
Спор возник из договорных отношений, связанных с управлением многоквартирным домом, где ответчик, как собственник нежилых помещений, обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества.
Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили иск, взыскав основной долг и часть неустойки с учетом пропуска срока исковой давности за первые семь месяцев 2021 года.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск в части: с Общества взыскано 510 889 руб. 14 коп. основного долга и 119 339 руб. 83 коп. неустойки. Суд исходил из того, что здание является многоквартирным, а потому на отношения сторон распространяется жилищное законодательство. Также признан факт оказания услуг и правомерность начисления неустойки.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о наличии задолженности и обоснованности начисленной неустойки. Суд учел пропуск срока исковой давности за январь–июль 2021 года, но отклонил доводы ответчика о непредоставлении услуг и отсутствии статуса МКД.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Цитомед») указал, что спорное здание не является многоквартирным домом, поскольку состоит только из нежилых помещений, следовательно, жилищное законодательство на него не распространяется. Также заявитель отметил, что Компания не могла оказывать услуги по уборке мест общего пользования, так как доступ в здание закрыт, а газовое оборудование и чердачные помещения отсутствуют. Кроме того, неустойка начислена незаконно, поскольку счета не направлялись.
Оппонент (ООО «Управляющая компания Возрождение») настаивал на том, что здание внесено в реестр МКД, а потому обязательства по содержанию общего имущества возникают в силу закона. Представлены договоры и акты, подтверждающие оказание услуг. Начисление неустойки обосновано просрочкой оплаты, а мораторий на финансовые санкции не применялся, поскольку не был заявлен в суде.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, не учтя действие моратория на начисление неустойки, введенного постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 с 01.04.2022 по 01.10.2022. В этот период неустойка не подлежит начислению на требования, возникшие до моратория, независимо от возражений стороны.
Суд округа указал, что положения о моратории применяются судами ex officio, и отказ в их применении нарушил нормы статьи 9.1 Закона о банкротстве и пункта 7 постановления Пленума ВС № 44.
При новом рассмотрении суд должен пересчитать размер неустойки с учетом моратория и правильно распределить судебные расходы.
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части взыскания неустойки за период с 01.09.2021 по 30.04.2024 и распределения судебных расходов, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 26.02.2026 по делу А56-68613/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Возрождение» обратилось к акционерному обществу «Цитомед» с иском о взыскании 552 778 руб. 74 коп. задолженности по жилищно-коммунальным услугам за периоды с января 2021 года по ноябрь 2023 года и с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года, а также 159 121 руб. 86 коп. неустойки.
Истец оказывал услуги по управлению зданием, содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных ресурсов в отношении нежилых помещений № 6Н–12Н, находящихся в собственности ответчика.
Спор возник из договорных отношений, связанных с управлением многоквартирным домом, где ответчик, как собственник нежилых помещений, обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества.
Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили иск, взыскав основной долг и часть неустойки с учетом пропуска срока исковой давности за первые семь месяцев 2021 года.
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция удовлетворила иск в части: с Общества взыскано 510 889 руб. 14 коп. основного долга и 119 339 руб. 83 коп. неустойки. Суд исходил из того, что здание является многоквартирным, а потому на отношения сторон распространяется жилищное законодательство. Также признан факт оказания услуг и правомерность начисления неустойки.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о наличии задолженности и обоснованности начисленной неустойки. Суд учел пропуск срока исковой давности за январь–июль 2021 года, но отклонил доводы ответчика о непредоставлении услуг и отсутствии статуса МКД.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (АО «Цитомед») указал, что спорное здание не является многоквартирным домом, поскольку состоит только из нежилых помещений, следовательно, жилищное законодательство на него не распространяется. Также заявитель отметил, что Компания не могла оказывать услуги по уборке мест общего пользования, так как доступ в здание закрыт, а газовое оборудование и чердачные помещения отсутствуют. Кроме того, неустойка начислена незаконно, поскольку счета не направлялись.
Оппонент (ООО «Управляющая компания Возрождение») настаивал на том, что здание внесено в реестр МКД, а потому обязательства по содержанию общего имущества возникают в силу закона. Представлены договоры и акты, подтверждающие оказание услуг. Начисление неустойки обосновано просрочкой оплаты, а мораторий на финансовые санкции не применялся, поскольку не был заявлен в суде.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, не учтя действие моратория на начисление неустойки, введенного постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 с 01.04.2022 по 01.10.2022. В этот период неустойка не подлежит начислению на требования, возникшие до моратория, независимо от возражений стороны.
Суд округа указал, что положения о моратории применяются судами ex officio, и отказ в их применении нарушил нормы статьи 9.1 Закона о банкротстве и пункта 7 постановления Пленума ВС № 44.
При новом рассмотрении суд должен пересчитать размер неустойки с учетом моратория и правильно распределить судебные расходы.
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части взыскания неустойки за период с 01.09.2021 по 30.04.2024 и распределения судебных расходов, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ТРЕБОВАНИЕ О ВЗЫСКАНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭТНОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ ПОДЧИНЯЕТСЯ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ; ДЛЯЩИЙСЯ ХАРАКТЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ ПЕРИОДАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ПРЕДЕЛАХ ТРЕХ ЛЕТ ДО ОБРАЩЕНИЯ В СУД
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 26.02.2026 по делу А58-11203/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Территориально-соседская кочевая община коренных малочисленных народов Севера — эвенов «Нергэт» (осока пушистая) обратилась к акционерному обществу «Прогноз» с иском о взыскании 3 305 270 рублей задолженности по компенсации за воздействие на этнологическую среду обитания в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности за 2016, 2017 и 2021–2023 годы, а также 875 849 рублей 35 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.
Общество получило лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении «Вертикальное», расположенного на территории традиционного природопользования общины. По результатам этнологической экспертизы, утверждённой распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) № 1502-р от 04.12.2017, установлен ежегодный размер компенсации в размере 661 054 рубля. Общество выплатило компенсацию за 2018 и 2020 годы, но не перечислило средства за 2016, 2017 и 2021–2023 годы.
Истец полагал, что обязанность по выплате сохраняется в течение всего периода воздействия на этнологическую среду, указанного в заключении экспертизы — 9 лет (2 года строительства и 7 лет эксплуатации).
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция частично удовлетворила иск: взыскала с общества 3 305 270 рублей основного долга и 801 738 рублей 35 копеек процентов за период с 25.11.2021 по 07.02.2025, а также 295 300 рублей 98 копеек за период с 08.02.2025 по 14.07.2025 и далее до фактической уплаты. Отказала в части требований, превышающих заявленные суммы. Суд исходил из наличия обязательства по компенсации, установленного этнологической экспертизой, и начала осуществления деятельности обществом в 2016 году.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, признал правомерным вывод о существовании задолженности и необходимости выплаты процентов, учёл мораторий на начисление процентов в 2022 году. Ошибка в определении момента начала течения срока исковой давности не была исправлена.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (акционерное общество «Прогноз»):
— Распоряжение № 1502-р от 04.12.2017 действовало три года, после его истечения компенсация не может выплачиваться без новой этнологической экспертизы.
— Община не доказала право на земельные участки в зоне деятельности общества.
— Требования по выплатам за 2016, 2017 и 2021 годы пропущены по сроку исковой давности.
Оппонент (община «Нергэт»):
— Компенсационные выплаты предусмотрены заключением этнологической экспертизы как длящийся характер обязательств.
— Община прямо указана в экспертизе как получатель компенсации.
— Срок исковой давности не применен, поскольку деятельность общества оказывает постоянное воздействие на этнологическую среду.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, не определив момент начала течения срока исковой давности по требованиям о взыскании компенсации. Учитывая, что компенсация носит возмещаемый характер и не относится к исключениям по статье 208 ГК РФ, исковая давность применяется. Длящееся характер обязательства не исключает применения срока исковой давности к ретроспективным периодам, находящимся за пределами трёх лет до обращения в суд.
Суд кассации указал, что установление конкретной даты начала течения срока исковой давности — вопрос факта, подлежащий исследованию в первой инстанции, который не может быть решён в кассации.
📌 Итог
Суд отменил решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) и постановление Четвёртого арбитражного апелляционного суда, направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 26.02.2026 по делу А58-11203/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Территориально-соседская кочевая община коренных малочисленных народов Севера — эвенов «Нергэт» (осока пушистая) обратилась к акционерному обществу «Прогноз» с иском о взыскании 3 305 270 рублей задолженности по компенсации за воздействие на этнологическую среду обитания в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности за 2016, 2017 и 2021–2023 годы, а также 875 849 рублей 35 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.
Общество получило лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении «Вертикальное», расположенного на территории традиционного природопользования общины. По результатам этнологической экспертизы, утверждённой распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) № 1502-р от 04.12.2017, установлен ежегодный размер компенсации в размере 661 054 рубля. Общество выплатило компенсацию за 2018 и 2020 годы, но не перечислило средства за 2016, 2017 и 2021–2023 годы.
Истец полагал, что обязанность по выплате сохраняется в течение всего периода воздействия на этнологическую среду, указанного в заключении экспертизы — 9 лет (2 года строительства и 7 лет эксплуатации).
🏛 Решения нижестоящих судов
Первая инстанция частично удовлетворила иск: взыскала с общества 3 305 270 рублей основного долга и 801 738 рублей 35 копеек процентов за период с 25.11.2021 по 07.02.2025, а также 295 300 рублей 98 копеек за период с 08.02.2025 по 14.07.2025 и далее до фактической уплаты. Отказала в части требований, превышающих заявленные суммы. Суд исходил из наличия обязательства по компенсации, установленного этнологической экспертизой, и начала осуществления деятельности обществом в 2016 году.
Апелляционный суд оставил решение без изменения, признал правомерным вывод о существовании задолженности и необходимости выплаты процентов, учёл мораторий на начисление процентов в 2022 году. Ошибка в определении момента начала течения срока исковой давности не была исправлена.
🗣 Позиции сторон
Заявитель жалобы (акционерное общество «Прогноз»):
— Распоряжение № 1502-р от 04.12.2017 действовало три года, после его истечения компенсация не может выплачиваться без новой этнологической экспертизы.
— Община не доказала право на земельные участки в зоне деятельности общества.
— Требования по выплатам за 2016, 2017 и 2021 годы пропущены по сроку исковой давности.
Оппонент (община «Нергэт»):
— Компенсационные выплаты предусмотрены заключением этнологической экспертизы как длящийся характер обязательств.
— Община прямо указана в экспертизе как получатель компенсации.
— Срок исковой давности не применен, поскольку деятельность общества оказывает постоянное воздействие на этнологическую среду.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, не определив момент начала течения срока исковой давности по требованиям о взыскании компенсации. Учитывая, что компенсация носит возмещаемый характер и не относится к исключениям по статье 208 ГК РФ, исковая давность применяется. Длящееся характер обязательства не исключает применения срока исковой давности к ретроспективным периодам, находящимся за пределами трёх лет до обращения в суд.
Суд кассации указал, что установление конкретной даты начала течения срока исковой давности — вопрос факта, подлежащий исследованию в первой инстанции, который не может быть решён в кассации.
📌 Итог
Суд отменил решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) и постановление Четвёртого арбитражного апелляционного суда, направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа