ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ТОВАРА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТН ВЭД НЕ МОЖЕТ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ПРЕЮДИЦИИ ИЗ ИНОГО ДЕЛА, ЕСЛИ ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫМ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ФАКТЫ, А НЕ ПРАВОВЫЕ ВЫВОДЫ О КОДЕ КЛАССИФИКАЦИИ
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.02.2026 по делу А26-11014/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «МСД Фармасьютикалс» оспорило в суде решения Карельской таможни от 13.09.2024 № РКТ-10227000-24/000317–321 о классификации лекарственного средства «Зепатир» по коду 3004 50 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС и о внесении изменений в декларации на товары № 10013160/081121/0695488, 10013160/221021/0657699, 10013160/240921/0588402. Общество ранее классифицировало препарат по коду 3004 90 000 9 (ставка пошлины 3%), а таможня переквалифицировала его в код 3004 50 000 2 (ставка 4%). Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили требования общества. Таможня обжаловала эти акты в кассации.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «МСД Фармасьютикалс»): утверждал, что витамин Е в составе препарата «Зепатир» является вспомогательным веществом, не обладает фармакологической активностью и содержится в дозировке ниже терапевтической; следовательно, препарат не относится к витаминосодержащим и должен классифицироваться по коду 3004 90 000 9. Также ссылался на преюдициальное значение судебных актов по делу № А35-10548/2023.
— Ответчик (Карельская таможня): настаивала, что наличие в составе лекарства любого соединения из позиции 2936 ТН ВЭД ЕАЭС (включая витамин Е) однозначно требует классификации по субпозиции 3004 50 000, независимо от роли и количества компонента; поддерживает свою позицию решением Коллегии ЕЭК № 70.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Республики Карелия, 28.05.2025): удовлетворил требования ООО «МСД Фармасьютикалс», признал решения таможни недействительными, исходя из отсутствия клинической значимости витамина Е в препарате и преюдициального значения предыдущего судебного акта.
— Апелляция (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, 22.10.2025): оставил решение без изменения, подтвердив вывод о том, что для отнесения к субпозиции 3004 50 000 необходимо установление фармакологической активности витамина.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. Согласно правилам интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС (правила 1 и 6 ОПИ), при наличии в составе лекарственного средства соединения из позиции 2936 (включая витамин Е) классификация в субпозиции 3004 50 000 обязательна, если только текст позиции не предусматривает иное. Учет фармакологической активности или целевого назначения при разграничении на уровне однодефисных субпозиций не предусмотрен. Положение части 2 статьи 69 АПК РФ о преюдициальных фактах не распространяется на правовые выводы из других дел. Решение Коллегии ЕЭК № 70 подтверждает, что наличие витаминов в качестве вспомогательных компонентов достаточного для отнесения к субпозиции 3004 50 000.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.05.2025 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2025, в удовлетворении требований ООО «МСД Фармасьютикалс» отказать.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.02.2026 по делу А26-11014/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «МСД Фармасьютикалс» оспорило в суде решения Карельской таможни от 13.09.2024 № РКТ-10227000-24/000317–321 о классификации лекарственного средства «Зепатир» по коду 3004 50 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС и о внесении изменений в декларации на товары № 10013160/081121/0695488, 10013160/221021/0657699, 10013160/240921/0588402. Общество ранее классифицировало препарат по коду 3004 90 000 9 (ставка пошлины 3%), а таможня переквалифицировала его в код 3004 50 000 2 (ставка 4%). Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили требования общества. Таможня обжаловала эти акты в кассации.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «МСД Фармасьютикалс»): утверждал, что витамин Е в составе препарата «Зепатир» является вспомогательным веществом, не обладает фармакологической активностью и содержится в дозировке ниже терапевтической; следовательно, препарат не относится к витаминосодержащим и должен классифицироваться по коду 3004 90 000 9. Также ссылался на преюдициальное значение судебных актов по делу № А35-10548/2023.
— Ответчик (Карельская таможня): настаивала, что наличие в составе лекарства любого соединения из позиции 2936 ТН ВЭД ЕАЭС (включая витамин Е) однозначно требует классификации по субпозиции 3004 50 000, независимо от роли и количества компонента; поддерживает свою позицию решением Коллегии ЕЭК № 70.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Республики Карелия, 28.05.2025): удовлетворил требования ООО «МСД Фармасьютикалс», признал решения таможни недействительными, исходя из отсутствия клинической значимости витамина Е в препарате и преюдициального значения предыдущего судебного акта.
— Апелляция (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, 22.10.2025): оставил решение без изменения, подтвердив вывод о том, что для отнесения к субпозиции 3004 50 000 необходимо установление фармакологической активности витамина.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права. Согласно правилам интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС (правила 1 и 6 ОПИ), при наличии в составе лекарственного средства соединения из позиции 2936 (включая витамин Е) классификация в субпозиции 3004 50 000 обязательна, если только текст позиции не предусматривает иное. Учет фармакологической активности или целевого назначения при разграничении на уровне однодефисных субпозиций не предусмотрен. Положение части 2 статьи 69 АПК РФ о преюдициальных фактах не распространяется на правовые выводы из других дел. Решение Коллегии ЕЭК № 70 подтверждает, что наличие витаминов в качестве вспомогательных компонентов достаточного для отнесения к субпозиции 3004 50 000.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.05.2025 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2025, в удовлетворении требований ООО «МСД Фармасьютикалс» отказать.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ СВЕДЕНИЙ О ВИДАХ И ОБЪЕМАХ РАБОТ В АКТАХ ПРИЕМКИ И СПРАВКАХ О СТОИМОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ЭТИХ ДОКУМЕНТАХ
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.02.2026 по делу А56-87469/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Таврическая, 45» обратилось к ООО «КПН-Норд» с иском о взыскании 23 554 015,52 руб. задолженности по договору № 08/22-СМР от 20.10.2022 на выполнение строительно-монтажных работ. Требование основано на договоре цессии от 28.05.2024 с ООО «Сфера СМ», передавшем право требования задолженности. Суд первой инстанции удовлетворил иск 03.02.2025, апелляция поддержала решение 07.08.2025. Ответчик обжаловал акты в кассации, указав на несоответствия в документах и неполучение уведомлений.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Таврическая, 45»): ссылался на законность уступки права требования, наличие оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, а также на факт неплатежа.
— Ответчик (ООО «КПН-Норд»): утверждал, что не получал уведомление об уступке и претензию, генеральный директор не мог участвовать в деле из-за болезни, часть работ оплачена третьим лицом, а представленные документы содержат несоответствия между видами работ в актах и справках.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (от 03.02.2025): иск удовлетворен, признано наличие задолженности, подтвержденной актами КС-2 и справками КС-3.
— Апелляция (от 07.08.2025): решение оставлено без изменения, выводы признаны обоснованными, доказательства — достаточными.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не проверили соответствие между актами КС-2 и справками КС-3: в акте КС-2 от 30.06.2023 указаны одни виды работ, а в приложенной справке КС-3 — другие, с ссылкой на договор иной даты. Аналогичные несоответствия выявлены в документах от 30.08.2023 и 30.11.2022. Выводы о наличии задолженности сделаны без полного исследования доказательств. Это нарушает статью 288 АПК РФ. Дополнительная проверка требует нового рассмотрения в первой инстанции.
📌 Итог
Суд отменил решение и постановление и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.02.2026 по делу А56-87469/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Таврическая, 45» обратилось к ООО «КПН-Норд» с иском о взыскании 23 554 015,52 руб. задолженности по договору № 08/22-СМР от 20.10.2022 на выполнение строительно-монтажных работ. Требование основано на договоре цессии от 28.05.2024 с ООО «Сфера СМ», передавшем право требования задолженности. Суд первой инстанции удовлетворил иск 03.02.2025, апелляция поддержала решение 07.08.2025. Ответчик обжаловал акты в кассации, указав на несоответствия в документах и неполучение уведомлений.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Таврическая, 45»): ссылался на законность уступки права требования, наличие оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, а также на факт неплатежа.
— Ответчик (ООО «КПН-Норд»): утверждал, что не получал уведомление об уступке и претензию, генеральный директор не мог участвовать в деле из-за болезни, часть работ оплачена третьим лицом, а представленные документы содержат несоответствия между видами работ в актах и справках.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (от 03.02.2025): иск удовлетворен, признано наличие задолженности, подтвержденной актами КС-2 и справками КС-3.
— Апелляция (от 07.08.2025): решение оставлено без изменения, выводы признаны обоснованными, доказательства — достаточными.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не проверили соответствие между актами КС-2 и справками КС-3: в акте КС-2 от 30.06.2023 указаны одни виды работ, а в приложенной справке КС-3 — другие, с ссылкой на договор иной даты. Аналогичные несоответствия выявлены в документах от 30.08.2023 и 30.11.2022. Выводы о наличии задолженности сделаны без полного исследования доказательств. Это нарушает статью 288 АПК РФ. Дополнительная проверка требует нового рассмотрения в первой инстанции.
📌 Итог
Суд отменил решение и постановление и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПОТЕРПЕВШИЙ СОХРАНЯЕТ ПРАВО НА ВЗЫСКАНИЕ С ПРИЧИНИТЕЛЯ ВРЕДА РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКИМ УЩЕРБОМ И СТРАХОВЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ДАЖЕ ПРИ СОГЛАСИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ВМЕСТО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ПО ОСАГО
Постановление АС Уральского округа от 04.02.2026 по делу А76-17847/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество ТЛК «Цезарь» обратилось к обществу «Альянс» с иском о взыскании ущерба, причиненного автомобилю в ДТП, в сумме 236 100 руб., а также расходов на экспертизу (20 000 руб.) и представителя (30 000 руб.). Ответчиком изначально было ненадлежащее лицо — ООО «Экотон», заменённое на ООО «Альянс» как арендатора повреждённого транспортного средства. Дело возникло из ДТП от 09.12.2022 на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где водитель «Альянса» признан виновным. Суд первой инстанции отказал в иске, апелляция частично удовлетворила требования. Кассация рассмотрела жалобу ответчика.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ТЛК «Цезарь»): выплата по ОСАГО не покрыла фактический ущерб; имеется разница между страховым возмещением и реальной стоимостью ремонта; вред подлежит полному возмещению по ст. 15, 1072 ГК РФ.
— Ответчик («Альянс»): лимит ОСАГО в 400 000 руб. был превышен только за счёт завышенной оценки ущерба; истец выбрал денежную выплату вместо ремонта, что якобы недобросовестно; расходы на судебную экспертизу не должны взыскиваться повторно, так как они были оплачены ответчиком.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Челябинской области, 05.06.2025): отказал в иске, указав, что размер ущерба не превышает лимита ОСАГО; взыскал с истца расходы на экспертизу (30 000 руб.) в пользу ответчика.
— Апелляция (Восемнадцатый ААС, 25.09.2025): отменила решение, частично удовлетворила иск — взыскала с ответчика 140 614 руб. 20 коп. ущерба, 11 910 руб. на досудебную экспертизу, 4 598 руб. госпошлины по иску, 17 865 руб. на судебную экспертизу и 30 000 руб. госпошлины по апелляции.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции согласился с выводами апелляции о правомерности взыскания разницы между фактическим ущербом и надлежащим размером страхового возмещения по ст. 15, 1072 ГК РФ и п. 64–65 Постановления Пленума ВС № 31. Выбор потерпевшим денежной формы выплаты по ОСАГО с согласия страховщика не является злоупотреблением правом. Однако расходы на судебную экспертизу (17 865 руб.), оплаченные ответчиком, не могли быть взысканы с него же — это противоречит ст. 110 АПК РФ. Суд указал, что такие расходы подлежат распределению пропорционально удовлетворённым требованиям, и требует зачёта уже понесённых ответчиком затрат.
📌 Итог
Суд кассации изменил постановление апелляции в части расходов на экспертизу: обязал взыскать с истца в пользу ответчика 12 135 руб. и оставил остальные положения без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 04.02.2026 по делу А76-17847/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество ТЛК «Цезарь» обратилось к обществу «Альянс» с иском о взыскании ущерба, причиненного автомобилю в ДТП, в сумме 236 100 руб., а также расходов на экспертизу (20 000 руб.) и представителя (30 000 руб.). Ответчиком изначально было ненадлежащее лицо — ООО «Экотон», заменённое на ООО «Альянс» как арендатора повреждённого транспортного средства. Дело возникло из ДТП от 09.12.2022 на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где водитель «Альянса» признан виновным. Суд первой инстанции отказал в иске, апелляция частично удовлетворила требования. Кассация рассмотрела жалобу ответчика.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ТЛК «Цезарь»): выплата по ОСАГО не покрыла фактический ущерб; имеется разница между страховым возмещением и реальной стоимостью ремонта; вред подлежит полному возмещению по ст. 15, 1072 ГК РФ.
— Ответчик («Альянс»): лимит ОСАГО в 400 000 руб. был превышен только за счёт завышенной оценки ущерба; истец выбрал денежную выплату вместо ремонта, что якобы недобросовестно; расходы на судебную экспертизу не должны взыскиваться повторно, так как они были оплачены ответчиком.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Челябинской области, 05.06.2025): отказал в иске, указав, что размер ущерба не превышает лимита ОСАГО; взыскал с истца расходы на экспертизу (30 000 руб.) в пользу ответчика.
— Апелляция (Восемнадцатый ААС, 25.09.2025): отменила решение, частично удовлетворила иск — взыскала с ответчика 140 614 руб. 20 коп. ущерба, 11 910 руб. на досудебную экспертизу, 4 598 руб. госпошлины по иску, 17 865 руб. на судебную экспертизу и 30 000 руб. госпошлины по апелляции.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции согласился с выводами апелляции о правомерности взыскания разницы между фактическим ущербом и надлежащим размером страхового возмещения по ст. 15, 1072 ГК РФ и п. 64–65 Постановления Пленума ВС № 31. Выбор потерпевшим денежной формы выплаты по ОСАГО с согласия страховщика не является злоупотреблением правом. Однако расходы на судебную экспертизу (17 865 руб.), оплаченные ответчиком, не могли быть взысканы с него же — это противоречит ст. 110 АПК РФ. Суд указал, что такие расходы подлежат распределению пропорционально удовлетворённым требованиям, и требует зачёта уже понесённых ответчиком затрат.
📌 Итог
Суд кассации изменил постановление апелляции в части расходов на экспертизу: обязал взыскать с истца в пользу ответчика 12 135 руб. и оставил остальные положения без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
ОТСУТСТВИЕ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ ПРЕЗУМПЦИИ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСЕЙ ОБЯЗЫВАЕТ СУД ПРОВЕРЯТЬ ДОВОДЫ О НЕСООТВЕТСТВИИ ДАТЫ ДОКУМЕНТА И ВРЕМЕНИ ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.02.2026 по делу А56-19547/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Гефест» обратилось в арбитражный суд к ООО «СтройКомплект» с иском о признании незаключенным договора поставки от 15.02.2021 № 15-02/Т, взыскании 65 915 605 руб. 77 коп. неосновательного обогащения (невозвращенной предоплаты) и процентов за пользование чужими денежными средствами. Ответчик подал встречный иск о взыскании 9 084 394 руб. 23 коп. задолженности, 500 386 руб. 31 коп. процентов и 50 000 000 руб. штрафа за отказ от договора. Суд первой инстанции отказал истцу, частично удовлетворил встречный иск. Апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Гефест»): договор не заключён, поскольку представленные ответчиком документы содержат разные условия и подписаны с нарушением сроков; подписи и печати проставлены не ранее 2023–2024 годов, что исключает их соответствие дате 15.02.2021; фактическое исполнение договора не началось; удержание аванса в счёт штрафа неправомерно.
— Ответчик (ООО «СтройКомплект»): договор заключён в редакции, где предусмотрена стоимость 220 млн руб., аванс 125 млн руб. и штраф 125 млн руб. за отказ; аванс удержан в счёт штрафа; истец обязан вернуть 9 084 394 руб. 23 коп. — стоимость рулона оцинкованного, не поставленного по дополнительному соглашению от 03.10.2022.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: отказал в удовлетворении требований истца; по встречному иску взыскал с истца 40 000 000 руб. штрафа (снижен с 115 млн руб.), 9 084 394 руб. 23 коп. задолженности и 500 386 руб. 31 коп. процентов. Мотивировал тем, что договор заключён в редакции ответчика, включая условие о штрафе.
— Апелляционный суд: оставил решение без изменения. Признал достоверными документы ответчика, несмотря на результаты экспертиз, указав на презумпцию подлинности подписей и поведение сторон.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права. Они необоснованно признали действительными документы, подписи и печати на которых проставлены не ранее 2023–2024 годов, хотя дата документов — 2021 год. Презумпции подлинности подписей в российском праве не существует. Суды не объяснили, почему истец после подачи иска якобы согласился с условиями, выгодными ответчику. Также не исследовано, соответствует ли размер штрафа 125 млн руб. последствиям отказа, и имелись ли у ответчика реальные затраты. Кассация ссылается на п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54: при очевидном несоответствии суммы штрафа последствиям отказа и недобросовестном поведении стороны суд вправе отказать в его взыскании.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.02.2026 по делу А56-19547/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Гефест» обратилось в арбитражный суд к ООО «СтройКомплект» с иском о признании незаключенным договора поставки от 15.02.2021 № 15-02/Т, взыскании 65 915 605 руб. 77 коп. неосновательного обогащения (невозвращенной предоплаты) и процентов за пользование чужими денежными средствами. Ответчик подал встречный иск о взыскании 9 084 394 руб. 23 коп. задолженности, 500 386 руб. 31 коп. процентов и 50 000 000 руб. штрафа за отказ от договора. Суд первой инстанции отказал истцу, частично удовлетворил встречный иск. Апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Гефест»): договор не заключён, поскольку представленные ответчиком документы содержат разные условия и подписаны с нарушением сроков; подписи и печати проставлены не ранее 2023–2024 годов, что исключает их соответствие дате 15.02.2021; фактическое исполнение договора не началось; удержание аванса в счёт штрафа неправомерно.
— Ответчик (ООО «СтройКомплект»): договор заключён в редакции, где предусмотрена стоимость 220 млн руб., аванс 125 млн руб. и штраф 125 млн руб. за отказ; аванс удержан в счёт штрафа; истец обязан вернуть 9 084 394 руб. 23 коп. — стоимость рулона оцинкованного, не поставленного по дополнительному соглашению от 03.10.2022.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: отказал в удовлетворении требований истца; по встречному иску взыскал с истца 40 000 000 руб. штрафа (снижен с 115 млн руб.), 9 084 394 руб. 23 коп. задолженности и 500 386 руб. 31 коп. процентов. Мотивировал тем, что договор заключён в редакции ответчика, включая условие о штрафе.
— Апелляционный суд: оставил решение без изменения. Признал достоверными документы ответчика, несмотря на результаты экспертиз, указав на презумпцию подлинности подписей и поведение сторон.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права. Они необоснованно признали действительными документы, подписи и печати на которых проставлены не ранее 2023–2024 годов, хотя дата документов — 2021 год. Презумпции подлинности подписей в российском праве не существует. Суды не объяснили, почему истец после подачи иска якобы согласился с условиями, выгодными ответчику. Также не исследовано, соответствует ли размер штрафа 125 млн руб. последствиям отказа, и имелись ли у ответчика реальные затраты. Кассация ссылается на п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54: при очевидном несоответствии суммы штрафа последствиям отказа и недобросовестном поведении стороны суд вправе отказать в его взыскании.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
СУД ОБЯЗАН ПРИ ПЕРЕМЕНЕ ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ИССЛЕДОВАТЬ ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ, УЧИТЫВАТЬ ЧАСТИЧНЫЕ ОПЛАТЫ И ПРИВЛЕКАТЬ ЦЕДЕНТА КАК ТРЕТЬЕ ЛИЦО ПРИ НАЛИЧИИ ВОЗРАЖЕНИЙ ДОЛЖНИКА
Постановление АС Московского округа от 04.02.2026 по делу А40-228429/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО "ПрофСтрой" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Стройкапитал" о взыскании 11 757 295 руб. по договору на организацию питания от 19.05.2021. Требование основано на уступке прав требования от первоначального кредитора — ООО "Технология вкуса". Ответчик заявил встречное требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 12 235 448 руб., но оно было возвращено. Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, апелляция оставила решение без изменения. ООО "Стройкапитал" обжаловало акты в кассации.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО "ПрофСтрой"): право требования перешло законно по договору цессии; задолженность подтверждена актами оказанных услуг и актом сверки; ответчик не опроверг объем и стоимость услуг.
— Ответчик (ООО "Стройкапитал"): частично оплатил обязательство через третье лицо (перечислил 3 922 170 руб. ООО "Технология вкуса"); суд не исследовал этот платеж; цедент не был привлечен к делу, что нарушило право на защиту.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (от 21.03.2025): удовлетворил иск в полном объеме, исходя из признания факта оказания услуг и отсутствия опровержения доказательств ответчиком. Встречное исковое заявление возвращено.
— Апелляция (от 17.09.2025): оставила решение без изменения, посчитав выводы суда первой инстанции обоснованными и мотивированными.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, поскольку:
— не исследовали представленное ответчиком платежное поручение №4754 от 15.11.2021 на сумму 3 922 170 руб., направленное в счет оплаты долга;
— не проверили расчет задолженности на соответствие нормам права и фактическим обстоятельствам;
— не привлекли ООО "Технология вкуса" в качестве третьего лица, несмотря на возражения должника против объема обязательства, что противоречит ст. 51 АПК РФ и разъяснениям Пленума ВС РФ от 19.12.2003 № 23 и от 21.12.2017 № 54.
Согласно ст. 288 АПК РФ, такие нарушения являются основанием для отмены судебных актов, поскольку могли повлиять на их правильность.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 04.02.2026 по делу А40-228429/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО "ПрофСтрой" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Стройкапитал" о взыскании 11 757 295 руб. по договору на организацию питания от 19.05.2021. Требование основано на уступке прав требования от первоначального кредитора — ООО "Технология вкуса". Ответчик заявил встречное требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 12 235 448 руб., но оно было возвращено. Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, апелляция оставила решение без изменения. ООО "Стройкапитал" обжаловало акты в кассации.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО "ПрофСтрой"): право требования перешло законно по договору цессии; задолженность подтверждена актами оказанных услуг и актом сверки; ответчик не опроверг объем и стоимость услуг.
— Ответчик (ООО "Стройкапитал"): частично оплатил обязательство через третье лицо (перечислил 3 922 170 руб. ООО "Технология вкуса"); суд не исследовал этот платеж; цедент не был привлечен к делу, что нарушило право на защиту.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (от 21.03.2025): удовлетворил иск в полном объеме, исходя из признания факта оказания услуг и отсутствия опровержения доказательств ответчиком. Встречное исковое заявление возвращено.
— Апелляция (от 17.09.2025): оставила решение без изменения, посчитав выводы суда первой инстанции обоснованными и мотивированными.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, поскольку:
— не исследовали представленное ответчиком платежное поручение №4754 от 15.11.2021 на сумму 3 922 170 руб., направленное в счет оплаты долга;
— не проверили расчет задолженности на соответствие нормам права и фактическим обстоятельствам;
— не привлекли ООО "Технология вкуса" в качестве третьего лица, несмотря на возражения должника против объема обязательства, что противоречит ст. 51 АПК РФ и разъяснениям Пленума ВС РФ от 19.12.2003 № 23 и от 21.12.2017 № 54.
Согласно ст. 288 АПК РФ, такие нарушения являются основанием для отмены судебных актов, поскольку могли повлиять на их правильность.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ОБЯЗАННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ИСПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В СРОК НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА НАЧИСЛЕНИЕ НЕУСТОЙКИ, ЕСЛИ ОСНОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВОЗНИКЛО ДО ВВЕДЕНИЯ МОРАТОРИЯ, А ПРОСРОЧКА ПРОДОЛЖИЛАСЬ В ЕГО ПЕРИОД
Постановление АС Центрального округа от 04.02.2026 по делу А83-17643/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Сакская районная больница» обратилось к ООО «Капиталстрой» с иском о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 16.12.2021 № 1908-рг на сумму 57 807 400 руб. Цена контракта изначально составляла 44 926 870 руб., затем была увеличена. Срок выполнения работ — до 30.08.2022. Заказчик потребовал взыскать 3 997 138,58 руб. неустойки за период с 31.08.2022 по 27.06.2023. Решением суда первой инстанции от 28.04.2025 и постановлением апелляции от 02.09.2025 иск удовлетворён частично — взыскано 2 986 000,55 руб.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ГБУ РК «Сакская районная больница»): указал на факт просрочки исполнения обязательств подрядчиком, наличие оснований для начисления неустойки по условиям контракта и законодательству, а также на то, что сумма неустойки превышает 5 % от цены контракта, следовательно, не подлежит списанию по Правилам № 783.
— Ответчик (ООО «Капиталстрой»): утверждал, что просрочка возникла по независящим от него обстоятельствам, связанным с началом специальной военной операции и невозможностью поставки иностранного оборудования; часть работ была выполнена в 2022 году, но принята заказчиком только в 2023 году; просил применить мораторий по Постановлению № 497 и списать неустойку по Правилам № 783, так как её размер от фактической просрочки составляет менее 5 %.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Республики Крым (первая инстанция) частично удовлетворил иск: взыскал 2 986 000,55 руб. неустойки, отказав в остальной части. Обосновал тем, что просрочка имела место, а мораторий не применим, поскольку обязательство нарушилось после 01.04.2022. Также отказал в применении Правил № 783, поскольку начисленная пеня превысила 5 % от цены контракта.
— Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о наличии просрочки и отсутствии оснований для применения моратория и списания неустойки.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды допустили существенные ошибки в применении норм материального права. Во-первых, они неправильно применили мораторий по Постановлению № 497: если основное обязательство возникло до 01.04.2022, а его исполнение продолжалось в период действия моратория (до 01.10.2022), неустойка в этот период не начисляется. Во-вторых, суды не проверили представленные ответчиком доказательства выполнения работ в 2022 году, включая акты КС-2 от 20.12.2022, и не оценили их совокупно по ст. 71 АПК РФ. В-третьих, вопрос о применении Правил № 783 был решён преждевременно — он должен рассматриваться только после установления размера и оснований неустойки. Суд кассации сослался на п. 29 Обзора судебной практики ВС РФ № 2, 3 (2024), подтверждающий неприменимость финансовых санкций в период моратория при условии возникновения обязательства до его введения.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 04.02.2026 по делу А83-17643/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Сакская районная больница» обратилось к ООО «Капиталстрой» с иском о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 16.12.2021 № 1908-рг на сумму 57 807 400 руб. Цена контракта изначально составляла 44 926 870 руб., затем была увеличена. Срок выполнения работ — до 30.08.2022. Заказчик потребовал взыскать 3 997 138,58 руб. неустойки за период с 31.08.2022 по 27.06.2023. Решением суда первой инстанции от 28.04.2025 и постановлением апелляции от 02.09.2025 иск удовлетворён частично — взыскано 2 986 000,55 руб.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ГБУ РК «Сакская районная больница»): указал на факт просрочки исполнения обязательств подрядчиком, наличие оснований для начисления неустойки по условиям контракта и законодательству, а также на то, что сумма неустойки превышает 5 % от цены контракта, следовательно, не подлежит списанию по Правилам № 783.
— Ответчик (ООО «Капиталстрой»): утверждал, что просрочка возникла по независящим от него обстоятельствам, связанным с началом специальной военной операции и невозможностью поставки иностранного оборудования; часть работ была выполнена в 2022 году, но принята заказчиком только в 2023 году; просил применить мораторий по Постановлению № 497 и списать неустойку по Правилам № 783, так как её размер от фактической просрочки составляет менее 5 %.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Республики Крым (первая инстанция) частично удовлетворил иск: взыскал 2 986 000,55 руб. неустойки, отказав в остальной части. Обосновал тем, что просрочка имела место, а мораторий не применим, поскольку обязательство нарушилось после 01.04.2022. Также отказал в применении Правил № 783, поскольку начисленная пеня превысила 5 % от цены контракта.
— Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о наличии просрочки и отсутствии оснований для применения моратория и списания неустойки.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды допустили существенные ошибки в применении норм материального права. Во-первых, они неправильно применили мораторий по Постановлению № 497: если основное обязательство возникло до 01.04.2022, а его исполнение продолжалось в период действия моратория (до 01.10.2022), неустойка в этот период не начисляется. Во-вторых, суды не проверили представленные ответчиком доказательства выполнения работ в 2022 году, включая акты КС-2 от 20.12.2022, и не оценили их совокупно по ст. 71 АПК РФ. В-третьих, вопрос о применении Правил № 783 был решён преждевременно — он должен рассматриваться только после установления размера и оснований неустойки. Суд кассации сослался на п. 29 Обзора судебной практики ВС РФ № 2, 3 (2024), подтверждающий неприменимость финансовых санкций в период моратория при условии возникновения обязательства до его введения.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ПОДПИСАНИЕ АКТА ПРИЁМКИ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ИХ ФАКТИЧЕСКОЕ ОКАЗАНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРЕДУСМОТРЕННОЙ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ ДОКУМЕНТАЦИИ
Постановление АС Центрального округа от 04.02.2026 по делу А35-12352/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Прокуратура Курской области обратилась в защиту интересов администрации Касторенского района к ООО «Проф Строй Монтаж» с иском о взыскании 594 790 рублей 53 копеек неосновательного обогащения. Сумма выплачена по договору от 18.06.2021 № 09/ТН/21 за строительный контроль при возведении автомобильной дороги. Между администрацией и ООО «Тера» заключён муниципальный контракт на строительство. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция его отменила. Прокуратура обжаловала в кассации.
🗣 Позиции сторон
— Прокуратура: ответчик не представил документы, подтверждающие проведение строительного контроля; допущены существенные нарушения требований ГОСТ и СП; прокурор вправе защищать публичные интересы при нарушении законодательства о госзакупках.
— ООО «Проф Строй Монтаж»: услуги оказаны в полном объеме, акт выполненных работ подписан заказчиком без замечаний; договор не предусматривал дополнительной отчётности; прокурор не уполномочен заявлять подобный иск.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (24.12.2024): иск удовлетворён — установлено невыполнение ООО «Проф Строй Монтаж» обязанностей по строительному контролю, отсутствие доказательств выполнения работ, необоснованное расходование бюджетных средств.
— Апелляционный суд (20.06.2025): решение отменено, в иске отказано — услуги признаны оказанными, акт принятия работ подписан, прокурор не имеет полномочий на иск.
🧭 Позиция кассации
Суд апелляционной инстанции неправильно применил нормы материального права. Прокурор вправе обращаться с иском о взыскании неосновательного обогащения в рамках защиты публичных интересов и интересов муниципального образования (ст. 52 АПК РФ). Отсутствие документов, подтверждающих выполнение строительного контроля (включая журналы, акты, лабораторные проверки), предусмотренных Положением № 468, ГОСТ 32731-2014 и СП 48.13330.2019, свидетельствует о непредоставлении услуг. Факт подписания акта не является безусловным доказательством исполнения обязательств (ссылка на Информационное письмо ВАС РФ № 51). Невыполнение контролирующей функции влечёт необоснованное использование бюджетных средств, что противоречит принципам эффективности и результативности по ст. 34 БК РФ.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 04.02.2026 по делу А35-12352/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Прокуратура Курской области обратилась в защиту интересов администрации Касторенского района к ООО «Проф Строй Монтаж» с иском о взыскании 594 790 рублей 53 копеек неосновательного обогащения. Сумма выплачена по договору от 18.06.2021 № 09/ТН/21 за строительный контроль при возведении автомобильной дороги. Между администрацией и ООО «Тера» заключён муниципальный контракт на строительство. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция его отменила. Прокуратура обжаловала в кассации.
🗣 Позиции сторон
— Прокуратура: ответчик не представил документы, подтверждающие проведение строительного контроля; допущены существенные нарушения требований ГОСТ и СП; прокурор вправе защищать публичные интересы при нарушении законодательства о госзакупках.
— ООО «Проф Строй Монтаж»: услуги оказаны в полном объеме, акт выполненных работ подписан заказчиком без замечаний; договор не предусматривал дополнительной отчётности; прокурор не уполномочен заявлять подобный иск.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (24.12.2024): иск удовлетворён — установлено невыполнение ООО «Проф Строй Монтаж» обязанностей по строительному контролю, отсутствие доказательств выполнения работ, необоснованное расходование бюджетных средств.
— Апелляционный суд (20.06.2025): решение отменено, в иске отказано — услуги признаны оказанными, акт принятия работ подписан, прокурор не имеет полномочий на иск.
🧭 Позиция кассации
Суд апелляционной инстанции неправильно применил нормы материального права. Прокурор вправе обращаться с иском о взыскании неосновательного обогащения в рамках защиты публичных интересов и интересов муниципального образования (ст. 52 АПК РФ). Отсутствие документов, подтверждающих выполнение строительного контроля (включая журналы, акты, лабораторные проверки), предусмотренных Положением № 468, ГОСТ 32731-2014 и СП 48.13330.2019, свидетельствует о непредоставлении услуг. Факт подписания акта не является безусловным доказательством исполнения обязательств (ссылка на Информационное письмо ВАС РФ № 51). Невыполнение контролирующей функции влечёт необоснованное использование бюджетных средств, что противоречит принципам эффективности и результативности по ст. 34 БК РФ.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
ОТСУТСТВИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ У ПРИНЯТЫХ ЭТАПОВ РАБОТ БЕЗ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕГО РЕЗУЛЬТАТА ВЛЕЧЕТ ВЗЫСКАНИЕ ИХ СТОИМОСТИ КАК НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 04.02.2026 по делу А45-30897/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Импульс» обратилось к ООО «Айкюдеми Кемикалс» с иском о расторжении договора от 03.04.2020 № ХЦ20-00035РХ на разработку и поставку цифровой печатной антимикробной жидкости, взыскании задолженности в размере 12 000 000 руб., неустойки — 1 200 000 руб. и процентов за пользование чужими средствами. Стороны подписали акты приемки первых двух этапов работ, но третий этап — опытно-промышленной партии — не выполнен. Истец перечислил 12 000 000 руб. авансом. Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, апелляция оставила решение без изменения. Ответчик подал кассационную жалобу.
🗣 Позиции сторон
Истец (ООО «Импульс»):
— Третий этап работ не выполнен, цель договора не достигнута, результаты промежуточных этапов не имеют потребительской ценности.
— Допущено существенное нарушение сроков — более 60 дней просрочки, что согласно договору считается существенным нарушением.
— Аванс удержан необоснованно, возникло неосновательное обогащение.
Ответчик (ООО «Айкюдеми Кемикалс»):
— Первые два этапа выполнены и приняты, имеют потребительскую ценность, оплата обязательна.
— Истцом пропущен трехлетний срок исковой давности — он должен был начинаться с окончания срока третьего этапа (18.11.2020), а не с даты расторжения.
— Не соблюден досудебный порядок: в претензии не заявлен односторонний отказ, а лишь предложение о заключении соглашения о расторжении.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Новосибирской области (решение от 22.11.2024) удовлетворил иск полностью: расторгнул договор, взыскал 12 000 000 руб., неустойку 1 200 000 руб. и проценты по ст. 395 ГК РФ с 21.11.2024.
— Седьмой арбитражный апелляционный суд (постановление от 10.10.2025) оставил решение без изменения, поддержав выводы о существенном нарушении, отсутствии потребительской ценности и правомерности взыскания аванса как неосновательного обогащения.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции отклонил все доводы ответчика. Установил, что:
— Срок исковой давности начинается не с окончания срока исполнения, а с момента востребования — то есть с направления претензии о расторжении от 17.06.2024; иск от 03.09.2024 подан в пределах трех лет — срок не пропущен.
— Претензия содержит требование о расторжении, следовательно, досудебный порядок соблюден.
— Экспертиза подтвердила, что переданные результаты невозможно воспроизвести или внедрить в производство — потребительской ценности нет.
— Заключение эксперта признано допустимым, полным и обоснованным; оснований для его оспаривания не представлено.
— Нарушение является существенным: длительная просрочка, утрата интереса заказчика, невозможность завершения работ — всё это позволяет расторгнуть договор по ст. 450 ГК РФ.
— Возврат аванса обоснован ст. 1102 ГК РФ: встречное предоставление не исполнено, обогащение — неосновательное.
📌 Итог
Оставить решение и постановление без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения, возвратить излишне уплаченную госпошлину в размере 30 000 руб. и отменить приостановление исполнения судебных актов.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 04.02.2026 по делу А45-30897/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Импульс» обратилось к ООО «Айкюдеми Кемикалс» с иском о расторжении договора от 03.04.2020 № ХЦ20-00035РХ на разработку и поставку цифровой печатной антимикробной жидкости, взыскании задолженности в размере 12 000 000 руб., неустойки — 1 200 000 руб. и процентов за пользование чужими средствами. Стороны подписали акты приемки первых двух этапов работ, но третий этап — опытно-промышленной партии — не выполнен. Истец перечислил 12 000 000 руб. авансом. Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, апелляция оставила решение без изменения. Ответчик подал кассационную жалобу.
🗣 Позиции сторон
Истец (ООО «Импульс»):
— Третий этап работ не выполнен, цель договора не достигнута, результаты промежуточных этапов не имеют потребительской ценности.
— Допущено существенное нарушение сроков — более 60 дней просрочки, что согласно договору считается существенным нарушением.
— Аванс удержан необоснованно, возникло неосновательное обогащение.
Ответчик (ООО «Айкюдеми Кемикалс»):
— Первые два этапа выполнены и приняты, имеют потребительскую ценность, оплата обязательна.
— Истцом пропущен трехлетний срок исковой давности — он должен был начинаться с окончания срока третьего этапа (18.11.2020), а не с даты расторжения.
— Не соблюден досудебный порядок: в претензии не заявлен односторонний отказ, а лишь предложение о заключении соглашения о расторжении.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Новосибирской области (решение от 22.11.2024) удовлетворил иск полностью: расторгнул договор, взыскал 12 000 000 руб., неустойку 1 200 000 руб. и проценты по ст. 395 ГК РФ с 21.11.2024.
— Седьмой арбитражный апелляционный суд (постановление от 10.10.2025) оставил решение без изменения, поддержав выводы о существенном нарушении, отсутствии потребительской ценности и правомерности взыскания аванса как неосновательного обогащения.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции отклонил все доводы ответчика. Установил, что:
— Срок исковой давности начинается не с окончания срока исполнения, а с момента востребования — то есть с направления претензии о расторжении от 17.06.2024; иск от 03.09.2024 подан в пределах трех лет — срок не пропущен.
— Претензия содержит требование о расторжении, следовательно, досудебный порядок соблюден.
— Экспертиза подтвердила, что переданные результаты невозможно воспроизвести или внедрить в производство — потребительской ценности нет.
— Заключение эксперта признано допустимым, полным и обоснованным; оснований для его оспаривания не представлено.
— Нарушение является существенным: длительная просрочка, утрата интереса заказчика, невозможность завершения работ — всё это позволяет расторгнуть договор по ст. 450 ГК РФ.
— Возврат аванса обоснован ст. 1102 ГК РФ: встречное предоставление не исполнено, обогащение — неосновательное.
📌 Итог
Оставить решение и постановление без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения, возвратить излишне уплаченную госпошлину в размере 30 000 руб. и отменить приостановление исполнения судебных актов.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
УБОРКА МУНИЦИПАЛИТЕТОМ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ВЛЕЧЕТ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, ЕСЛИ УЧАСТКИ НЕ ВХОДЯТ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.02.2026 по делу А56-39194/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Администрация Бугровского городского поселения обратилась к ООО «Самолет УК» с иском о взыскании 574 653 руб. 76 коп. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Основанием стало то, что администрация оплатила уборку территории вокруг многоквартирных домов, которые находятся под управлением ответчика с 01.05.2020. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, апелляция изменила период начисления процентов. Дело рассматривалось в порядке упрощенного производства.
🗣 Позиции сторон
— Истец (Администрация): утверждала, что Компания получила выгоду от выполненных работ по уборке территории, поскольку обязанность содержать придомовую территорию лежит на управляющей компании; расходы были понесены администрацией без правового основания для обогащения ответчика.
— Ответчик (ООО «Самолет УК»): указал, что является ненадлежащим ответчиком, так как работы выполнялись на территории общего пользования, подведомственной муниципалитету, а не на общем имуществе МКД; доказательств ненадлежащего содержания территории со стороны управляющей компании не представлено.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: отказал в ходатайствах о переходе к исковому производству и привлечении Застройщика, взыскал сумму неосновательного обогащения и проценты за период с 22.12.2023 по 30.06.2025.
— Апелляционный суд: изменил период начисления процентов — взыскал их только за период с 25.03.2025 по 30.06.2025, остальное оставил без изменения.
🧭 Позиция кассации
Суды неправильно применили нормы материального права. По делу установлено, что работы по уборке выполнялись на автомобильных дорогах, тротуарах и парковках общего пользования, входящих в состав территории муниципального образования, а не общего имущества МКД. Администрация действовала в рамках своих полномочий как заказчик контракта на обеспечение безопасности дорожного движения, а не исполняла функции управляющей организации. Следовательно, отсутствует приобретение имущества за счет истца, необходимое для возникновения обязательства о возврате неосновательного обогащения. Также не доказано, что управляющая компания не исполняла свои обязанности. Применение статей 1102, 308, 309 ГК РФ и статьи 161 ЖК РФ требует отказа в иске.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление нижестоящих судов и вынес новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска, взыскав с Администрации в пользу ООО «Самолет УК» 80 000 руб. судебных расходов.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.02.2026 по делу А56-39194/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Администрация Бугровского городского поселения обратилась к ООО «Самолет УК» с иском о взыскании 574 653 руб. 76 коп. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Основанием стало то, что администрация оплатила уборку территории вокруг многоквартирных домов, которые находятся под управлением ответчика с 01.05.2020. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, апелляция изменила период начисления процентов. Дело рассматривалось в порядке упрощенного производства.
🗣 Позиции сторон
— Истец (Администрация): утверждала, что Компания получила выгоду от выполненных работ по уборке территории, поскольку обязанность содержать придомовую территорию лежит на управляющей компании; расходы были понесены администрацией без правового основания для обогащения ответчика.
— Ответчик (ООО «Самолет УК»): указал, что является ненадлежащим ответчиком, так как работы выполнялись на территории общего пользования, подведомственной муниципалитету, а не на общем имуществе МКД; доказательств ненадлежащего содержания территории со стороны управляющей компании не представлено.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: отказал в ходатайствах о переходе к исковому производству и привлечении Застройщика, взыскал сумму неосновательного обогащения и проценты за период с 22.12.2023 по 30.06.2025.
— Апелляционный суд: изменил период начисления процентов — взыскал их только за период с 25.03.2025 по 30.06.2025, остальное оставил без изменения.
🧭 Позиция кассации
Суды неправильно применили нормы материального права. По делу установлено, что работы по уборке выполнялись на автомобильных дорогах, тротуарах и парковках общего пользования, входящих в состав территории муниципального образования, а не общего имущества МКД. Администрация действовала в рамках своих полномочий как заказчик контракта на обеспечение безопасности дорожного движения, а не исполняла функции управляющей организации. Следовательно, отсутствует приобретение имущества за счет истца, необходимое для возникновения обязательства о возврате неосновательного обогащения. Также не доказано, что управляющая компания не исполняла свои обязанности. Применение статей 1102, 308, 309 ГК РФ и статьи 161 ЖК РФ требует отказа в иске.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление нижестоящих судов и вынес новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска, взыскав с Администрации в пользу ООО «Самолет УК» 80 000 руб. судебных расходов.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
СУД ОБЯЗАН ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ, ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ БИЗНЕСА ЗАПЛАТИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СУММУ, НО ПОЛУЧИЛ ТОЛЬКО ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОРГОВОЕ МЕСТО
Постановление АС Центрального округа от 04.02.2026 по делу А84-686/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Симанович Д.Ю. обратился к индивидуальному предпринимателю Викулину Д.В. с иском о признании недействительным договора купли-продажи кофейни от 11.03.2023, взыскании 800 000 руб. и возврате оборудования: кофемашины FAEMA, гриндера Casadio, холодильника Бирюса и холодильной витрины COOLEQ Uipment. Третьими лицами привлечены Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя, Осипов А.М. и Агаев Д.А. оглы. Решением Арбитражного суда Республики Крым от 16.10.2024 требования удовлетворены. Апелляционный суд отменил решение и отказал в иске. Симанович Д.Ю. обжаловал в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— Истец (Симанович Д.Ю.): ответчики знали об отсутствии разрешительных документов на нестационарный торговый объект и скрыли это, что ввело его в заблуждение; сделка подлежит признанию недействительной по п. 2 ст. 179 ГК РФ.
— Ответчик (Викулин Д.В.): истец не доказал обмана; он имел возможность проверить правовой статус объекта до заключения сделки; встречное исполнение отсутствует, так как деньги перечислены не ему, а Осипову А.М.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Республики Крым, 16.10.2024): удовлетворил иск полностью, признал сделку недействительной из-за сокрытия существенных обстоятельств.
— Апелляция (Двадцать первый арбитражный апелляционный суд, 14.10.2025): отменил решение, отказал в иске, мотивировав тем, что истец не доказал обман со стороны ответчиков и мог самостоятельно проверить статус объекта.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд нарушил нормы материального и процессуального права. Переход к рассмотрению дела по правилам первой инстанции не обеспечил защиту прав участников. Не исследованы существенные обстоятельства: правовая квалификация требований, возможность переквалификации иска, основания передачи денег Осипову А.М., отсутствие у продавца права на переуступку аренды. Не оценено заключение эксперта о стоимости оборудования (205 000 руб. при оплате 800 000 руб.), что исключает применение презумпции равенства встречных предоставлений. Не установлено наличие правового основания для получения Осиповым А.М. денежных средств, что указывает на возможное неосновательное обогащение. Суд ссылается на п. 9 постановления Пленума ВС № 25, п. 80 постановления Пленума № 25, п. 5 постановления Пленума ВАС № 35 и позицию Конституционного Суда РФ о необходимости всестороннего исследования фактических обстоятельств.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 04.02.2026 по делу А84-686/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Симанович Д.Ю. обратился к индивидуальному предпринимателю Викулину Д.В. с иском о признании недействительным договора купли-продажи кофейни от 11.03.2023, взыскании 800 000 руб. и возврате оборудования: кофемашины FAEMA, гриндера Casadio, холодильника Бирюса и холодильной витрины COOLEQ Uipment. Третьими лицами привлечены Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя, Осипов А.М. и Агаев Д.А. оглы. Решением Арбитражного суда Республики Крым от 16.10.2024 требования удовлетворены. Апелляционный суд отменил решение и отказал в иске. Симанович Д.Ю. обжаловал в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— Истец (Симанович Д.Ю.): ответчики знали об отсутствии разрешительных документов на нестационарный торговый объект и скрыли это, что ввело его в заблуждение; сделка подлежит признанию недействительной по п. 2 ст. 179 ГК РФ.
— Ответчик (Викулин Д.В.): истец не доказал обмана; он имел возможность проверить правовой статус объекта до заключения сделки; встречное исполнение отсутствует, так как деньги перечислены не ему, а Осипову А.М.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Республики Крым, 16.10.2024): удовлетворил иск полностью, признал сделку недействительной из-за сокрытия существенных обстоятельств.
— Апелляция (Двадцать первый арбитражный апелляционный суд, 14.10.2025): отменил решение, отказал в иске, мотивировав тем, что истец не доказал обман со стороны ответчиков и мог самостоятельно проверить статус объекта.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд нарушил нормы материального и процессуального права. Переход к рассмотрению дела по правилам первой инстанции не обеспечил защиту прав участников. Не исследованы существенные обстоятельства: правовая квалификация требований, возможность переквалификации иска, основания передачи денег Осипову А.М., отсутствие у продавца права на переуступку аренды. Не оценено заключение эксперта о стоимости оборудования (205 000 руб. при оплате 800 000 руб.), что исключает применение презумпции равенства встречных предоставлений. Не установлено наличие правового основания для получения Осиповым А.М. денежных средств, что указывает на возможное неосновательное обогащение. Суд ссылается на п. 9 постановления Пленума ВС № 25, п. 80 постановления Пленума № 25, п. 5 постановления Пленума ВАС № 35 и позицию Конституционного Суда РФ о необходимости всестороннего исследования фактических обстоятельств.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
СУД НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ИССЛЕДОВАТЬ ДОВОДЫ О НЕКАЧЕСТВЕННОМ ТОВАРЕ, ОПИРАЯСЬ НА ПОДПИСАНИЕ АКТОВ ПРИЕМКИ, ЕСЛИ САМ ПОСТАВЩИК РАНЕЕ ПОДАВАЛ ИСК К ПЕРЕВОЗЧИКУ ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭТОГО ГРУЗА
Постановление АС Центрального округа от 04.02.2026 по делу А68-13749/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Энгельсспецтрубмаш» обратилось к ООО «МКС-ОЙЛ» с иском о взыскании задолженности по договору поставки № МКС-2021-01 от 23.12.2021 в размере 26 908 000 руб. и неустойки — 5 542 480 руб. Требования касались четырёх спецификаций: № 1 (9 840 000 руб.), № 4 (4 000 000 руб.), № 8 (9 408 000 руб.) и № 10 (3 660 000 руб.). Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, апелляция оставила решение без изменения. Ответчик обжаловал акты в кассации, указав на ненадлежащее качество товара по спецификации № 1 и чрезмерность неустойки.
🗣 Позиции сторон
Истец: поставка товара выполнена надлежащим образом, документы подписаны без замечаний, претензий по качеству не заявлено; неустойка рассчитана в соответствии с договором.
Ответчик: товар по спецификации № 1 поставлен с недостатками, признан непригодным к использованию; наличие повреждений зафиксировано актом от 04.08.22; истец ранее предъявлял требования к перевозчику по этому же грузу; неустойка подлежит снижению по ст. 333 ГК РФ.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме, признал факт поставки и просрочку оплаты. Апелляционный суд поддержал выводы, указав, что ответчик не заявил ходатайства о снижении неустойки, а документы по поставке подписаны без замечаний. Также суд отметил, что риск повреждения перешёл к покупателю после передачи товара перевозчику.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не исследовали существенные обстоятельства: отметку в транспортной накладной о повреждении груза, акт от 04.08.22 о некачественном товаре, а также факт обращения истца в суд к перевозчику по тому же грузу. Не были проверены доводы о нарушении упаковки до передачи перевозчику и возможность обнаружения дефектов при отгрузке. Суды не учли, что ответчик вызывал представителя истца для участия в приемке. Выводы о надлежащем качестве товара сделаны преждевременно, без достаточной оценки доказательств по ст. 65, 71 АПК РФ. Применение ст. 333 ГК РФ в апелляции невозможно, так как ходатайство не заявлялось в первой инстанции.
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части взыскания 9 840 000 руб. по спецификации № 1 и расходов по госпошлине в размере 549 505 руб., направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 04.02.2026 по делу А68-13749/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Энгельсспецтрубмаш» обратилось к ООО «МКС-ОЙЛ» с иском о взыскании задолженности по договору поставки № МКС-2021-01 от 23.12.2021 в размере 26 908 000 руб. и неустойки — 5 542 480 руб. Требования касались четырёх спецификаций: № 1 (9 840 000 руб.), № 4 (4 000 000 руб.), № 8 (9 408 000 руб.) и № 10 (3 660 000 руб.). Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, апелляция оставила решение без изменения. Ответчик обжаловал акты в кассации, указав на ненадлежащее качество товара по спецификации № 1 и чрезмерность неустойки.
🗣 Позиции сторон
Истец: поставка товара выполнена надлежащим образом, документы подписаны без замечаний, претензий по качеству не заявлено; неустойка рассчитана в соответствии с договором.
Ответчик: товар по спецификации № 1 поставлен с недостатками, признан непригодным к использованию; наличие повреждений зафиксировано актом от 04.08.22; истец ранее предъявлял требования к перевозчику по этому же грузу; неустойка подлежит снижению по ст. 333 ГК РФ.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме, признал факт поставки и просрочку оплаты. Апелляционный суд поддержал выводы, указав, что ответчик не заявил ходатайства о снижении неустойки, а документы по поставке подписаны без замечаний. Также суд отметил, что риск повреждения перешёл к покупателю после передачи товара перевозчику.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не исследовали существенные обстоятельства: отметку в транспортной накладной о повреждении груза, акт от 04.08.22 о некачественном товаре, а также факт обращения истца в суд к перевозчику по тому же грузу. Не были проверены доводы о нарушении упаковки до передачи перевозчику и возможность обнаружения дефектов при отгрузке. Суды не учли, что ответчик вызывал представителя истца для участия в приемке. Выводы о надлежащем качестве товара сделаны преждевременно, без достаточной оценки доказательств по ст. 65, 71 АПК РФ. Применение ст. 333 ГК РФ в апелляции невозможно, так как ходатайство не заявлялось в первой инстанции.
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части взыскания 9 840 000 руб. по спецификации № 1 и расходов по госпошлине в размере 549 505 руб., направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
❤2
ОБЯЗАННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА УПЛАТИТЬ НЕУСТОЙКУ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА, ЕСЛИ ТАКОЕ УСЛОВИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОГОВОРОМ И НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ
Постановление АС Московского округа от 04.02.2026 по делу А40-24235/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Норд-СПБ» обратилось к ООО «НордФасад» с иском о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по двум договорам подряда от 08.04.2021 № СП-21/Н-СПб/35 (на сумму 93 184 458,40 руб.) и № СП-21/Н-СПб/36 (на сумму 89 946 099,17 руб.). Работы должны были быть завершены до 27.09.2021 и 14.09.2021 соответственно, но фактически сданы с задержкой. Истец потребовал 35 048 457,42 руб. неустойки за период до 31.03.2022. Суд первой инстанции взыскал 8 414 290,57 руб., апелляция снизила сумму до 447 622,62 руб. Истец обжаловал в кассацию.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Норд-СПБ»): договором прямо предусмотрено начисление неустойки в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки; апелляционный суд неправомерно изменил базу расчета, снизив ее до стоимости невыполненных работ, что противоречит условиям договора и статьям 330, 331, 421 ГК РФ.
— Ответчик (ООО «НордФасад»): сумма неустойки явно несоразмерна последствиям просрочки; частичное исполнение обязательств требует пересчета базы для начисления; применение статьи 333 ГК РФ правомерно.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: удовлетворил иск частично — взыскал 8 414 290,57 руб. неустойки, применив статью 333 ГК РФ для снижения суммы, но сохранив базу расчета — общую стоимость договора.
— Апелляционный суд: изменил решение — снизил неустойку до 447 622,62 руб., пересчитав ее на основе стоимости невыполненных работ, мотивируя тем, что истец должен учитывать поэтапное исполнение.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд нарушил нормы материального права, изменив базу для начисления неустойки вопреки условиям договора. По смыслу статей 309, 310, 330, 421 ГК РФ, стороны вправе установить начисление неустойки от общей стоимости договора, особенно если работа носит комплексный характер и частичное исполнение не имеет самостоятельной ценности. Такое условие не противоречит закону и допустимо в коммерческих отношениях. Снижение неустойки по статье 333 ГК РФ возможно только при явной несоразмерности, но апелляция дважды снизила сумму — и по базе, и по размеру — без достаточных оснований. При этом ответчик не оспаривал базу расчета в апелляции. Ссылка на постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 подтверждает, что бремя доказывания несоразмерности лежит на должнике, а его доводы не были подтверждены.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 04.02.2026 по делу А40-24235/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Норд-СПБ» обратилось к ООО «НордФасад» с иском о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по двум договорам подряда от 08.04.2021 № СП-21/Н-СПб/35 (на сумму 93 184 458,40 руб.) и № СП-21/Н-СПб/36 (на сумму 89 946 099,17 руб.). Работы должны были быть завершены до 27.09.2021 и 14.09.2021 соответственно, но фактически сданы с задержкой. Истец потребовал 35 048 457,42 руб. неустойки за период до 31.03.2022. Суд первой инстанции взыскал 8 414 290,57 руб., апелляция снизила сумму до 447 622,62 руб. Истец обжаловал в кассацию.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «Норд-СПБ»): договором прямо предусмотрено начисление неустойки в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки; апелляционный суд неправомерно изменил базу расчета, снизив ее до стоимости невыполненных работ, что противоречит условиям договора и статьям 330, 331, 421 ГК РФ.
— Ответчик (ООО «НордФасад»): сумма неустойки явно несоразмерна последствиям просрочки; частичное исполнение обязательств требует пересчета базы для начисления; применение статьи 333 ГК РФ правомерно.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: удовлетворил иск частично — взыскал 8 414 290,57 руб. неустойки, применив статью 333 ГК РФ для снижения суммы, но сохранив базу расчета — общую стоимость договора.
— Апелляционный суд: изменил решение — снизил неустойку до 447 622,62 руб., пересчитав ее на основе стоимости невыполненных работ, мотивируя тем, что истец должен учитывать поэтапное исполнение.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд нарушил нормы материального права, изменив базу для начисления неустойки вопреки условиям договора. По смыслу статей 309, 310, 330, 421 ГК РФ, стороны вправе установить начисление неустойки от общей стоимости договора, особенно если работа носит комплексный характер и частичное исполнение не имеет самостоятельной ценности. Такое условие не противоречит закону и допустимо в коммерческих отношениях. Снижение неустойки по статье 333 ГК РФ возможно только при явной несоразмерности, но апелляция дважды снизила сумму — и по базе, и по размеру — без достаточных оснований. При этом ответчик не оспаривал базу расчета в апелляции. Ссылка на постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 подтверждает, что бремя доказывания несоразмерности лежит на должнике, а его доводы не были подтверждены.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ О ПЕРЕСМОТРЕ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ПОДЛЕЖИТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПО ИТОГАМ НОВОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
Постановление АС Московского округа от 04.02.2026 по делу А40-84082/2016
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «ДжиДжиКомпани» обратилось к ИП Давлетшиной М.М. с требованием о взыскании аванса в размере 677 978 руб., неустойки и штрафа по договору поставки от 23.10.2015. Первоначальным истцом было ООО «АЛЕГО.РУ», затем произошло двойное процессуальное правопреемство: сначала на ООО «АЛЕГО.МАРКЕТИНГ», затем — на ООО «ДжиДжиКомпани». Решением от 20.06.2016 требования были удовлетворены. Ответчик подала заявление о пересмотре этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам, которое было удовлетворено решением от 28.01.2025 и подтверждено апелляцией 01.10.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «ДжиДжиКомпани»): утверждал, что выводы судов о наличии вновь открывшихся обстоятельств основаны на ошибочной оценке доказательств; ответчик злоупотребил правом, поскольку уголовное дело против генерального директора первоначального истца не опровергает факта неисполнения обязательств; нарушены нормы процессуального права при определении судебных расходов.
— Ответчик (ИП Давлетшина М.М.): ссылалась на вступивший в законную силу приговор суда общей юрисдикции от 09.04.2024, установивший факт мошенничества со стороны генерального директора ООО «АЛЕГО.РУ», что является вновь открывшимся обстоятельством по п. 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ; расходы на госпошлину за подачу заявления о пересмотре подлежат возмещению как издержки, понесённые в связи с пересмотром.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (решение от 28.01.2025): удовлетворил заявление ИП Давлетшиной о пересмотре решения от 20.06.2016 по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил его, взыскал судебные расходы (госпошлину) с истца.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 01.10.2025): оставил решение без изменения, расходы — без пересмотра. Обоснование: приговор суда общей юрисдикции установил существенные обстоятельства, влияющие на законность первоначального решения.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции согласился с выводами нижестоящих судов о наличии вновь открывшихся обстоятельств по п. 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ и правомерности отмены решения от 20.06.2016. Однако указал, что взыскание судебных расходов по госпошлине за подачу заявления о пересмотре до завершения рассмотрения дела по существу является преждевременным. Согласно абз. 3 п. 30 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1, такие расходы подлежат возмещению только по итогам окончательного судебного акта по делу. Нижестоящие суды нарушили ст. 110, 106 АПК РФ, приняв решение о расходах до нового рассмотрения спора по существу.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2025 в части взыскания судебных расходов и направить вопрос о возмещении издержек на новое рассмотрение после вынесения итогового акта по существу спора.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 04.02.2026 по делу А40-84082/2016
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «ДжиДжиКомпани» обратилось к ИП Давлетшиной М.М. с требованием о взыскании аванса в размере 677 978 руб., неустойки и штрафа по договору поставки от 23.10.2015. Первоначальным истцом было ООО «АЛЕГО.РУ», затем произошло двойное процессуальное правопреемство: сначала на ООО «АЛЕГО.МАРКЕТИНГ», затем — на ООО «ДжиДжиКомпани». Решением от 20.06.2016 требования были удовлетворены. Ответчик подала заявление о пересмотре этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам, которое было удовлетворено решением от 28.01.2025 и подтверждено апелляцией 01.10.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «ДжиДжиКомпани»): утверждал, что выводы судов о наличии вновь открывшихся обстоятельств основаны на ошибочной оценке доказательств; ответчик злоупотребил правом, поскольку уголовное дело против генерального директора первоначального истца не опровергает факта неисполнения обязательств; нарушены нормы процессуального права при определении судебных расходов.
— Ответчик (ИП Давлетшина М.М.): ссылалась на вступивший в законную силу приговор суда общей юрисдикции от 09.04.2024, установивший факт мошенничества со стороны генерального директора ООО «АЛЕГО.РУ», что является вновь открывшимся обстоятельством по п. 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ; расходы на госпошлину за подачу заявления о пересмотре подлежат возмещению как издержки, понесённые в связи с пересмотром.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (решение от 28.01.2025): удовлетворил заявление ИП Давлетшиной о пересмотре решения от 20.06.2016 по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил его, взыскал судебные расходы (госпошлину) с истца.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 01.10.2025): оставил решение без изменения, расходы — без пересмотра. Обоснование: приговор суда общей юрисдикции установил существенные обстоятельства, влияющие на законность первоначального решения.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции согласился с выводами нижестоящих судов о наличии вновь открывшихся обстоятельств по п. 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ и правомерности отмены решения от 20.06.2016. Однако указал, что взыскание судебных расходов по госпошлине за подачу заявления о пересмотре до завершения рассмотрения дела по существу является преждевременным. Согласно абз. 3 п. 30 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1, такие расходы подлежат возмещению только по итогам окончательного судебного акта по делу. Нижестоящие суды нарушили ст. 110, 106 АПК РФ, приняв решение о расходах до нового рассмотрения спора по существу.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2025 в части взыскания судебных расходов и направить вопрос о возмещении издержек на новое рассмотрение после вынесения итогового акта по существу спора.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ОТСУТСТВИЕ У БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДИСКРЕЦИИ В РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ ИСКЛЮЧАЕТ ВЫВОД О НЕУВАЖИТЕЛЬНОСТИ ПРИЧИНЫ ПРОПУСКА СРОКА НА АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ
Постановление АС Волго-Вятского округа от 04.02.2026 по делу А28-12953/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» подало иск к акционерному обществу «Институт «Стройпроект» о взыскании 12 312 000 рублей неустойки за просрочку исполнения муниципального контракта от 13.03.2023 № Ф.2023.000871. Решением Арбитражного суда Кировской области от 16.04.2025 в иске отказано. Учреждение дважды подавало апелляционную жалобу с ходатайством об отсрочке уплаты госпошлины, но обе жалобы были возвращены из-за отказа в отсрочке. После оплаты пошлины 03.09.2025 Учреждение повторно подало жалобу и ходатайство о восстановлении пропущенного срока, которое было отклонено, а производство прекращено определением апелляционного суда от 27.10.2025.
🗣 Позиции сторон
— Истец (Учреждение): пропуск срока вызван необходимостью согласования выделения средств на уплату госпошлины из местного бюджета; заявление о предоставлении отсрочки было обосновано статусом бюджетного учреждения; причины пропуска — уважительные, поскольку возможность оплаты не зависела от его собственной воли.
— Ответчик (Общество): возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая пропуск срока неуважительным; указывал, что первоначальные обращения содержали процессуальные нарушения по вине заявителя.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Кировской области): решением от 16.04.2025 отказано в удовлетворении иска.
— Апелляция (Второй арбитражный апелляционный суд): определением от 27.10.2025 отказано в восстановлении срока, производство по апелляционной жалобе прекращено; мотивировано тем, что причины пропуска не признаны уважительными, а возврат жалобы ранее произошел по вине заявителя.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящий суд допустил ошибку, не учтя, что заявитель — бюджетное учреждение, не имеющее самостоятельного права распоряжаться средствами на уплату госпошлины без решения учредителя. Первичная жалоба была подана в срок, а повторная — после устранения оснований для возврата (уплачена госпошлина). Причины пропуска связаны с объективной необходимостью согласования выделения средств из бюджета, что не свидетельствует о злоупотреблении правом. Суд кассации указал, что баланс между правовой определенностью и правом на судебную защиту требует восстановления срока, особенно с учетом того, что апелляционный суд ранее признавал причину пропуска уважительной (определение от 15.09.2025).
📌 Итог
Отменить определение апелляционного суда от 27.10.2025 и направить дело во Второй арбитражный апелляционный суд для рассмотрения апелляционной жалобы по существу.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
Постановление АС Волго-Вятского округа от 04.02.2026 по делу А28-12953/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» подало иск к акционерному обществу «Институт «Стройпроект» о взыскании 12 312 000 рублей неустойки за просрочку исполнения муниципального контракта от 13.03.2023 № Ф.2023.000871. Решением Арбитражного суда Кировской области от 16.04.2025 в иске отказано. Учреждение дважды подавало апелляционную жалобу с ходатайством об отсрочке уплаты госпошлины, но обе жалобы были возвращены из-за отказа в отсрочке. После оплаты пошлины 03.09.2025 Учреждение повторно подало жалобу и ходатайство о восстановлении пропущенного срока, которое было отклонено, а производство прекращено определением апелляционного суда от 27.10.2025.
🗣 Позиции сторон
— Истец (Учреждение): пропуск срока вызван необходимостью согласования выделения средств на уплату госпошлины из местного бюджета; заявление о предоставлении отсрочки было обосновано статусом бюджетного учреждения; причины пропуска — уважительные, поскольку возможность оплаты не зависела от его собственной воли.
— Ответчик (Общество): возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая пропуск срока неуважительным; указывал, что первоначальные обращения содержали процессуальные нарушения по вине заявителя.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Кировской области): решением от 16.04.2025 отказано в удовлетворении иска.
— Апелляция (Второй арбитражный апелляционный суд): определением от 27.10.2025 отказано в восстановлении срока, производство по апелляционной жалобе прекращено; мотивировано тем, что причины пропуска не признаны уважительными, а возврат жалобы ранее произошел по вине заявителя.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящий суд допустил ошибку, не учтя, что заявитель — бюджетное учреждение, не имеющее самостоятельного права распоряжаться средствами на уплату госпошлины без решения учредителя. Первичная жалоба была подана в срок, а повторная — после устранения оснований для возврата (уплачена госпошлина). Причины пропуска связаны с объективной необходимостью согласования выделения средств из бюджета, что не свидетельствует о злоупотреблении правом. Суд кассации указал, что баланс между правовой определенностью и правом на судебную защиту требует восстановления срока, особенно с учетом того, что апелляционный суд ранее признавал причину пропуска уважительной (определение от 15.09.2025).
📌 Итог
Отменить определение апелляционного суда от 27.10.2025 и направить дело во Второй арбитражный апелляционный суд для рассмотрения апелляционной жалобы по существу.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ ПО СТАТЬЕ 39.13 ЗК РФ СЧИТАЮТСЯ ИСПОЛНЕННЫМИ ПРИ УКАЗАНИИ СВЕДЕНИЙ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 04.02.2026 по делу А15-1699/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Ибиев Джабраил Джамалудинович обратился к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан с заявлением о признании незаконным решения от 21.01.2025 № 005/10/18.1-1998/2024, которым его жалоба на действия организатора торгов — МАУ «Центр недвижимости» — была признана необоснованной. Спор возник в связи с отклонением заявки Ибиева на участие в электронном аукционе по аренде земельного участка (кадастровый номер 05:43:000371:24) из-за отсутствия банковских реквизитов для возврата задатка. Суд первой инстанции удовлетворил заявление, апелляция — отменила решение и отказала в иске.
🗣 Позиции сторон
— Ибиев Д.Д.: заполнил все доступные поля формы заявки на электронной площадке, включая графу «Реквизиты для возврата задатка»; изменение утвержденной формы заявки законом запрещено; указание реквизитов в интерфейсе электронной площадки соответствует требованиям п. 6 ст. 39.13 Земельного кодекса.
— Управление и МАУ «Центр недвижимости»: заявка не соответствует установленной форме, так как банковские реквизиты не указаны в приложении № 1 к извещению; основания для отклонения предусмотрены подп. 1 п. 8 ст. 39.12 Земельного кодекса.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (решение от 24.07.2025): удовлетворило заявление. Признало отклонение заявки незаконным, поскольку Ибиев указал реквизиты в графе электронной формы, а форма, прилагаемая к извещению, не содержит полей для их внесения.
— Апелляция (постановление от 24.11.2025): отменила решение первой инстанции, отказала в иске. Считала, что заявка не соответствует утвержденной форме, поскольку реквизиты не указаны в приложении № 1 к извещению.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд не привел мотивов, по которым отверг выводы суда первой инстанции, несмотря на одинаковый объем доказательств. Суд кассации указал, что согласно п. 6 ст. 39.13 Земельного кодекса, заявка подается в форме электронного документа через оператора площадки, а не в виде заполненного приложения № 1. Указание реквизитов в специально отведенной графе интерфейса электронной площадки соответствует закону. Отклонение заявки при наличии всех необходимых сведений нарушает принцип правовой определенности. Ссылка на бумажную форму, не содержащую полей для реквизитов, не может служить основанием для отказа.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, обязав управление возместить судебные расходы в размере 20 000 рублей.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 04.02.2026 по делу А15-1699/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Ибиев Джабраил Джамалудинович обратился к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан с заявлением о признании незаконным решения от 21.01.2025 № 005/10/18.1-1998/2024, которым его жалоба на действия организатора торгов — МАУ «Центр недвижимости» — была признана необоснованной. Спор возник в связи с отклонением заявки Ибиева на участие в электронном аукционе по аренде земельного участка (кадастровый номер 05:43:000371:24) из-за отсутствия банковских реквизитов для возврата задатка. Суд первой инстанции удовлетворил заявление, апелляция — отменила решение и отказала в иске.
🗣 Позиции сторон
— Ибиев Д.Д.: заполнил все доступные поля формы заявки на электронной площадке, включая графу «Реквизиты для возврата задатка»; изменение утвержденной формы заявки законом запрещено; указание реквизитов в интерфейсе электронной площадки соответствует требованиям п. 6 ст. 39.13 Земельного кодекса.
— Управление и МАУ «Центр недвижимости»: заявка не соответствует установленной форме, так как банковские реквизиты не указаны в приложении № 1 к извещению; основания для отклонения предусмотрены подп. 1 п. 8 ст. 39.12 Земельного кодекса.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (решение от 24.07.2025): удовлетворило заявление. Признало отклонение заявки незаконным, поскольку Ибиев указал реквизиты в графе электронной формы, а форма, прилагаемая к извещению, не содержит полей для их внесения.
— Апелляция (постановление от 24.11.2025): отменила решение первой инстанции, отказала в иске. Считала, что заявка не соответствует утвержденной форме, поскольку реквизиты не указаны в приложении № 1 к извещению.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд не привел мотивов, по которым отверг выводы суда первой инстанции, несмотря на одинаковый объем доказательств. Суд кассации указал, что согласно п. 6 ст. 39.13 Земельного кодекса, заявка подается в форме электронного документа через оператора площадки, а не в виде заполненного приложения № 1. Указание реквизитов в специально отведенной графе интерфейса электронной площадки соответствует закону. Отклонение заявки при наличии всех необходимых сведений нарушает принцип правовой определенности. Ссылка на бумажную форму, не содержащую полей для реквизитов, не может служить основанием для отказа.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, обязав управление возместить судебные расходы в размере 20 000 рублей.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
❤1
ОТСУТСТВИЕ СУДЕБНОЙ ОЦЕНКИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВВОДА ТЕПЛОСЕТЕЙ ИСКЛЮЧАЕТ УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИН ЗАТОПЛЕНИЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
Постановление АС Поволжского округа от 04.02.2026 по делу А12-18792/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Мартиросян А.В. обратился к муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Городищенского района» с иском о взыскании ущерба, причиненного затоплением подвального помещения торгового центра по адресу: Волгоградская область, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 8А, в размере 1 064 505 руб., а также расходов на экспертизу (37 000 руб.) и госпошлину (20 540 руб.). Основанием стало повреждение теплотрассы 18.02.2024, произошедшее на границе балансовой принадлежности сторон. Суд первой инстанции удовлетворил иск, решение оставлено без изменения апелляцией. Ответчик обжаловал акты в кассации.
🗣 Позиции сторон
— Истец: разгерметизация трубопровода диаметром 300 мм, находящегося в зоне ответственности ответчика, привела к затоплению; вина ответчика подтверждена судебной экспертизой; договор поставки тепловой энергии от 01.01.2017 № 2/36 и акт раздела балансовой принадлежности подтверждают его правоту.
— Ответчик: суд необоснованно отказал в назначении дополнительной экспертизы по вопросу герметизации ввода труб в здание; истец мог способствовать затоплению из-за отсутствия или ненадлежащей герметизации; вина ответчика не может быть признана полной без установления этого обстоятельства.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Волгоградской области (решение от 01.08.2025): удовлетворил иск полностью, взыскал 1 064 505 руб. ущерба, 37 000 руб. за экспертизу и 20 540 руб. госпошлины. Обосновал выводами эксперта о разгерметизации сети ответчика и отсутствии влияния герметизации на масштаб затопления.
— Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 14.11.2025): оставил решение без изменения, указав на достаточность доказательств и законность выводов.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы статьи 65 АПК РФ, не включив в предмет доказывания вопрос о наличии и надлежащем состоянии герметизации ввода теплосетей в здание, несмотря на ходатайства ответчика. При этом герметизация — юридически значимое обстоятельство, поскольку согласно п. 6.1.6 Правил № 115 и СНиП 41-02-2003 она предназначена для предотвращения проникновения воды в здание. Суды не определили, кто обязан обеспечивать её состояние — собственник здания или сетевая организация. Отказ в назначении экспертизы лишил ответчика возможности доказать частичное отсутствие своей вины. Выводы о полной ответственности ответчика при таких условиях признаны необоснованными.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию для установления всех обстоятельств, включая возможность назначения экспертизы по герметизации.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 04.02.2026 по делу А12-18792/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Мартиросян А.В. обратился к муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Городищенского района» с иском о взыскании ущерба, причиненного затоплением подвального помещения торгового центра по адресу: Волгоградская область, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 8А, в размере 1 064 505 руб., а также расходов на экспертизу (37 000 руб.) и госпошлину (20 540 руб.). Основанием стало повреждение теплотрассы 18.02.2024, произошедшее на границе балансовой принадлежности сторон. Суд первой инстанции удовлетворил иск, решение оставлено без изменения апелляцией. Ответчик обжаловал акты в кассации.
🗣 Позиции сторон
— Истец: разгерметизация трубопровода диаметром 300 мм, находящегося в зоне ответственности ответчика, привела к затоплению; вина ответчика подтверждена судебной экспертизой; договор поставки тепловой энергии от 01.01.2017 № 2/36 и акт раздела балансовой принадлежности подтверждают его правоту.
— Ответчик: суд необоснованно отказал в назначении дополнительной экспертизы по вопросу герметизации ввода труб в здание; истец мог способствовать затоплению из-за отсутствия или ненадлежащей герметизации; вина ответчика не может быть признана полной без установления этого обстоятельства.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Волгоградской области (решение от 01.08.2025): удовлетворил иск полностью, взыскал 1 064 505 руб. ущерба, 37 000 руб. за экспертизу и 20 540 руб. госпошлины. Обосновал выводами эксперта о разгерметизации сети ответчика и отсутствии влияния герметизации на масштаб затопления.
— Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 14.11.2025): оставил решение без изменения, указав на достаточность доказательств и законность выводов.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды нарушили нормы статьи 65 АПК РФ, не включив в предмет доказывания вопрос о наличии и надлежащем состоянии герметизации ввода теплосетей в здание, несмотря на ходатайства ответчика. При этом герметизация — юридически значимое обстоятельство, поскольку согласно п. 6.1.6 Правил № 115 и СНиП 41-02-2003 она предназначена для предотвращения проникновения воды в здание. Суды не определили, кто обязан обеспечивать её состояние — собственник здания или сетевая организация. Отказ в назначении экспертизы лишил ответчика возможности доказать частичное отсутствие своей вины. Выводы о полной ответственности ответчика при таких условиях признаны необоснованными.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию для установления всех обстоятельств, включая возможность назначения экспертизы по герметизации.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
ПОЛНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ЛИШАЕТ ЛИЦО ПРАВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ЕСЛИ ОБОРУДОВАНИЕ БЫЛО ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ НА МОМЕНТ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
Постановление АС Московского округа от 04.02.2026 по делу А40-300475/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Федеральное казенное учреждение «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России (истец) обратилось к АО «Электронная Москва» (ответчик) с иском о взыскании ущерба в размере 2 421 566 руб. в связи с повреждением серверного оборудования из-за аварии в ЦОД «Нагорная» 18.12.2021. Оборудование было передано по договорам безвозмездного пользования ФКУ «ГИАЦ МВД России», которое разместило его в дата-центре ответчика на основании регламента взаимодействия от 19.05.2021. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, мотивировав это нулевой балансовой стоимостью имущества и отсутствием доказательств фактических расходов на восстановление.
🗣 Позиции сторон
— Истец: ущерб подтвержден актом аварии и заключением независимой оценки; оборудование находилось в эксплуатации, несмотря на истечение срока амортизации; ответчик признал свою вину в ходе совещаний; размер убытков обоснован рыночной стоимостью.
— Ответчик: возмещение ущерба регулируется регламентом, согласно которому убытки рассчитываются по балансовой стоимости; на момент аварии остаточная стоимость оборудования составляла 0 рублей; истец не понес реальных расходов на восстановление.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (решение от 27.06.2025): отказал в иске, указав, что ущерб не подтвержден документами о фактических расходах, а балансовая стоимость поврежденного имущества — 0 рублей.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 16.09.2025): оставил решение без изменения, подтвердив выводы о недоказанности реального ущерба и отсутствии оснований для взыскания по рыночной стоимости.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошибочно приравняли нулевую остаточную стоимость к отсутствию ущерба, игнорируя, что полностью амортизированное имущество может оставаться пригодным к использованию. Условия регламента не исключают возмещения ущерба при наличии вины, а размер убытков может определяться по рыночной стоимости, если имущество фактически эксплуатировалось. Отсутствие документов о фактических расходах не отменяет факт утраты имущества. Суд кассации установил, что вина ответчика, причинно-следственная связь и размер ущерба подтверждены, а потому применение статьи 15 ГК РФ обосновано.
📌 Итог
Суд отменил решение и постановление, удовлетворил иск и взыскал с АО «Электронная Москва» в пользу истца 2 421 566 рублей.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 04.02.2026 по делу А40-300475/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Федеральное казенное учреждение «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России (истец) обратилось к АО «Электронная Москва» (ответчик) с иском о взыскании ущерба в размере 2 421 566 руб. в связи с повреждением серверного оборудования из-за аварии в ЦОД «Нагорная» 18.12.2021. Оборудование было передано по договорам безвозмездного пользования ФКУ «ГИАЦ МВД России», которое разместило его в дата-центре ответчика на основании регламента взаимодействия от 19.05.2021. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, мотивировав это нулевой балансовой стоимостью имущества и отсутствием доказательств фактических расходов на восстановление.
🗣 Позиции сторон
— Истец: ущерб подтвержден актом аварии и заключением независимой оценки; оборудование находилось в эксплуатации, несмотря на истечение срока амортизации; ответчик признал свою вину в ходе совещаний; размер убытков обоснован рыночной стоимостью.
— Ответчик: возмещение ущерба регулируется регламентом, согласно которому убытки рассчитываются по балансовой стоимости; на момент аварии остаточная стоимость оборудования составляла 0 рублей; истец не понес реальных расходов на восстановление.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (решение от 27.06.2025): отказал в иске, указав, что ущерб не подтвержден документами о фактических расходах, а балансовая стоимость поврежденного имущества — 0 рублей.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 16.09.2025): оставил решение без изменения, подтвердив выводы о недоказанности реального ущерба и отсутствии оснований для взыскания по рыночной стоимости.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошибочно приравняли нулевую остаточную стоимость к отсутствию ущерба, игнорируя, что полностью амортизированное имущество может оставаться пригодным к использованию. Условия регламента не исключают возмещения ущерба при наличии вины, а размер убытков может определяться по рыночной стоимости, если имущество фактически эксплуатировалось. Отсутствие документов о фактических расходах не отменяет факт утраты имущества. Суд кассации установил, что вина ответчика, причинно-следственная связь и размер ущерба подтверждены, а потому применение статьи 15 ГК РФ обосновано.
📌 Итог
Суд отменил решение и постановление, удовлетворил иск и взыскал с АО «Электронная Москва» в пользу истца 2 421 566 рублей.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
СУД НЕ МОЖЕТ ПРИЗНАВАТЬ ДОСТОВЕРНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА, ЕСЛИ НЕ ИССЛЕДОВАНЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ЕГО ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 04.02.2026 по делу А63-20856/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Прогресс» обратилось к ООО «Профстрой-07» с иском о взыскании 2 440 тыс. рублей неотработанного аванса по договору подряда от 20.10.2021 № 2/10/21 на реконструкцию моста. Общество указало, что ответчик не выполнил работы, а договор был расторгнут в одностороннем порядке 11.07.2022. Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 26.03.2025 и постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2025 в иске отказано. Кассационная жалоба подана в связи с неправомерным признанием доказательств.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Прогресс»): акты КС-2 и КС-3 подписаны односторонне и не соответствуют локальной смете; эксперт, проводивший экспертизу, ранее работал в истце и должен был заявить самоотвод; суды не оценили доказательства выполнения работ другими подрядчиками.
— Ответчик (ООО «Профстрой-07»): работы выполнены в объеме, превышающем сумму аванса; акты и заключения эксперта подтверждают факт исполнения обязательств; кассационная жалоба несостоятельна, судебные акты законны.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции отказал в иске, полагая, что работы выполнены на сумму более 6 млн руб., что подтверждено актами и двумя судебными экспертизами.
— Апелляция оставила решение без изменения, признав выводы суда обоснованными и доказательства достоверными.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили процессуальные нормы, признав допустимыми заключения эксперта Сметюхова Л.Н., который ранее работал в истце, но не заявил самоотвод, что ставит под сомнение его беспристрастность. Суды не оценили доводы истца о недействительности актов скрытых работ, подписанных лицом, не состоявшим в трудовых отношениях с истцом на момент подписания. Также проигнорированы доказательства выполнения работ другими подрядчиками. Это противоречит статьям 21, 24, 71, 86 АПК РФ и нарушает принципы состязательности и равноправия сторон.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 04.02.2026 по делу А63-20856/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Прогресс» обратилось к ООО «Профстрой-07» с иском о взыскании 2 440 тыс. рублей неотработанного аванса по договору подряда от 20.10.2021 № 2/10/21 на реконструкцию моста. Общество указало, что ответчик не выполнил работы, а договор был расторгнут в одностороннем порядке 11.07.2022. Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 26.03.2025 и постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2025 в иске отказано. Кассационная жалоба подана в связи с неправомерным признанием доказательств.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Прогресс»): акты КС-2 и КС-3 подписаны односторонне и не соответствуют локальной смете; эксперт, проводивший экспертизу, ранее работал в истце и должен был заявить самоотвод; суды не оценили доказательства выполнения работ другими подрядчиками.
— Ответчик (ООО «Профстрой-07»): работы выполнены в объеме, превышающем сумму аванса; акты и заключения эксперта подтверждают факт исполнения обязательств; кассационная жалоба несостоятельна, судебные акты законны.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции отказал в иске, полагая, что работы выполнены на сумму более 6 млн руб., что подтверждено актами и двумя судебными экспертизами.
— Апелляция оставила решение без изменения, признав выводы суда обоснованными и доказательства достоверными.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили процессуальные нормы, признав допустимыми заключения эксперта Сметюхова Л.Н., который ранее работал в истце, но не заявил самоотвод, что ставит под сомнение его беспристрастность. Суды не оценили доводы истца о недействительности актов скрытых работ, подписанных лицом, не состоявшим в трудовых отношениях с истцом на момент подписания. Также проигнорированы доказательства выполнения работ другими подрядчиками. Это противоречит статьям 21, 24, 71, 86 АПК РФ и нарушает принципы состязательности и равноправия сторон.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
ОБЯЗАННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ АРЕНДЫ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ С РАСТОРЖЕНИЕМ ДОГОВОРА, ЕСЛИ ИМУЩЕСТВО НЕ ВОЗВРАЩЕНО И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Постановление АС Московского округа от 05.02.2026 по делу А40-69235/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Ивашево» обратилось к публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» с иском о взыскании 3 380 000 рублей арендной платы за период с 11.12.2022 по 10.02.2025, 736 139,23 рублей процентов по статье 395 ГК РФ и 40 000 рублей на оплату услуг представителя. Стороны заключили договор аренды 26 земельных участков от 10.02.2010 № 103 сроком на 11 месяцев, который считался продленным на неопределённый срок. Суд первой инстанции взыскал 1 670 000 рублей долга, апелляция увеличила сумму до 1 807 000 рублей. Обе стороны подали кассационные жалобы.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Ивашево»): указал, что ответчик продолжает пользоваться земельными участками после расторжения договора, акты приема-передачи не подписаны, поэтому обязанность по оплате сохраняется; просил взыскать полную сумму задолженности.
— Ответчик (ПАО «Россети»): заявил, что обязанность по оплате аренды прекратилась с достижением целей договора и установлением публичного сервитута на 49 лет до 24.12.2073; оспаривал размер судебных расходов.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (Арбитражный суд города Москвы, 23.07.2025): взыскал 1 670 000 рублей долга, 272 509,28 рублей процентов, 70 074 рубля госпошлины и 18 877 рублей расходов на представителя. Отказал в части требований, исходя из расторжения договора с 07.02.2024 и установления публичного сервитута с 24.12.2024.
— Апелляция (Девятой арбитражный апелляционный суд, 07.10.2025): отменила решение, увеличила долг до 1 807 000 рублей, проценты — до 294 864,82 рублей, расходы на представителя — до 20 400 рублей, сохранив отказ в части требований.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды не обосновали отказ во взыскании арендной платы за период с 07.02.2024 по 24.12.2024, несмотря на то, что имущество не было возвращено. Не исследовано исполнение решения по делу № А66-3104/2024, обязывающего заключить новый договор аренды с 11.02.2025. Также не проверен расчет процентов по статье 395 ГК РФ, поскольку истцом не доказано изменение условий оплаты. Суды не учли положения статьи 622 ГК РФ: обязанность по оплате сохраняется при фактическом пользовании после расторжения договора. Указана необходимость пересчёта на основе всех юридически значимых обстоятельств.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 05.02.2026 по делу А40-69235/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Ивашево» обратилось к публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» с иском о взыскании 3 380 000 рублей арендной платы за период с 11.12.2022 по 10.02.2025, 736 139,23 рублей процентов по статье 395 ГК РФ и 40 000 рублей на оплату услуг представителя. Стороны заключили договор аренды 26 земельных участков от 10.02.2010 № 103 сроком на 11 месяцев, который считался продленным на неопределённый срок. Суд первой инстанции взыскал 1 670 000 рублей долга, апелляция увеличила сумму до 1 807 000 рублей. Обе стороны подали кассационные жалобы.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Ивашево»): указал, что ответчик продолжает пользоваться земельными участками после расторжения договора, акты приема-передачи не подписаны, поэтому обязанность по оплате сохраняется; просил взыскать полную сумму задолженности.
— Ответчик (ПАО «Россети»): заявил, что обязанность по оплате аренды прекратилась с достижением целей договора и установлением публичного сервитута на 49 лет до 24.12.2073; оспаривал размер судебных расходов.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (Арбитражный суд города Москвы, 23.07.2025): взыскал 1 670 000 рублей долга, 272 509,28 рублей процентов, 70 074 рубля госпошлины и 18 877 рублей расходов на представителя. Отказал в части требований, исходя из расторжения договора с 07.02.2024 и установления публичного сервитута с 24.12.2024.
— Апелляция (Девятой арбитражный апелляционный суд, 07.10.2025): отменила решение, увеличила долг до 1 807 000 рублей, проценты — до 294 864,82 рублей, расходы на представителя — до 20 400 рублей, сохранив отказ в части требований.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды не обосновали отказ во взыскании арендной платы за период с 07.02.2024 по 24.12.2024, несмотря на то, что имущество не было возвращено. Не исследовано исполнение решения по делу № А66-3104/2024, обязывающего заключить новый договор аренды с 11.02.2025. Также не проверен расчет процентов по статье 395 ГК РФ, поскольку истцом не доказано изменение условий оплаты. Суды не учли положения статьи 622 ГК РФ: обязанность по оплате сохраняется при фактическом пользовании после расторжения договора. Указана необходимость пересчёта на основе всех юридически значимых обстоятельств.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ПРИРАВНИВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА К ОТСУТСТВИЮ ВРЕДА ПРИВЕЛО К НЕПРАВИЛЬНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЕЙ 15 И 1064 ГК РФ
Постановление АС Уральского округа от 05.02.2026 по делу А50-29638/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Пермский краевой экологический оператор» о взыскании 8 304 019 руб. 35 коп. за вред, причиненный почвам. Основанием стали результаты внеплановой выездной проверки от 31.08.2022 по 13.09.2022, в ходе которой были зафиксированы признаки загрязнения почвы фильтратом с полигона. Суд первой инстанции (Арбитражный суд Пермского края) от 02.07.2025 отказал в иске, апелляция — оставила решение без изменения. Кассация отменила оба акта.
🗣 Позиции сторон
— Истец (Росприроднадзор): административное привлечение не является препятствием для гражданско-правового взыскания; доказательства вреда (протоколы осмотра, отбора проб, экспертные заключения) получены надлежащим образом и подтверждают загрязнение; отказ судов учитывать эти доказательства нарушает нормы материального и процессуального права.
— Ответчик (ООО): доказательства недопустимы, поскольку получены с нарушением законодательства (проверка проведена не по тем объектам, что указаны в требовании прокуратуры); вступившие в силу судебные акты по делам об административных правонарушениях признают действия Росприроднадзора незаконными, следовательно, доказательства не могут быть основанием для иска.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: отказал в иске, указав, что протоколы осмотра, отбора проб и другие материалы проверки не являются допустимыми доказательствами, так как получены с нарушением закона. Ссылался на преюдициальность решений судов общей юрисдикции, отменивших постановление о привлечении к административной ответственности.
— Апелляция: оставила решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о недопустимости доказательств и наличии преюдициальных обстоятельств.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись, приравняв недопустимость доказательств в административном производстве к их недопустимости в гражданском споре. Отмена постановления о привлечении к административной ответственности не означает отсутствия вреда или его причинной связи с действиями ответчика. По разъяснениям ВС РФ (п. 7 постановления № 49), непривлечение к административной ответственности не исключает гражданско-правовой ответственности. Суды не оценили представленные доказательства (протокол осмотра № 1 от 12.09.2022, протоколы отбора проб № Б15П, экспертные заключения), нарушили ст. 71 АПК РФ, не отразив оценку доказательств в решениях. Это повлияло на правильность выводов.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 05.02.2026 по делу А50-29638/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Пермский краевой экологический оператор» о взыскании 8 304 019 руб. 35 коп. за вред, причиненный почвам. Основанием стали результаты внеплановой выездной проверки от 31.08.2022 по 13.09.2022, в ходе которой были зафиксированы признаки загрязнения почвы фильтратом с полигона. Суд первой инстанции (Арбитражный суд Пермского края) от 02.07.2025 отказал в иске, апелляция — оставила решение без изменения. Кассация отменила оба акта.
🗣 Позиции сторон
— Истец (Росприроднадзор): административное привлечение не является препятствием для гражданско-правового взыскания; доказательства вреда (протоколы осмотра, отбора проб, экспертные заключения) получены надлежащим образом и подтверждают загрязнение; отказ судов учитывать эти доказательства нарушает нормы материального и процессуального права.
— Ответчик (ООО): доказательства недопустимы, поскольку получены с нарушением законодательства (проверка проведена не по тем объектам, что указаны в требовании прокуратуры); вступившие в силу судебные акты по делам об административных правонарушениях признают действия Росприроднадзора незаконными, следовательно, доказательства не могут быть основанием для иска.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: отказал в иске, указав, что протоколы осмотра, отбора проб и другие материалы проверки не являются допустимыми доказательствами, так как получены с нарушением закона. Ссылался на преюдициальность решений судов общей юрисдикции, отменивших постановление о привлечении к административной ответственности.
— Апелляция: оставила решение без изменения, согласившись с выводами первой инстанции о недопустимости доказательств и наличии преюдициальных обстоятельств.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись, приравняв недопустимость доказательств в административном производстве к их недопустимости в гражданском споре. Отмена постановления о привлечении к административной ответственности не означает отсутствия вреда или его причинной связи с действиями ответчика. По разъяснениям ВС РФ (п. 7 постановления № 49), непривлечение к административной ответственности не исключает гражданско-правовой ответственности. Суды не оценили представленные доказательства (протокол осмотра № 1 от 12.09.2022, протоколы отбора проб № Б15П, экспертные заключения), нарушили ст. 71 АПК РФ, не отразив оценку доказательств в решениях. Это повлияло на правильность выводов.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
ОБЪЕМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОДЛЕЖИТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ С ДАТЫ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ РЕСУРСА, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕННЫЙ НОРМАТИВ ПРИМЕНЕН К ПОЛНОМУ МЕСЯЦУ ПРИ ОЧЕВИДНО МЕНЬШЕМ ПЕРИОДЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.02.2026 по делу А75-18032/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз» обратилось к товариществу собственников недвижимости «Лесозаготовителей 9» с иском о взыскании 1 585 322,48 руб. задолженности за тепловую энергию, поставленную в мае, сентябре – ноябре 2023 года, и 263 819,80 руб. пени. Суд первой инстанции и апелляция частично удовлетворили иск, взыскав долг и пеню, но отказали в части начисления пени с 24.10.2023. Ответчик обжаловал акты в кассации, указав на ошибки в определении объема ресурса за сентябрь 2023 года.
🗣 Позиции сторон
— Истец: ОДПУ признан неисправным из-за превышения погрешности и срыва пломбы; расчет объема по нормативу и среднемесячному потреблению правомерен; подача тепла подтверждена документально.
— Ответчик: ОДПУ прошел поверку и был исправен; показания принимались ранее без замечаний; подача тепла в мае и сентябре не осуществлялась из-за температурного графика; применение норматива за полный сентябрь неправомерно.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (27.02.2025): Взыскано 1 585 322,48 руб. долга, 263 819,80 руб. пени, 17 529 руб. госпошлины. Отказано в части пени с 24.10.2023. Объемы рассчитаны по среднемесячному потреблению (май) и нормативу (сентябрь–ноябрь).
— Апелляция (22.08.2025): Поддержала решение, учтя заключение экспертизы о неисправности ОДПУ. Признала правомерность расчетного способа, но отметила, что подача тепла началась 15.09.2023.
🧭 Позиция кассации
Суд округа согласился с выводами о неисправности ОДПУ и правомерности расчетного способа определения объема ресурса. Однако установил противоречие между фактическими доказательствами — подача тепла с 15.09.2023 — и взысканием платы за сентябрь по нормативу за полный месяц. Такой подход противоречит статье 155 ЖК РФ и принципу эквивалентности предоставления. Ссылка на то, что норматив установлен помесячно, не оправдывает начисление за период до фактической подачи ресурса.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции изменил судебные акты, снизив сумму основного долга до 1 274 231,02 руб. и пени до 209 713,82 руб., обязав взыскивать плату за сентябрь только с 15.09.2023, а также перераспределил судебные расходы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.02.2026 по делу А75-18032/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз» обратилось к товариществу собственников недвижимости «Лесозаготовителей 9» с иском о взыскании 1 585 322,48 руб. задолженности за тепловую энергию, поставленную в мае, сентябре – ноябре 2023 года, и 263 819,80 руб. пени. Суд первой инстанции и апелляция частично удовлетворили иск, взыскав долг и пеню, но отказали в части начисления пени с 24.10.2023. Ответчик обжаловал акты в кассации, указав на ошибки в определении объема ресурса за сентябрь 2023 года.
🗣 Позиции сторон
— Истец: ОДПУ признан неисправным из-за превышения погрешности и срыва пломбы; расчет объема по нормативу и среднемесячному потреблению правомерен; подача тепла подтверждена документально.
— Ответчик: ОДПУ прошел поверку и был исправен; показания принимались ранее без замечаний; подача тепла в мае и сентябре не осуществлялась из-за температурного графика; применение норматива за полный сентябрь неправомерно.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (27.02.2025): Взыскано 1 585 322,48 руб. долга, 263 819,80 руб. пени, 17 529 руб. госпошлины. Отказано в части пени с 24.10.2023. Объемы рассчитаны по среднемесячному потреблению (май) и нормативу (сентябрь–ноябрь).
— Апелляция (22.08.2025): Поддержала решение, учтя заключение экспертизы о неисправности ОДПУ. Признала правомерность расчетного способа, но отметила, что подача тепла началась 15.09.2023.
🧭 Позиция кассации
Суд округа согласился с выводами о неисправности ОДПУ и правомерности расчетного способа определения объема ресурса. Однако установил противоречие между фактическими доказательствами — подача тепла с 15.09.2023 — и взысканием платы за сентябрь по нормативу за полный месяц. Такой подход противоречит статье 155 ЖК РФ и принципу эквивалентности предоставления. Ссылка на то, что норматив установлен помесячно, не оправдывает начисление за период до фактической подачи ресурса.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции изменил судебные акты, снизив сумму основного долга до 1 274 231,02 руб. и пени до 209 713,82 руб., обязав взыскивать плату за сентябрь только с 15.09.2023, а также перераспределил судебные расходы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа