3-я инстанция: вещные споры
230 subscribers
12 photos
15 files
414 links
Все поворотные решения кассаций в сфере защиты вещных прав.

❗️Текст формируется ИИ — делайте окончательные выводы только на основе первоисточника.

по всем вопросам - @ai_courts_bot
Download Telegram
СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ НА ТОПОГРАФИЧЕСКУЮ СЪЕМКУ НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗМЕЩЕНИЮ, ЕСЛИ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ВЫДАН НЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ ПО ДОГОВОРУ И НЕ СОДЕРЖИТ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО УСТАНОВИТЬ ЕГО СВЯЗЬ С ПОНЕСЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 27.02.2026 по делу А32-7653/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Индивидуальный предприниматель Тищенко Владимир Владимирович обратился к администрации Тихорецкого городского поселения с иском о признании недействительными торгов и заключенного по их результатам договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:50:0102135:31.

Предприниматель указал, что участок фактически расположен в зонах с особыми условиями использования — охранных зонах подземных коммуникаций и линий электропередачи, что не было отражено в аукционной документации. Это делает невозможным строительство магазина, предусмотренного видом разрешенного использования.

Он потребовал признать сделку ничтожной, применить двустороннюю реституцию, взыскать уплаченную арендную плату в размере 2 701 665 рублей 58 копеек, проценты по статье 395 ГК РФ, а также судебные расходы на топосъемку, юридические услуги и госпошлину.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск частично: признала торги и договор аренды недействительными, обязала администрацию принять участок обратно, взыскала 2 701 665 рублей 58 копеек неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими средствами с 24.12.2024, а также расходы — 45 тыс. рублей за топосъемку, 40 тыс. рублей за юридические услуги, 106 050 рублей госпошлины. Указано, что решение является основанием для погашения записи в ЕГРН о праве аренды.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о существенном нарушении порядка торгов из-за неполноты информации об обременениях участка, а также признав обоснованность взыскания всех судебных расходов.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (администрация) настаивала, что не могла знать об ограничениях, поскольку сведения о зонах с особыми условиями не внесены в ЕГРН и не отражены на публичной кадастровой карте. Утверждала, что узнала об обременениях только 19.12.2024 и была готова добровольно расторгнуть договор. Считала взысканные расходы на топосъемку и схему размещения чрезмерными.

Оппонент (предприниматель) возражал против удовлетворения жалобы, подчеркивая, что администрация как организатор торгов обязана была предоставить полную информацию об ограничениях. Подтвердил, что расходы на схему размещения понесены и обоснованы, но не представил доказательств оплаты топосъемки исполнителю.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции согласился с выводами нижестоящих судов о недействительности торгов и договора из-за непредоставления сведений об обременениях, препятствующих целевому использованию участка. Признал правомерным взыскание неосновательного обогащения и процентов.

Однако указал, что расходы на топосъемку в размере 45 тыс. рублей не могут быть взысканы, поскольку платеж подтвержден чеком, выданным не исполнителю, а другому лицу, без назначения. Других доказательств оплаты по данному договору нет. На основании статьи 110 АПК и разъяснений Пленума ВС № 13 от 30.06.2020 суд кассации изменил решение, исключив взыскание этих расходов, без передачи дела на новое рассмотрение.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции изменил решение и постановление, исключив взыскание 45 тыс. рублей расходов на топосъемку, и обязал взыскать с администрации 2 701 665,58 рубля неосновательного обогащения, проценты с 24.12.2024, 40 тыс. рублей за схему размещения, 40 тыс. рублей за юридические услуги и 106 050 рублей госпошлины, в остальной части отказал в изменении актов.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Северо_Кавказского_округа
РАССМОТРЕНИЕ ИСКА О ПРИЗНАНИИ ОТСУТСТВУЮЩИМ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИСКЛЮЧЕННОГО ИЗ ЕГРЮЛ, ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УЧАСТИЮ В ДЕЛЕ ЕГО БЫВШИХ УЧАСТНИКОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАВШЕГОСЯ ИМУЩЕСТВА

Постановление АС Северо-Западного округа от 27.02.2026 по делу А21-5049/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Администрация муниципального образования «Неманский муниципальный округ Калининградской области» обратилась в суд с иском к территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом о признании отсутствующим права собственности исключенного из ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «Триумф» на земельный участок площадью 10 555 кв. м.

Общество было исключено из ЕГРЮЛ 05.09.2016 как недействующее юридическое лицо, его единственный участник — Сергеева Л.В. Администрация указала, что имущество Общества не распределено среди заинтересованных лиц, а запись о праве собственности на участок препятствует его вовлечению в гражданский оборот.

Спор возник из-за правового статуса земельного участка после ликвидации юрлица, чье право зарегистрировано в ЕГРН, но которое утратило правоспособность.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция отказала в удовлетворении иска. Суд посчитал, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты права и предъявил иск к ненадлежащему ответчику. Также учтено, что участник Общества имеет право претендовать на имущество после расчетов с кредиторами.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что спор не может быть разрешён путём признания права отсутствующим, поскольку существуют иные способы защиты, включая процедуру распределения имущества ликвидированного юрлица.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (Администрация) настаивал, что признание права отсутствующим — единственный способ защитить интересы муниципалитета и вовлечь участок в оборот, поскольку имущество Общества не распределено в течение пяти лет, а сама организация прекратила существование.

Оппонент (Территориальное управление) не представил возражений, позиция не указана в тексте.

🧭 Позиция кассации

Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права: не привлекли к участию единственного участника Общества — Сергееву Л.В., и не выяснили обстоятельства фактического владения участком.

Суд также не определил характер спорного правоотношения и не установил, имеются ли основания для применения статьи 64.2 ГК РФ и процедуры распределения имущества. Это повлияло на законность и обоснованность выводов.

Для нового рассмотрения суду надлежит установить круг участников, в том числе привлечь Сергееву Л.В., и выяснить все значимые обстоятельства, включая факт владения участком.

📌 Итог

Суд кассации отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Северо_Западного_округа
ВЗЫСКАНИЕ С ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦА РАСХОДОВ НА ВЫНУЖДЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГРУЗА ТРЕБУЕТ ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ЭТИХ РАСХОДОВ И ОЦЕНКИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА, НЕ ПРЕПЯТСТВОВАВШЕГО ВЫВОЗУ ГРУЗА

Постановление АС Дальневосточного округа от 02.03.2026 по делу А51-19216/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Компания Hunchun Jiuxin Energy Development Co, Ltd обратилась к акционерному обществу «Приморский газ» с иском об истребовании 894,946 тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) из незаконного владения и взыскании судебной неустойки за неисполнение решения.

Основание спора — поставка СУГ по контракту между ООО «Газпром Экспорт» и компанией, а также договор транспортных услуг от 01.04.2022 №TR/HJ-01, по которому АО «Приморский газ» должно было организовать перевозку и перевалку газа.

После аннулирования таможенной декларации 19.01.2023 газ остался на хранении у АО «Приморский газ», которое заявило встречный иск о взыскании 73 708 726 руб., включая 69 805 788 руб. расходов на хранение и 3 902 938 руб. 50 коп. транспортных расходов.

Спор возник из того, что истец требовал возврата газа, а ответчик настаивал на оплате хранения, мотивируя это вынужденным характером хранения после аннулирования декларации.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила первоначальный иск частично: обязала АО «Приморский газ» передать 894,946 тонн СУГ и взыскала с него неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки. В то же время с компании взыскали 69 805 788 руб. расходов на хранение, отказав в остальной части встречного иска.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы о доказанности вынужденного хранения газа и обязанности компании оплатить расходы, основываясь на статьях 886, 896, 900 ГК РФ и данных из другого дела №А51-2721/2022.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (Hunchun Jiuxin Energy Development Co, Ltd): между сторонами отсутствует договор хранения; расходы на хранение не подтверждены документально; АО «Приморский газ» своими действиями препятствовало вывозу газа и искусственно наращивало задолженность.

Оппонент (АО «Приморский газ»): хранение стало вынужденным после аннулирования таможенной декларации; компания не предприняла мер для оформления нового декларирования; расходы обоснованы и подтверждены, в том числе данными из дела №А51-2721/2022.

🧭 Позиция кассации

Суд кассации установил, что нижестоящие суды не дали правовой квалификации встречному иску, не определили природу расходов (убытки или плата за услуги), не установили наличие задолженности по транспортным услугам, на которой основывалось удержание.

Необоснованно применены нормы о хранении без учета отсутствия договора хранения и при наличии договора перевозки. Не исследованы обстоятельства возможной вины АО «Приморский газ» в задержках до 19.01.2023 и его действий по препятствованию вывозу газа.

Использование данных из дела №А51-2721/2022 без объяснения их значимости и без преюдициального эффекта признано ошибкой. Требуется установить степень вины сторон и правомерность периода и размера расходов.

📌 Итог

Суд кассации отменил решение и постановление апелляции в части взыскания 69 805 788 руб. расходов на хранение и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Дальневосточного_округа
РАССМОТРЕНИЕ ИСКА О ПОНУЖДЕНИИ К ПРИНЯТИЮ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ТРЕБУЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ОТВЕТЧИКА С УЧЕТОМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ

Постановление АС Уральского округа от 26.02.2026 по делу А07-15557/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (Минземимущество) обратилось в суд с требованием признать незаконными действия Администрации муниципального района Гафурийский район по уклонению от принятия в муниципальную собственность 12 жилых помещений, расположенных в общежитии в селе Курорта. Объект ранее находился в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия, реорганизованного в акционерное общество. Помещения не вошли в состав приватизируемого имущества. Минземимущество неоднократно направляло администрации предложения о передаче имущества, но получило отказ.

Администрация мотивировала отказ аварийным состоянием здания и необходимостью финансирования ремонта. Спор касается правомерности обязанности органа местного самоуправления принять жилые помещения в муниципальную собственность в рамках процедуры приватизации.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила требования Минземимущества. Суд исходил из того, что жилищный фонд, не включённый в приватизацию, подлежит передаче в муниципальную собственность независимо от согласия администрации. Отказ на основании отсутствия средств на содержание признан необоснованным.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, указав, что закон прямо предусматривает передачу жилищного фонда в муниципальную собственность. Апелляционный суд также не усмотрел необходимости привлекать администрацию сельского поселения в качестве стороны.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (Администрация района) указала, что полномочия в сфере жилищного фонда в Республике Башкортостан отнесены к компетенции органов местного самоуправления сельских поселений, а не муниципального района. Также заявителем заявлен пропуск срока обращения в суд — более чем через год после получения письма об отказе.

Оппонент (Минземимущество) настаивал на обязательной передаче жилищного фонда в муниципальную собственность в силу прямого указания закона. Уклонение от принятия имущества, даже при наличии финансовых трудностей, признано незаконным. Срок исковой давности истцом не нарушен.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды допустили существенную процессуальную ошибку, не проверив доводы о разграничении полномочий между органами местного самоуправления района и сельского поселения. В соответствии с законодательством Республики Башкортостан, вопросы жилищного фонда отнесены к компетенции сельских поселений, включая Красноусольский сельсовет, на территории которого расположен объект. Суды не оценили эти обстоятельства и не рассмотрели вопрос о привлечении администрации сельского поселения. Это повлияло на правильность разрешения спора.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Уральского_округа
ОБЯЗАННОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА ПРИНЯТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО НЕ ВОЗНИКАЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВС РФ № 3020-1, ПОСКОЛЬКУ ТАКАЯ ПЕРЕДАЧА РЕГУЛИРУЕТСЯ ЧАСТЬЮ 11 СТАТЬИ 154 ЗАКОНА № 122-ФЗ И ТРЕБУЕТ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Постановление АС Поволжского округа от 02.03.2026 по делу А57-1560/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» обратилось к администрации Балаковского муниципального района Саратовской области с требованием обязать принять в муниципальную собственность жилое помещение — квартиру площадью 15,2 кв. м в г. Балаково.

Истец указал, что спорная квартира относится к непрофильному имуществу и может использоваться для решения вопросов местного значения. Ранее он направил администрации письмо с просьбой о передаче, но получил отказ.

Спор возник по поводу правового основания безвозмездной передачи федерального имущества в муниципальную собственность. Истец ссылался на постановление ВС РФ № 3020-1, ответчик — на необходимость согласия и учета финансовых интересов муниципалитета.

Дело прошло первую инстанцию и апелляцию, где требования были удовлетворены. Администрация обжаловала в кассацию.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд исходил из того, что жилое помещение как объект жилищного фонда, находящийся на территории муниципального образования, подлежит безвозмездной передаче в муниципальную собственность на основании постановления ВС РФ № 3020-1.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, признав, что имущество по своему назначению относится к объектам местного значения и должно находиться в муниципальной собственности.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (администрация) утверждал, что обязанность принять имущество в муниципальную собственность возникает только после решения Росимущества, а не автоматически. Также она отметила отсутствие волеизъявления со стороны муниципалитета и аварийное состояние помещения (износ более 70%).

Оппонент (учреждение) настаивал, что постановление ВС РФ № 3020-1 императивно разграничивает собственность, и жилищный фонд, расположенный на территории муниципалитета, должен перейти в его собственность без дополнительных условий.

🧭 Позиция кассации

Нижестоящие суды допустили ошибки в применении материального права. Они не учли, что порядок передачи имущества из федеральной собственности регулируется частью 11 статьи 154 Закона № 122-ФЗ, которая требует согласованности действий и волеизъявления всех сторон, включая органы местного самоуправления.

Кассационный суд указал, что постановление ВС РФ № 3020-1 применяется к имуществу, разграниченному на момент его принятия, а не к объектам, переданным в федеральную собственность позднее. Также суды не установили пригодность помещения для проживания и не учли доводы об аварийном состоянии.

Для нового рассмотрения требуется проверить: состояние имущества, наличие волеизъявления администрации, правовую применимость постановления № 3020-1 и соответствие передачи условиям части 11 статьи 154 Закона № 122-ФЗ.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Поволжского_округа
ВОЗВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО ОБЪЕКТА ПОД ВИДОМ РЕКОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЯ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА КОТОРОЕ НЕ БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЗА АРЕНДАТОРОМ, ПРИЗНАЕТСЯ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКОЙ, ЕСЛИ ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НЕ ДОПУСКАЛ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Постановление АС Северо-Западного округа от 02.03.2026 по делу А56-125090/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга обратился к ООО «РБС-Транс» с иском о признании сооружения на земельном участке самовольной постройкой и его сносе. Спорный объект — двухэтажное сооружение из профилированных листов площадью 110,4 кв. м с кадастровым номером 78:14:0750901:3214, учтённое как объект капитального строительства, возведено в 2013 году. Участок был предоставлен в аренду в 2003 году под материально-техническую базу, но без разрешения на строительство объекта капитального характера. Истец указал отсутствие разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, а также несоответствие целевого использования участка.

Общество заявило, что приобрело сооружение («узел по перемешиванию раствора»), построенное в 1986 году, по договору купли-продажи у третьего лица в 2001 году, и провело его реконструкцию, зарегистрировав право собственности в 2013 году.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд признал спорное сооружение самовольной постройкой, поскольку на момент заключения договора аренды в 2003 году и на дату инвентаризации участка объект как капитальное строение отсутствовал. Суд исходил из того, что условия аренды не предусматривали строительство объектов капитального характера.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал в иске. Он посчитал, что Общество приобрело сооружение в 2001 году, а документы — акты приема-передачи, ведомость инвентаризации 2003 года — подтверждают его наличие на участке до 2003 года. Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств создания нового объекта после 2001 года.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (Комитет по контролю) указал, что договор купли-продажи от 12.10.2001 не содержит описания передаваемого имущества, акт приема-передачи не ссылается на этот договор, а ведомость инвентаризации 2003 года не является юридическим подтверждением наличия капитального объекта. Также истец отметил, что регистрация права в 2013 году свидетельствует о создании недвижимости именно в этот период.

Оппонент (ООО «РБС-Транс») настаивал, что сооружение существовало с 1986 года, было приобретено в 2001 году, а последующие работы были капитальным ремонтом, не требующим разрешения. Общество полагало, что представленные документы подтверждают непрерывное наличие объекта на участке.

🧭 Позиция кассации

Кассационный суд установил, что апелляционный суд допустил ошибку, приравняв упоминание «узла по перемешиванию раствора» в актах 2001 года к наличию капитального сооружения, соответствующего по параметрам объекту 2013 года. Отсутствие описания имущества в договоре купли-продажи и необходимой государственной регистрации права Треста и перехода права к Обществу делает невозможным признание приобретения недвижимости по сделке. Работы 2013 года привели к созданию объекта капитального строительства, что не может квалифицироваться как капитальный ремонт. Поскольку условия аренды не предусматривали строительство, объект подпадает под признаки самовольной постройки по п. 20 постановления Пленума ВС № 44. Также суд указал, что срок исковой давности не пропущен, так как иск заявлен в рамках действия договора аренды.

📌 Итог

Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, обязывающее ООО «РБС-Транс» снести самовольную постройку и исключить сведения о ней из ЕГРН.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Северо_Западного_округа
ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ПУБЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЕГО ВЫБЫТИИ ИЗ ВЛАДЕНИЯ ПОМИМО ВОЛИ СОБСТВЕННИКА, ЕСЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ВЫРАЗИЛ ВОЛЮ НА ФАКТИЧЕСКУЮ ПЕРЕДАЧУ ЭТОГО ИМУЩЕСТВА

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.03.2026 по делу А53-42541/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан обратилось к ООО «Петрозаводская судоходная компания» и ПАО «Банк ВТБ» с иском о признании права собственности Республики Дагестан на морское судно нефтерудовоз «Кама» (ИМО 8860822), его истребовании из чужого незаконного владения, а также о признании недействительными двух договоров об ипотеке от 12.07.2021 и 26.07.2022, заключенных между ответчиками. Истец ссылался на то, что первоначальная сделка купли-продажи судна в 2007 году признана ничтожной из-за нарушения порядка приватизации.

Суды установили, что судно было передано Махачкалинскому морскому порту в 1999 году, затем продано ООО «МТК Плюс» в 2007 году, но эта сделка признана недействительной. В 2021 году судно перешло к ООО «Петрозаводская судоходная компания», которая оформила его в собственность и заложила Банку ВТБ. Иск подан 06.11.2024.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция — Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении иска, указав, что истцом пропущен трехлетний срок исковой давности. Суд посчитал, что нарушение прав произошло в 2007 году, а иск подан спустя более 17 лет.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, частично удовлетворил иск: признал право собственности за Республикой Дагестан, обязал вернуть судно, признаны недействительными договоры об ипотеке и соответствующие записи в реестре. Апелляция посчитала, что срок исковой давности не истек, поскольку выбытие имущества произошло помимо воли собственника, и ответчики не являются добросовестными приобретателями.

🗣️ Позиции сторон

Заявители жалобы (ООО «Петрозаводская судоходная компания» и ПАО «Банк ВТБ») утверждали, что они являются добросовестными приобретателями, переход права зарегистрирован, а срок исковой давности истек. Банк ВТБ отметил, что вывод о выбытии имущества помимо воли собственника сделан без учета разъяснений Верховного Суда: недействительность сделки сама по себе не означает выбытие имущества вопреки воле собственника.

Оппонент (Министерство) настаивал, что узнал о судьбе судна только после 2023 года, когда стало известно о реализации имущества банком, и до этого момента не мог знать надлежащего ответчика. Утверждал, что ответчики знали или должны были знать о неправомерности происхождения прав на судно.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что апелляционный суд допустил существенные процессуальные и материально-правовые ошибки. Не исследованы ключевые обстоятельства: когда министерство узнало о нахождении судна в собственности АО «Морской акционерный банк» (с 2015 года), возможность установления ответчика через реестр, а также факт участия представителей республики в деле № А15-1610/2010, где уже была раскрыта судьба имущества.

Необоснованно применены нормы статьи 302 ГК РФ: вывод о выбытии имущества помимо воли собственника сделан формально, без анализа действий органов власти, направленных на передачу владения. Кассация сослалась на позицию Конституционного Суда и Обзор Верховного Суда, согласно которым необходимо устанавливать именно волю на передачу владения, а не только признавать сделку ничтожной.

📌 Итог

Отменить постановление апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Северо_Кавказского_округа
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ИСКУ ПРОКУРОРА В ЗАЩИТУ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА, КОГДА УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЕ, А НЕ С ДАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОСПАРИВАЕМОГО ПРАВА

Постановление АС Центрального округа от 27.02.2026 по делу А08-9189/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Прокурор Белгородской области в защиту интересов Российской Федерации обратился к администрации Ивнянского района и ЗАО «Ивнярыбхоз» с требованием признать отсутствующим зарегистрированное в ЕГРН право постоянного бессрочного пользования на два земельных участка общей площадью 172 га, используемых для размещения прудов. Участки расположены в селах Курасовка и Вознесеновка, их вид разрешенного использования — выращивание прудовой рыбы.

На спорных участках находятся водоемы, гидравлически связанные с рекой Салотинка, которая является частью водного объекта федеральной собственности. Прокурор полагает, что передача земель с расположенными на них водными объектами в бессрочное пользование нарушает закон, поскольку водные объекты не могут быть предметом такого правового режима.

Спор возник из-за противоречия между земельным и водным законодательством: участки оформлены как земли сельскохозяйственного назначения, но фактически используются под искусственные водоемы, относящиеся к водному фонду.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция отказала в удовлетворении требований, указав, что прокурор пропустил трехлетний срок исковой давности, который начал течь с момента государственной регистрации права общества.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, дополнив мотивировку: право ЗАО «Ивнярыбхоз» на участки не может считаться установленным, поскольку общество не входит в круг лиц, которым разрешено предоставлять земли в постоянное бессрочное пользование, а ранее возникшее право подлежит переоформлению.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (прокурор) утверждает, что срок исковой давности должен начинаться не с момента регистрации, а с даты выявления нарушения — в 2024 году в ходе проверки. Также указано, что передача земель с водными объектами федеральной собственности в бессрочное пользование противоречит Водному и Земельному кодексам РСФСР.

Оппонент (ЗАО «Ивнярыбхоз») настаивает на применении срока исковой давности, поскольку право на участки возникло в 1999 году, а требования предъявлены спустя более чем 25 лет. Общество также ссылается на законность оформления прав через государственную регистрацию.

🧭 Позиция кассации

Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не учтя правовую позицию Конституционного Суда РФ: течение срока исковой давности для публичных исков начинается не с момента нарушения, а с момента его выявления уполномоченным органом. Также ошибочно признано право общества не установленным — ранее возникшее право сохраняется, даже если не переоформлено до 2012 года.

Для правильного рассмотрения дела требуется установить, являются ли пруды обособленными водными объектами, и определить соответствие распоряжения землями и водными ресурсами действующему законодательству на момент 1999 года.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Центрального_округа
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОДЛЕЖАВШИЕ В СИЛУ ЗАКОНА ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, НЕ МОГЛИ БЫТЬ ОТЧУЖДЕНЫ В ЧАСТНЫЕ РУКИ, А СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ИСКУ ОБ ИХ ИСТРЕБОВАНИИ ИСЧИСЛЯЕТСЯ С МОМЕНТА, КОГДА ПУБЛИЧНЫЙ СОБСТВЕННИК УЗНАЛ О НАРУШЕНИИ СВОЕГО ПРАВА

Постановление АС Центрального округа от 05.03.2026 по делу А14-19068/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Первый заместитель прокурора Воронежской области в интересах Российской Федерации обратился к ООО «Бонус-П», ООО «Миратом» и АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» с иском о признании недействительным договора купли-продажи № 5388 от 15.12.2004 на фекальную канализацию протяженностью 1276 м, а также об истребовании этого объекта из владения ООО «Бонус-П» и передаче его ТУ ФАУГИ в Воронежской области.

Спорный объект — линейное сооружение, расположенное от Северной проходной ФГУП «ВМЗ» до ул. Дорожной в г. Воронеже, инв. № 960331, построенный в 1971 году. Он обслуживал не только бывшее предприятие, но и многоквартирные дома на четырех улицах города.

Объект был продан в 2004 году без согласия собственника, затем перешел к ООО «Бонус-П» в 2005 году. Прокуратура заявила, что канализация подлежала передаче в муниципальную собственность, а не могла быть отчуждена в частные руки.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция: Арбитражный суд Воронежской области отказал в удовлетворении иска. Суд применил исковую давность, указав, что уполномоченный орган узнал о выбытии имущества не позднее 31.12.2004, когда дал согласие на списание объекта. Сделку признал действительной.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал вывод о пропуске срока исковой давности, сославшись на письмо Минимущества от 31.12.2004 как на проявление воли собственника. Также отклонил довод о нарушении прав муниципального образования, посчитав его неподтвержденным.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (прокуратура):
— Сделка недействительна, поскольку объект подлежал передаче в муниципальную собственность по закону (постановление ВС РФ № 3020-1).

— Исковая давность начинается не с 2004 года, а с 03.04.2024 — даты, когда прокуратуре стало известно о нарушении через СМИ.

— Суды не оценили аффилированность ответчиков и не установили единства канализационной сети как недвижимого комплекса.

Оппонент (ООО «Бонус-П»):
— Срок исковой давности истек, так как факт отчуждения был известен с 2004 года.

— Законность сделки уже подтверждена в деле № А14-3842/2008.

— Право собственности зарегистрировано, переход имущества оформлен надлежащим образом.

🧭 Позиция кассации

Суд кассации установил, что нижестоящие суды ошибочно применили исковую давность, игнорируя правовые позиции Конституционного и Верховного Судов: течение срока должно начинаться с момента, когда публичному образованию стало или должно было стать известно о нарушении.

Кассационная коллегия указала, что спорный объект, как часть городской инфраструктуры, не мог быть отчужден в частную собственность — он подлежал передаче в муниципальную собственность по постановлению ВС РФ № 3020-1.

Также суды не выяснили, является ли канализация единым недвижимым комплексом с городской сетью, и не проверили техническую взаимосвязь объекта с муниципальной инфраструктурой. Не была дана оценка аффилированности участников сделки и противоречивым судебным актам по делам № А14-3842/2008 и № А14-16151/2007.

Дело требует нового рассмотрения с участием администрации города Воронеж, если будет установлено, что объект связан с муниципальной сетью.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Центрального_округа
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА СООРУЖЕНИЕ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ И НЕ ЛИШАЕТ СОБСТВЕННИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПРАВА ТРЕБОВАТЬ СНОСА, ЕСЛИ ОБЪЕКТ ВОЗВЕДЕН С НАРУШЕНИЕМ НОРМ И СОЗДАЕТ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.03.2026 по делу А53-10534/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Индивидуальный предприниматель Пепеляева О.И. обратилась к ООО «Несветай Грэс» с иском об устранении препятствий в пользовании земельным участком площадью 342 279+/-205 кв. м в г. Красный Сулин. Требования связаны с дымовой трубой с боровом № 3 (площадь 48,2 кв. м), находящейся на этом участке и принадлежащей обществу. Истец просил обязать ответчика снести сооружение за свой счет или предоставить право сноса истцу с возложением расходов на ответчика, а также прекратить право собственности на объект и снять его с кадастрового учета.

Основания иска — аварийное состояние трубы (износ более 80%), отсутствие разрешительной документации на строительство и угроза жизни и здоровью. Объект зарегистрирован в ЕГРН, но, по мнению истца, является самовольной постройкой.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция: Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении иска. Суд указал, что объект легально зарегистрирован, не является самовольной постройкой, а состояние сооружения не служит основанием для сноса. Признал надлежащим способом защиты — ремонт или консервацию объекта. Отменил обеспечительные меры.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он подтвердил законность регистрации права собственности на трубу, отметил отсутствие у истца права требовать сноса легального объекта и отклонил доводы о самовольности. Отказал в назначении экспертизы и привлечении администрации как третьего лица, указав, что спор носит гражданско-правовой характер.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы:
— Сооружение возведено с нарушением градостроительных норм и правил, без разрешений, что делает его самовольной постройкой.

— Объект находится в аварийном состоянии (подтверждено досудебной экспертизой), создает угрозу жизни и имуществу, препятствуя использованию земельного участка.

— Наличие регистрации не исключает признание постройки самовольной, если нарушены строительные нормы.

🧭 Позиция кассации

Суд округа установил, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права. Они не исследовали период строительства объекта, наличие разрешений, основания для государственной регистрации и техническое состояние сооружения. При этом суды отказались в назначении судебной строительно-технической экспертизы, несмотря на наличие доказательств аварийности.

Кассационная инстанция напомнила, что наличие регистрации не исключает признания объекта самовольной постройкой, если нарушены градостроительные нормы. Также указала, что собственник земельного участка вправе требовать устранения нарушений, создающих угрозу безопасности, независимо от статуса постройки. Учитывая неполноту исследования фактических обстоятельств, суд кассации признал выводы нижестоящих судов не соответствующими имеющимся доказательствам.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции, направив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Северо_Кавказского_округа
СУДЕБНЫЙ АКТ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ЧАСТЬ ИМУЩЕСТВА НЕ ПРЕКРАЩАЕТ ТАКОЕ ПРАВО В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ, НЕ ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СПОРА, И НЕ ПЕРЕНОСИТ НА КАЗНУ ОБЯЗАННОСТЬ ПО ИХ СОДЕРЖАНИЮ

Постановление АС Северо-Западного округа от 04.03.2026 по делу А56-69782/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района» обратилось в суд с иском к Главному управлению МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Межрегиональному территориальному управлению Росимущества о взыскании 194 268 руб. 19 коп. задолженности за жилищно-коммунальные услуги и содержание общего имущества в многоквартирных домах за период с 01.10.2023 по 22.12.2023, а также 67 010 руб. 78 коп. неустойки.

Спор касался квартир, находящихся в федеральной собственности, ранее закреплённых на праве оперативного управления за Управлением МВД, часть из которых была передана в казну РФ по судебному решению от 05.03.2022 по делу № А56-41501/2021.

Агентство оспорило в кассации взыскание задолженности с него, указав, что обязанность по содержанию помещений должна лежать на бывшем пользователе — Управлении МВД — в период до перехода права.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью в пользу истца, взыскав всю сумму задолженности и неустойку с Агентства. В удовлетворении иска к Управлению МВД отказано.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, подтвердив выводы первой инстанции о том, что с момента вступления в силу решения по делу № А56-41501/2021 (10.06.2022) обязанность по содержанию спорных помещений перешла к Агентству как органу, принимающему имущество в казну РФ.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (Агентство):
— Право оперативного управления на ряд помещений у Управления МВД прекращено только в 2024–2025 годах, следовательно, обязанность по оплате за 2023 год лежит на МВД.

— Плата за отопление подлежит взысканию с ресурсоснабжающей организации, а не с Агентства.

— Неустойка не может быть начислена при отсутствии прямого договора и платежных документов.

Оппонент (Общество):
— Суды правильно учли вступившее в законную силу решение по делу № А56-41501/2021, согласно которому право оперативного управления прекращено с 10.06.2022.

— Обязанность по содержанию помещений с этого момента переходит к Агентству как органу, принимающему имущество в казну.

— Расчет задолженности и неустойки соответствует закону и доказан в полном объеме.

🧭 Позиция кассации

Кассационный суд признал ошибочным распределение обязанностей по оплате в отношении двух помещений — кв. 66 по Рябовскому ш., д. 109 и кв. 19 по Рябовскому ш., д. 113, поскольку они не были предметом решения по делу № А56-41501/2021 и оставались в оперативном управлении Управления МВД в спорный период. На основании статей 131, 235, 299 ГК РФ и позиции ВС РФ от 04.10.2022 № 305-ЭС22-4503, обязанность по содержанию таких помещений сохранялась за МВД.

Что касается неустойки, суд кассации указал на неправильное применение норм: при расчете не учтено постановление Правительства РФ от 26.03.2022 № 474, устанавливающее минимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ для начисления пеней. Суды первой и апелляционной инстанций неправомерно одобрили использование фактической ставки.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции изменил судебные акты в части основного долга, взыскав 170 150 руб. 08 коп. с Агентства и 24 118 руб. 11 коп. с Управления МВД, а также отменил решения в части неустойки и судебных расходов и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Северо_Западного_округа
1
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ИСКУ ПРОКУРОРА ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ПУБЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА ИЗ ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ СО ДНЯ, КОГДА УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН УЗНАЛ ИЛИ ДОЛЖЕН БЫЛ УЗНАТЬ О ВЫБЫТИИ ИМУЩЕСТВА, А НЕ С ДАТЫ СДЕЛКИ

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.03.2026 по делу А45-26322/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Прокуратура Новосибирской области в интересах Российской Федерации обратилась к Курнявкиной Е.А. с иском об истребовании 9 137 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Санаторий „Краснозерский“» из чужого незаконного владения, а также об обязании АО «СР „Компас“» списать акции с её лицевого счёта и зачислить на счёт Росимущества.

Иск основан на утверждении, что санаторий создан за счёт государственных средств, не подлежал приватизации как объект здравоохранения и детского оздоровления, а его передача в собственность региона и последующая приватизация проведены с нарушениями. Акции перешли Курнявкиной Е.А. по наследству от её мужа, приобретшего их в 2008 году.

Дело возбуждено после проверки, результаты которой указали на возможное незаконное отчуждение федерального имущества.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция: Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении иска. Суд признал санаторий объектом колхозно-профсоюзной собственности, созданным без участия государственного финансирования, и указал на пропуск срока исковой давности.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводами первой инстанции о правомерности передачи имущества в собственность Новосибирской области и допустимости его приватизации, а также поддержал применение срока исковой давности.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы: Прокуратура утверждает, что строительство санатория финансировалось преимущественно за счёт государственных средств (97%), он относится к федеральной собственности, а приватизация запрещена законом из-за функционирования детского лагеря и статуса учреждения здравоохранения. Также заявлено, что срок исковой давности не применяется к прокурорским искам о защите публичных интересов.

Оппонент: Курнявкина Е.А., АО «Санаторий „Краснозерский“» и департамент настаивают, что санаторий создан за счёт колхозов и профсоюзов, передача в собственность региона оформлена надлежаще, приватизация соответствует закону, а детский лагерь не является самостоятельным объектом, подлежащим запрету на приватизацию.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды необоснованно отказались от применения Постановления № 3020-1 и не исследовали процедуру определения долей государства и пайщиков при реорганизации. Отсутствуют доказательства проведения согласительной комиссии и полномочий трудового коллектива распоряжаться имуществом. Не оценено целевое назначение детского лагеря, на который распространяется запрет приватизации по статье 30 Закона № 178-ФЗ. Также ошибочно применён срок исковой давности — он начинается не с даты сделки, а с момента выявления нарушения уполномоченным органом. Указания Конституционного Суда РФ по этим вопросам судами проигнорированы.

📌 Итог

Отменить решение и постановление полностью и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Западно_Сибирского_округа
СУДЕБНЫЕ СВОДК{И}: ТОП-7 за прошлую неделю

1️⃣ КС РФ: единовременное пособие семье погибшего сотрудника ФСИН подлежит индексации на момент фактической выплаты

2️⃣ КС РФ: проверяемый налогоплательщик не может допрашиваться как свидетель по собственному делу, штраф за неявку в качестве «свидетеля» к нему неприменим

3️⃣ ВС РФ: заключённый без торгов при отсутствии законного основания для их исключения, является ничтожным как нарушающий публичные интересы

4️⃣ ВС РФ: сертификат о происхождении товара не может быть отклонён из-за указания иного грузополучателя при подтверждённой подлинности и идентичности товара

5️⃣ ВС РФ: взыскание судебных расходов с административного органа при признании правонарушения малозначительным недопустимо

6️⃣ ВС РФ: условие о «гонораре успеха» должно быть выражено в явной и недвусмысленной форме, и его включение в стоимость услуг без согласования сторон недопустимо

7️⃣ ВС РФ: условие аннулирования скидки при отказе от сопутствующих услуг недействительно, если оно ведёт к навязыванию услуг и завышению цены товара

-----------
Следите за новостной лентой, подписавшись на СУДЕБНЫЕ СВОДК{И}
👍1
НАРУШЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НОРМ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНО НЕСУЩЕСТВЕННЫМ ЛИШЬ НА ОСНОВАНИИ ВЫВОДА ОБ ОТСУТСТВИИ ЯВНОЙ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН БЕЗ ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ ЕГО ХАРАКТЕРА И ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Постановление АС Центрального округа от 03.03.2026 по делу А83-3601/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Администрация города Симферополя Республики Крым обратилась к индивидуальному предпринимателю Козмиди А.С. с иском о сносе самовольно реконструированного здания магазина лит. «Г» на земельном участке, предоставленном по договору аренды.

Реконструкция выполнена без разрешения на строительство, площадь объекта увеличена с 48,9 кв.м до ориентировочно 95 кв.м, изменены его конфигурация и объемно-планировочные решения. Участок находится в муниципальной собственности, вид разрешенного использования — «объекты придорожного сервиса», а цель аренды — обслуживание и эксплуатация кафе.

Иск основан на статье 222 ГК РФ: администрация считает постройку самовольной и подлежащей сносу из-за отсутствия разрешений и нарушения градостроительных норм.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция отказала в удовлетворении иска. Суд признал реконструкцию фактом, но посчитал, что спорный объект не угрожает жизни и здоровью граждан, а выявленные нарушения (включая противопожарные) — несущественные. Снос сочтен несоразмерной мерой, нарушающей баланс публичных и частных интересов.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он согласился с выводом о несущественности нарушений, ссылаясь на сложившуюся застройку и отсутствие реальной угрозы безопасности. Также поддержал оценку экспертизы, указавшей на соответствие конструкций техническим требованиям, кроме противопожарных расстояний.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (администрация): реконструкция выполнена без разрешения, что прямо соответствует признакам самовольной постройки по пункту 1 статьи 222 ГК РФ. Изменение параметров объекта (площади, конфигурации) требует разрешения, которое не получено. Вид разрешенного использования участка не допускает строительство без согласования. Нарушение противопожарных норм (расстояние до соседнего здания — 1,7 м вместо 6 м) не может быть признано несущественным.

Оппонент (ИП Козмиди А.С.): реконструкция проводилась по проектной документации, подготовленной специалистом. Факт отсутствия разрешения объясняется сложившейся правовой ситуацией и отсутствием препятствий со стороны органов. Объект функционирует, не создает угрозы, а снос приведет к несоразмерному ущербу. Нарушения связаны с плотной застройкой, которая сложилась ранее.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил существенные нарушения норм материального и процессуального права. Выводы нижестоящих судов сделаны без полного установления значимых обстоятельств: не исследован режим земельного участка на момент реконструкции, не установлено, менялся ли вид разрешенного использования, не проверено, действовал ли градостроительный регламент, и мог ли ответчик легально получить разрешение.

Необоснованно признано несущественным нарушение противопожарных требований — расстояние между зданиями менее 6 м. Этот вопрос относится к праву, а не к оценке эксперта. Суды не объяснили, как обеспечена безопасность при таком нарушении.

Также не установлены основания признания права собственности на объект до реконструкции, не проверено, соответствовал ли он нормам на момент первоначального строительства. По постановлению Пленума ВС № 44, эти обстоятельства имеют значение для признания постройки самовольной.

📌 Итог

Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Центрального_округа
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА СУД ОБЯЗАН ИССЛЕДОВАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕАЛЬНУЮ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА К ОБЪЕКТУ ИНЫМ СПОСОБОМ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАТЬ ВЫБОР НАИМЕНЕЕ ОБРЕМЕНИТЕЛЬНОГО ДЛЯ СОБСТВЕННИКА МАРШРУТА И ПЛОЩАДИ ОБРЕМЕНЕНИЯ

Постановление АС Московского округа от 03.03.2026 по делу А41-45014/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Индивидуальные предприниматели Гиевы Андрей Евгеньевич, Гиевой Павел Евгеньевич и Павлов Станислав Николаевич обратились к Администрации Дмитровского муниципального округа Московской области с заявлением об установлении бессрочного частного сервитута. Требования связаны с нежилыми помещениями в здании кинотеатра «Планета», расположенном на земельном участке, к которому, по их утверждению, отсутствует доступ из-за блокировки проездов с 20 ноября 2023 года.

С 26 декабря 2023 года истцы направили заявление о заключении соглашения об установлении сервитута, но получили отказ 26 января 2024 года. Основанием для иска стало утверждение о невозможности беспрепятственного проезда к объекту без пользования соседними земельными участками, принадлежащими администрации.

Суд первой инстанции назначил судебную экспертизу, которая определила единственный возможный маршрут сервитута через три земельных участка. Истцы также просили обязать администрацию заключить соглашение о сервитуте.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция частично удовлетворила требования: установил бессрочный сервитут на земельные участки с кадастровыми номерами 50:04:0011105:47, 50:04:0011105:48 и 50:04:0011105:703 для обеспечения доступа к помещениям в здании кинотеатра. Размер платы за пользование установлен в размере 1,5% кадастровой стоимости каждого участка пропорционально площади, обременённой сервитутом, ежегодно.

В остальной части — об обязании заключить соглашение — в иске отказано, поскольку сервитут уже установлен решением суда. Суд принял во внимание заключение экспертизы, указавшей на невозможность проезда без сервитута и его наименее обременительный характер.

Апелляционный суд не рассматривал дело по существу: определением от 10.10.2025 апелляционная жалоба Администрации была возвращена из-за пропуска срока подачи и отказа в его восстановлении.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (Администрация) утверждала, что решение суда первой инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права. Сервитут установлен без достаточного обоснования необходимости доступа и конкретных целей его использования. Также не доказана невозможность прохода/проезда без ограничения прав собственника.

Оппоненты (Истцы) настаивали, что доступ к их имуществу фактически заблокирован, а экспертиза подтвердила необходимость сервитута. Они считали, что суд первой инстанции правильно применил нормы ГК РФ и АПК РФ, а выводы основаны на полной оценке доказательств.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что суд первой инстанции не выяснил ключевые обстоятельства: конкретные цели сервитута, невозможность доступа без него, а также не обосновал площадь и маршрут с учётом наличия пешеходной зоны. Это противоречит ст. 274 ГК РФ и п. 10 Обзора Верховного Суда от 26.04.2017.

Нарушены требования ст. 168 АПК РФ: не оценены все доводы сторон и доказательства. Выводы сделаны при неполном установлении фактов, имеющих значение для дела. Кассационный суд не может провести новое рассмотрение, поэтому дело подлежит отмене и направлению на новое рассмотрение.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение Арбитражного суда Московской области от 28.08.2025 полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Московского_округа
🫡1
Определение_от_18_02_2026_№_48_КАД25_25_К7.pdf
570 KB
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ В ПЗЗ НЕ ИЗМЕНЯЕТ КАТЕГОРИЮ ЗЕМЕЛЬ; КАТЕГОРИЯ МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ

Кассационное определение от 18.02.2026 по делу № 48-КАД25-25-К7

📖 Факты дела
Князьков С.В., арендующий земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешённого использования «для сельскохозяйственного использования», обратился с заявлением о выкупе участка без торгов по истечении трёх лет аренды на основании подпункта 9 пункта 2 статьи 39 Земельного кодекса РФ. Комитет отказал, ссылаясь на несоответствие вида использования целям, указанным в заявлении, поскольку участок расположен в производственной зоне (терзона Ш), где сельхозиспользование не предусмотрено. Решение об отказе было поддержано районным, областным и кассационным судами.

🗣 Доводы кассационной жалобы
Князьков С.В. утверждал, что нижестоящие суды неправильно применили нормы права, поскольку категория земель (сельскохозяйственного назначения) не менялась, а изменение территориальной зоны в правилах землепользования и застройки не влечёт автоматического перевода категории земель. Он также указал, что право на выкуп закреплено за ним как за арендатором, использовавшим участок более трёх лет, при отсутствии нарушений земельного законодательства.

🧭 Позиция Верховного Суда РФ
Судебная коллегия установила, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения материального права. Согласно статье 7, 8 и 85 Земельного кодекса РФ, перевод земель из одной категории в другую возможен только путём изменения границ населённых пунктов, установленных генеральным планом, а не правилами землепользования и застройки. Генплан Озерского сельского поселения подтверждает: спорной участок находится за границами населённого пункта и относится к землям сельскохозяйственного назначения. Изменение терзона на производственную не влечёт изменения категории земель. Ссылка на Обзор судебной практики ВС РФ была признана несостоятельной — дело основано на иных фактах. Таким образом, отказ в выкупе по мотиву «несоответствия вида использования» был незаконным.

📌 Итог
Отменить решение Красноармейского районного суда, апелляционное и кассационное определения. Принять новое решение: признать незаконным отказ комитета от 3 мая 2024 г. и возложить на него обязанность повторно рассмотреть заявление Князькова С.В.

ТГ-канал «АДМИН КОЛЛЕГИЯ FRESH»

#Кассация
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И СМЕНА ИХ СОБСТВЕННИКОВ В ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ИСКА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ВИДЕ ЗАПРЕТА РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПОСКОЛЬКУ СОЗДАЮТ РИСК ЗАТРУДНЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО АКТА

Постановление АС Северо-Западного округа от 04.03.2026 по делу А56-35141/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Индивидуальный предприниматель Каплан Даниил Ишханович обратился к акционерному обществу «Мидас» и ряду индивидуальных предпринимателей с иском об установлении бессрочного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами 78:37:1781905:3596 и 78:37:1781905:3597 площадью 2 816 кв. м и 2 559 кв. м, расположенные в посёлке Петро-Славянка, для обеспечения прохода и проезда.

В ходе рассмотрения дела произошло перераспределение спорных земельных участков и изменение состава их собственников, включая переход доли к ООО «Гринэстейт», которое было привлечено к делу в качестве соответчика.

Предприниматель подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Управлению Росреестра по Санкт-Петербургу осуществлять регистрационные действия в отношении указанных участков.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция отказала в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер, указав, что заявитель не представил достаточных доказательств вероятности причинения значительного ущерба или затруднений при исполнении судебного акта.

Апелляционный суд оставил определение без изменения, согласившись с выводом о недостаточной обоснованности ходатайства, в том числе в части соразмерности и необходимости запрета регистрационных действий.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы полагает, что дальнейшее перераспределение земельных участков может сделать невозможным исполнение решения по делу, а также повлечь затягивание процесса из-за привлечения новых собственников. Считает, что обеспечительные меры необходимы для сохранения статус-кво.

Оппоненты не представили возражений в кассационном заседании, однако ранее отстаивали позицию, что риск уклонения от исполнения отсутствует, а заявленные меры несоразмерны исяку.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции указал, что обеспечительные меры допустимы при наличии разумных оснований полагать, что непринятие мер затруднит исполнение судебного акта. Ссылка на пункт 14 постановления Пленума ВС № 15 подтверждает возможность применения мер для сохранения существующего состояния отношений.

Перераспределение участков и смена собственников действительно могут помешать исполнению решения. Запрет регистрационных действий соразмерен заявленному требованию и направлен на предотвращение нарушения прав истца. Отказ судов был основан на чрезмерно высоких требованиях к доказыванию, не соответствующих характеру обеспечительных мер как ускоренного средства защиты.

📌 Итог

Суд кассации отменил определение первой инстанции и постановление апелляции, удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер и ввел запрет на регистрационные действия в отношении спорных земельных участков.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Северо_Западного_округа
1
ПРИВЕДЕНИЕ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИЕ С КЛАССИФИКАТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ И НЕ ПОДМЕНЯЕТ СОБОЙ УСТАНОВЛЕННЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Постановление АС Московского округа от 04.03.2026 по делу А41-24700/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

ИП Лобанов М.Н. обратился к Минмособлимуществу с требованием признать незаконными распоряжения министерства от 14.03.2025 № 150РД-1774 и № 150РД-1773 в части установления земельным участкам с кадастровыми номерами 50:44:0020404:40 и 50:44:0020404:12 вида разрешенного использования «Общественное использование объектов капитального строительства».

Заявитель просил обязать министерство установить вид разрешенного использования с кодом 6.4 — «Пищевая промышленность», поскольку на участках расположено кафе с цехом по производству полуфабрикатов, функционирующее с 1996 года.

Также заявитель требовал взыскать судебную неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения, если оно не будет исполнено в добровольном порядке.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования полностью, обязав министерство изменить вид разрешенного использования и взыскав неустойку в размере 500 руб. за день просрочки.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила заявление ИП Лобанова частично: признала незаконными распоряжения министерства в части установления вида разрешенного использования «Общественное использование объектов капитального строительства» и обязала установить вид разрешенного использования с кодом 6.4 — «Пищевая промышленность». Также с министерства взыскали неустойку в размере 500 руб. за каждый день просрочки исполнения.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, постановление — без удовлетворения, подтвердив правомерность выводов первой инстанции о том, что установление нового вида использования противоречит фактическому назначению объектов на участках.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (Минмособлимущество): установление соответствия вида разрешенного использования классификатору не предполагает его фактического изменения; спорные распоряжения лишь уточнили прежний ВРИ в рамках действующего законодательства, а не изменили его.

Оппонент (ИП Лобанов): вид разрешенного использования должен соответствовать фактическому использованию объекта — пищевая промышленность; установление «общественного использования» противоречит назначению здания и нормам классификатора.

🧭 Позиция кассации

Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, допустив ошибку в правовой квалификации процедуры установления соответствия ВРИ классификатору.

Процедура установления соответствия не влечёт изменения вида разрешённого использования, а лишь юридически подтверждает его легальность. Заявитель фактически потребовал не приведение в соответствие, а изменение ВРИ, что требует соблюдения иных процедур, предусмотренных градостроительным законодательством.

Установление «общественного использования» не противоречит закону, если оно соответствует классификатору и не меняет существенно правовое положение правообладателя.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и принял новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления ИП Лобанова М.Н.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Московского_округа
АРЕНДАТОР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НЕ ВХОДИТ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 274 ГК РФ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА

Постановление АС Московского округа от 05.03.2026 по делу А41-58141/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество с ограниченной ответственностью "Парк Рублево" обратилось к закрытому акционерному обществу "КРАУС-М" с иском об установлении сервитута на земельный участок площадью 8 381 кв.м, принадлежащий ответчику, для обеспечения прохода и проезда к собственному арендуемому участку (кадастровый номер 50:11:0010416:504), который истец использует на основании договора аренды от 01.12.2016 № 460.

Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ "Парк Рублево-9" участвовало в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Спор возник в части правомерности установления сервитута по соглашению сторон при отсутствии у истца права собственности на недвижимость, нуждаемуюся в сервитуте.

Дело выделено в отдельное производство по определению от 25.06.2025. Суд первой инстанции прекратил производство по делу на основании мирового соглашения между ООО "Парк Рублево" и ЗАО "КРАУС-М".

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция: Арбитражный суд Московской области определением от 24.11.2025 утвердил мировое соглашение между сторонами и прекратил производство по делу, посчитав, что условия соглашения не противоречат закону и не нарушают права третьих лиц.

Апелляционный суд: апелляционная инстанция не рассматривала дело — спор был разрешён в первой инстанции путём утверждения мирового соглашения.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (ТСН "ТСЖ "Парк Рублево-9"): считает, что мировое соглашение нарушает права собственников многоквартирного дома, поскольку арендатор не вправе требовать установления сервитута в своём интересе; сервитут может быть установлен только в интересах собственника недвижимости, а не арендатора.

Оппонент (ООО "Парк Рублево", ЗАО "КРАУС-М"): возражают против отмены соглашения, полагают, что стороны вправе добровольно урегулировать спор; заявлено ходатайство об утверждении нового варианта мирового соглашения.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что арендатор земельного участка не относится к кругу лиц, которым закон разрешает требовать установления сервитута в соответствии со статьёй 274 ГК РФ. Установление сервитута возможно только в интересах собственника недвижимости, пожизненного владельца или бессрочного пользователя, но не арендатора.

Суд первой инстанции не проверил наличие у истца недвижимого имущества на арендуемом участке, не установил цели сервитута и не учёл возможное нарушение прав третьих лиц. Утверждение мирового соглашения без анализа этих обстоятельств нарушает статью 139 и часть 6 статьи 141 АПК РФ.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил определение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Московского_округа
ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКЕ, ВОЗВЕДЕННОЙ ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ЗНАЛО ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОСКОЛЬКУ ТАКОЕ ВЛАДЕНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНО ДОБРОСОВЕСТНЫМ

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.03.2026 по делу А75-16510/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Администрация города Сургута обратилась в суд с требованием обязать ООО «Мартис» снести объект самовольного строительства — здание «Теплая стоянка» площадью 225 кв.м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101192:4685.

Общество ответило встречным иском о признании права собственности на это здание, ссылаясь на приобретательную давность и его вспомогательный характер по отношению к принадлежащему ему магазину.

Спор возник из-за отсутствия оформленных прав на землю под спорным объектом, который частично расположен на участке, не переданном обществу, но образованном с наложением границ на принадлежащий ему участок.

Орган местного самоуправления считал строение самовольной постройкой, а общество — легализуемым объектом вспомогательного использования.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск администрации и отказала в признании права собственности, установив признаки самовольной постройки, поскольку объект возведён на участке, не предоставленном обществу, и без разрешения на строительство.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, отказал в сносе и удовлетворил встречный иск, признав за обществом право собственности на основании приобретательной давности и вывода о вспомогательном характере строения.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы (администрация) указывает, что приобретательная давность неприменима к самовольной постройке, особенно возведённой на неправомерно занимаемом участке; строение не может быть признано вспомогательным без надлежащего обоснования; отсутствуют основания для оформления прав на землю.

Оппонент (ООО «Мартис») настаивает, что строение является вспомогательным по отношению к основному объекту, для его возведения разрешение не требуется; представлены доказательства безопасности и функциональной связи с магазином; администрация не опровергла доводы и не заявляла о необходимости экспертизы.

🧭 Позиция кассации

Кассационный суд согласился с выводом об отсутствии оснований для сноса, поскольку имеются обстоятельства, свидетельствующие о возможности оформления права на землю, а снос был бы несоразмерной мерой.

Однако признание права собственности через приобретательную давность признано ошибочным: закон не допускает её применение к самовольным постройкам, особенно возведённым лицом, осознававшим незаконность строительства.

Также выявлено противоречие в площади объекта — 225 кв.м в иске и 349,41 кв.м в экспертном заключении, что требует уточнения характеристик при легализации.

Дело направлено на новое рассмотрение для полного исследования обстоятельств и применения норм статьи 222 ГК РФ.

📌 Итог

Отменить решение первой инстанции и постановление апелляции в части признания права собственности и распределения расходов, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Западно_Сибирского_округа
НЕПРИВЛЕЧЕНИЕ К УЧАСТИЮ В СПОРЕ О ДЕМОНТАЖЕ ОБЪЕКТА ЕГО ПРЕДЫДУЩИХ СОБСТВЕННИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ СУДЕБНОГО АКТА, ПОСКОЛЬКУ РЕШЕНИЕ ЗАТРАГИВАЕТ ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ЭТОГО ОБЪЕКТА

Постановление АС Уральского округа от 05.03.2026 по делу А50-24769/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество «УК «Ерзовка» обратилось к индивидуальному предпринимателю Черемных В.В. с иском об освобождении земельного участка, демонтаже металлического крыльца и входной группы, восстановлении балконного ограждения по состоянию технического паспорта на квартиру от 15.08.2007, а также о взыскании судебной неустойки в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки.

Спор возник из реконструкции нежилого помещения в 2012 году, проведённой Сидоровым О.Н., который перевёл жилое помещение в нежилое и устроил входную группу с использованием общедомового имущества — балконной плиты и земельного участка. Позже помещение было продано Манагадзе Я.Л., а затем — Черемных В.В. в 2023 году.

Истец указал, что согласие всех собственников на реконструкцию получено не было. Ответчик возражал, ссылаясь на законность реконструкции, наличие разрешений и возможное проведение общего собрания собственников.

🏛 Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью. На предпринимателя Черемных В.В. возложена обязанность освободить земельный участок, демонтировать конструкции и восстановить балконное ограждение в течение месяца с момента вступления решения в силу. Также взыскана неустойка в размере 2 000 руб. за каждый день просрочки и госпошлина в размере 50 000 руб.

Апелляционный суд оставил решение без изменения, поддержав выводы первой инстанции о незаконности реконструкции из-за отсутствия согласия всех собственников.

🗣 Позиции сторон

Заявитель жалобы (Черемных В.В. и другие) указал, что суды не привлекли к делу Манагадзе Я.Л. и наследников Сидорова О.Н., чьи права затронуты решением. Также заявители считают, что «УК „Ерзовка“» не является надлежащим истцом, поскольку действует вопреки интересам ТСЖ «Оптимист», полномочия которого на представление интересов прекращены.

Оппонент («УК „Ерзовка“») настаивает, что реконструкция уменьшила общее имущество многоквартирного дома без согласия всех собственников, что противоречит Жилищному кодексу. Разрешения, полученные Сидоровым О.Н., не заменяют требования о согласии собственников.

🧭 Позиция кассации

Суд кассационной инстанции установил, что судебные акты приняты о правах и обязанностях лиц, не привлечённых к участию в деле — Манагадзе Я.Л. и наследников Сидорова О.Н., чьи права на имущество прямо затронуты. Это нарушает статью 288 АПК РФ и принципы состязательности и равноправия сторон.

Также суды не исследовали законность сделок по передаче права собственности, не проверили доводы о сокрытии доказательств и не оценили представленные бюллетени голосования. Не был рассмотрен вопрос о возможности устранения нарушения путём получения согласия собственников.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

ТГ-канал: «3-я инстанция: вещные споры»

#АС_Уральского_округа
2