ПРАВО БЕЗ ОШИБОК
1.97K subscribers
352 photos
20 videos
3 files
67 links
Канал Натальи Гринюк, объединяющий юристов со всей России.

Всё об интеллектуальной собственности! Кейсы, практика по товарным знакам и авторским правам.

Обучение юристов по товарным знакам и авторским правам.

Автор канала @natali_rostov_ip
Download Telegram
Приветствую!

Рубрика «Судебные кейсы»

В продолжение опроса рассказываю о судебном кейсе

Леопольд – зарегистрировали или нет?

29.02.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-954/2023

Суть дела:
1⃣ 28.12.2020г. Заявитель подал заявку № 2020775735
2⃣ 29.08.2022 Роспатентом вынесено решение об отказе в государственной регистрации на основании п.3 ст.1483 (введение потребителя в заблуждение).

Доводы заявителя:
🔹 Спорное обозначение не является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, поскольку Роспатентом не представлено информации и/или доказательств включения в заявленное обозначение каких-либо недействительных (ложных) сведений, а также административным органом не представлено информации и/или доказательств интенсивного и длительного использования ФГБУ ГТРФ или ФГУП ВГТРК персонажа из заявленного обозначения.
🔹 Образ персонажа «Кот Леопольд» из новых серий мультипликационного сериала, правообладателем прав на персонажи которого является ООО «Русское мобильное телевиденье» (далее – общество «РМТ»).
🔹 Между «РМТ» и ФГУ ГТФР 08.07.2013 заключен лицензионный договор № 20К/2013, предметом которого выступил Фондовый материал (цикл мультфильмов про Кота Леопольда 1975-1987 годы).
🔹 По этому договору обществу «РМТ» предоставлена исключительная лицензия на использование Фондовых материалов, путем их переработки, исключительное право
на произведения, созданные в результате переработки, перешло к обществу «РМТ» без каких-либо ограничений (пункт 2.2. и пункт 2.3).
🔹 18.04.2015 между «РМТ» и заявителем по заявке был заключен договор № 18/415, согласно которому общество «РМТ» передает компании образ Кота Леопольда, а так же 17.05.2022 обществом «РМТ» было выдано безотзывное и бессрочное письмо-согласие
на использование и регистрацию в качестве товарного знака спорного обозначения.
🔹 По мнению заявителя, он является, с одной стороны, обладателем исключительной лицензии на использование персонажей производного произведения «Кота Леопольда», а, с другой стороны, ему предоставлено письмо-согласие от правообладателя этих персонажей
на регистрацию персонажа «Кота Леопольда» в качестве товарного знака
по заявке № 2020775735. В этой связи и в отношении услуг 41-го класса МКТУ, связанных с созданием мультипликационных фильмов, отсутствует вероятность введения в заблуждение потребителей.

Доводы Роспатента:
🔹 Роспатент возражал против удовлетворения заявленных требований.

🟥 Выводы СИП:
1️⃣ само по себе спорное обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов, порождающих в сознании потребителя неверное представление о товаре или его производителе.
2️⃣ Сведения о широкой известности персонажа – Кота Леопольда, вопреки мнению Роспатента, сами по себе не свидетельствуют об осведомленности потребителей о производителе спорных товаров/услуг и возникновении соответствующих ассоциаций, принимая во внимание, что спорное обозначение заявлено на регистрацию в отношении широкого перечня товаров и услуг.
3️⃣ Обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании, суд в рассматриваемом случае не предопределяет его выводы по итогам рассмотрения возражения.

Решение СИП:
требования Заявителя удовлетворить частично.
повторно рассмотреть Роспатентом возражение заявителя.

Как вам судебный кейс?

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM

Решение СИП:
требования Заявителя оставить без удовлетворения.

Как вам судебный разбор данного дела?

#Судебные кейсы
Соскучились по следующей рубрике?👀

Рубрика «Судебные кейсы»

TITAN.parts– зарегистрировали или нет?

26.03.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-1129/2023

Суть дела:
🔹 27.05.2022г. Заявитель подал заявку № 2022734726.
🔹05.06.2023 Роспатентом вынесено решение об отказе в государственной регистрации на основании п.1 ст.1483 (неохраняемые элементы) и п.6 ст. 1483 ГК РФ (противопоставлены товарные знаки).
🔹 Заявитель обратился в ППС Роспатента, затем на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022734726.

Доводы заявителя:
🔹 Словесные элементы «TITAN» и «parts» вместе образуют уникальное и неделимое словесное обозначение полностью фантазийное в отношении испрашиваемых товаров 6, 7, 12-го и услуг
37-го классов МКТУ.
🔹 Противопоставленные ТЗ и заявленное обозначение «TITAN.parts» имеют низкую степень сходства по фонетическому признаку, обозначение «TITAN.parts» в переводе с английского на русский означает «титановые детали», что свидетельствует об ином смысловом восприятии заявленного обозначения и о несходстве сравниваемых обозначений по семантическому признаку.

Доводы Роспатента:
Роспатент признал обоснованным вывод экспертизы о наличии сходства до степени между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками и тот факт, что словесные элементы «TITAN.parts» являются неохраняемыми элементами.

🛑Выводы СИП:
1️⃣ обозначение «TITAN.parts» не образует устойчивое словосочетание, семантическое значение которого отличалось бы от значения каждого из слов по отдельности, Роспатент обосновано провел анализ охраноспособности обозначения по каждому словесному элементу отдельно.
2️⃣ анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «TITAN» и «parts» являются лексическими единицами английского языка и имеют значения «титан» и «части; комплектующие».
3️⃣ для товара 6-го класса МКТУ «сейфы» слово «TITAN» воспринимается в качестве описательной характеристики, так как указывает на наличие титана в составе металлического сплава, из которого они изготовлены, либо внешнего покрытия.
4️⃣ В отношении товаров 7-го и 12-го классов МКТУ («инкубаторы; машины и станки; сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; торговые автоматы; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; транспортные средства») и услуг 37-го класса МКТУ («ремонт; строительство; установка оборудования») словесное обозначение воспринимается как фантазийное, так как потребителю потребуются дополнительные рассуждения и домысливания.
5️⃣ словесный элемент «parts» спорного обозначения описателен для всех испрашиваемых к регистрации товаров и услуг.

Решение СИП:
требования Заявителя оставить без удовлетворения.

🔖А я хочу напомнить об обучении:
1⃣ по товарным знакам - 12 поток стартует 2 июня. Группа набирается. Осталось 9 мест.
2⃣ по авторским правам - 4 поток стартует 9 июня. Осталось 7 мест.

Всю информацию: программы и условия обучения направлю в личку.
Пишите @Natali_rostov_ip

#Судебные кейсы
#Обучение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую!

Рубрика «Судебные кейсы»

Дубравский консалтинг– зарегистрировали или нет?

🔍16.04.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-1135/2023

Суть дела:
🔹28.01.2022г. Заявитель подал заявку № 2022705030 в отношении 35 класса МКТУ.
🔹23.01.2023 Роспатентом вынесено решение об отказе в государственной регистрации на основании п.6 ст. 1483 ГК РФ (противопоставлены товарные знаки).
🔹Заявитель обратился в ППС Роспатента, затем на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022705030.

Доводы заявителя:
🔹 Сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление, различаются по виду шрифта и графическому написанию с учетом характера букв, характеризуются отсутствием семантического сходства, в заявленном обозначении присутствует графический элемент в виде синей латинской буквы «V», символизирующей галочку, которая отсылает потребителя услуг к знаку, традиционно проставляемому в бюллетенях на выборах.
🔹 Совместно с неохраняемым элементом «КОНСАЛТИНГ» словесное обозначение «ДУБРАВСКИЙ КОНСАЛТИНГ» несет в себе отсылку к виду деятельности заявителя, и отмечает, что противопоставленные товарные знаки «ДУБРОВСКИЙ» и «DUBROVSKY» являются многозначными терминами, которые могут подразумевать: имя собственное, наименования географических объектов (Дуброва, Дубровка, Дуброво (на территории России, Украины и Республики Беларусь), персонажа произведения А.С. Пушкина «Дубровский» Владимиром Дубровским или являться фантазийным.

Доводы Роспатента:
🔹Роспатент признал обоснованным вывод экспертизы о наличии близкого сходства элемента «ДУБРАВСКИЙ» с противопоставленными товарными знаками с одним словесным элементом «ДУБРОВСКИЙ» / «DUBROVSKY» по фонетическому, семантическому и графическому признакам.

🟥 Выводы СИП:
1️⃣ Ввиду вхождения фонетически и семантически сходных элементов «ДУБРАВСКИЙ» и «ДУБРОВСКИЙ» / «DUBROVSKY» в составлен заявленного и противопоставленных товарных знаков сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.
2️⃣ Основную индивидуализирующую функцию в спорном обозначении несет словесный элемент «ДУБРАВСКИЙ», который занимает первоначальную позицию и формирует определяющие смысловые ассоциации при восприятии потребителем обозначения для индивидуализации заявителем своей деятельности.
3️⃣ Словесные элементы «ДУБРАВСКИЙ» и «КОНСАЛТИНГ» в заявленном обозначении не образуют грамматически единое или устойчивое словосочетание и воспринимаются в отрыве друг от друга, чему способствует также их написание в две строки. Сочетание указанных словесных элементов, в том числе в совокупности с изобразительным элементом не придает спорному обозначению какую-то иную семантику, очевидную для потребителей.

Решение СИП:
требования Заявителя оставить без удовлетворения.

Как вам такой судебный кейс?

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую!

Рубрика «Судебные кейсы»

BBL – зарегистрировали или нет?

26.04.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-65/2023

Суть дела:
🔹25.05.2022г. Заявитель подал заявку № 2020726270 в отношении 10,35,37,41,44 классов МКТУ.
🔹11.11.2023 Роспатентом вынесено решение об отказе в государственной регистрации на основании п.1 ст. 1483 ГК РФ (заявленное на регистрацию обозначение «BBL» является аббревиатурой).
🔹 Заявитель обратился в ППС Роспатента, затем в Суд по интеллектуальным правам.

Доводы заявителя:
🔹Представлено заключение Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ), которое подтверждает, что процедуры и оборудование BBL отдельно широко известны среди потребителей-специалистов лазерной косметологии.
🔹 Иностранное лицо Sciton Inc. является единственной компанией в Российской Федерации, производящей оборудование высокого уровня, а заявитель является эксклюзивным представителем указанного иностранного лица.
🔹 Обозначение «BBL» приобрело различительную способность в результате его длительного и широкого использования и именно мнение респондентов является превалирующим.

Доводы Роспатента:
оспариваемое решение принято в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

🔴Выводы СИП:
1⃣ Спорное обозначение состоит из сочетания согласных букв «BBL» голубого цвета, выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенного ниже словесного элемента «BroadBand Light», выполненного стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита меньшего размера, а также расположенного справа сочетания согласных букв «ТМ», выполненного заглавными буквами латинского алфавита.
2⃣ Названное социологическое исследование не подтверждает приобретение различительной способности ни каким-либо из словесных элементов («BBL» и/или «BroadBand Light»), ни обозначением в целом в силу следующего
3⃣ Представленные документы не подтверждают приобретения различительной способности ни каким-либо входящим в состав спорного обозначения словесным элементом, ни обозначением в целом.
4⃣ Представленные материалы дела не подтверждают приобретение спорным обозначением в целом (либо его словесными элементами «BBL» и/или «BroadBand Light») различительной способности, оснований для признания недействительным обжалуемого ненормативного правового акта не усматривается.

Решение СИП:
требования Заявителя оставить без удовлетворения.

Как ваш решение суда?

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую, друзья!

Рубрика «Судебные кейсы»

Мягкий солод – зарегистрировали или нет?

В продолжении вчерашнего опроса

08.05.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-1392/2023

Суть дела:
🔹11.06.2021г. Заявитель подал заявку № 2021736778 в отношении 32,33 классов МКТУ.
🔹25.10.2022г. Роспатентом вынесено решение об отказе в государственной регистрации на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку элементы «МЯГКИЙ СОЛОД» указывают на состав, свойства заявленных товаров; в отношении остальной части товаров 32-го класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, так как оно способно вводить потребителей в заблуждение относительно состава, свойств заявленных товаров.
🔹Заявитель обратился в ППС Роспатента, затем в Суд по интеллектуальным правам.

Доводы заявителя:
🔹 слова «мягкий солод» образуют словосочетание в соответствии с правилами русского языка
🔹 согласно ГОСТ 29294-2014 «СОЛОД ПИВОВАРЕННЫЙ», как и в научных, профессиональных источниках информации, указание на «мягкий солод» как вид либо характеристики солода отсутствует;
🔹 в словарном значении слово «мягкий» характеризует объект с точки зрения его твердости. С учетом этого слова «мягкий солод» не являются указанием на вид товара или его свойства;
🔹 согласно заключению от 12.12.2022 № 122-2022 проведенного заявителем социологического исследования заявленное обозначение, по мнению большинства респондентов, принадлежит одной компании; по данному обозначению потребители могут определить компанию-производителя и его продукцию; большинство респондентов воспринимают тестируемое обозначение как фантазийное.
🔹выводы об описательности словесных элементов «мягкий солод» противоречат методологическим подходам Роспатента, а также судебной практике, суммированной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 по делу № СИП-1194/2021.
🔹 Между тем слова «мягкий солод» и «мягкое пиво» имеют различные значения и произношения.

Доводы Роспатента:
🔹словесный элемент «мягкий» заявленного обозначения используется многими производителями в качестве характеристики вкуса товара «пиво», ввиду чего не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как не обладает различительной способностью;
🔹 словесный элемент «солод» заявленного обозначения неверно ориентирует потребителей применительно к составу и свойствам заявленных товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, не относящихся к квасу или пиву, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

🟥 Выводы СИП:
1️⃣ к словосочетанию «мягкий солод» доказательства его употребления как словесного неделимого устойчивого выражения в материалах дела отсутствуют
2️⃣ словесный элемент «мягкий», используемый в отношении пива и напитков на основе пива различными производителями в сочетании с иными словами, воспринимается в качестве характеристики таких товаров, указывает на особые вкусовые характеристики напитков, в состав которых входит солод.
3️⃣Результаты, содержащиеся в заключении по результатам опроса, проведенного в июне–июле 2022 года относительно восприятия обозначения респондентами, оцениваются коллегией судей критически. Направленность данного заключения предполагает исследование рынка на предмет оценки выбранного названия в качестве коммерчески привлекательного, а не способного отличить товары одного производителя от другого.

Решение СИП:
требования Заявителя оставить без удовлетворения.

Как вам решение? Пишите комментарии

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую, друзья!

Рубрика "Судебные кейсы"

Сорви большой куш – зарегистрировали или нет?

19.03.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-1233/2023

Суть дела:
🔹14.05.2021г. Заявитель подал заявку № 2021729145 в отношении 09,16,28,35,41 классов МКТУ.
🔹14.10.2022 Роспатентом вынесено решение об отказе в государственной регистрации на основании п. 1 и п. 6, подп. 2 п.3 статьи 1483 ГК РФ:
🔹 словесные элементы «Сорви большой куш» не обладают различительной способностью;
🔹 сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 581243, имеющим более раннюю дату приоритета.
🔹противоречит общественным интересам и требованиям морали.
🔹Заявитель обратился в ППС Роспатента, затем в Суд по интеллектуальным правам.

Доводы заявителя:
🔹скорректировал перечень товаров и услуг, исключив из него все товары и услуги, для которых словесные элементы «Сорви большой куш» могут быть признаны описательными
🔹 исключил из своего перечня все услуги, однородные услугам противопоставленного товарного знака по свидетельству № 581243.
🔹заявленное обозначение не противоречит общественным интересам и требованиям морали.

Доводы Роспатента:
🔹 сослался на сведения общедоступных словарно-справочных источников по каждому слову в заявленном обозначении (Толковый словарь С.И. Ожегова)
🔹 Смысловое значение словесных элементов заявленного обозначения «Сорви большой куш!» воспринимается в качестве краткого, сжатого выражения – лозунга, с определенной заложенной в нем идеей, которая сводится к призыву получения крупной суммы денег.
🔹 Выражение «Сорвать куш» в значении «богатая добыча» присутствует в Словаре воровского жаргона 2014 года (https://argo_ru.academic.ru/5816/ сорвать_куш).

📌Выводы СИП:
1️⃣ Принадлежность выражения «Сорвать куш» к воровской лексике приводит к выводу о негативной семантике этого словосочетания и образованного на его основе выражения «Сорви большой куш!» в составе заявленного обозначения как о чем-то, полученным нечестным, незаконным путем. Негативный характер в данном случае формируется именно за счет наличия в составе обозначения «Сорви большой куш!» глагола «сорвать», который может иметь значение «получить, добиться чего-нибудь (обычно нечестно, незаслуженно или против чьей-нибудь воли)»
2️⃣ Ввиду принадлежности словосочетания «Сорви куш» к жаргонной лексике, используемой автономной социальной группой в контексте неправомерного обогащения, предоставление правовой охраны оспариваемому обозначению в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам и принципам морали.
3️⃣ При наличии у заявителя товарного знака под № 927021 со словесными элементами «БОЛЬШОЙ КУШ» не влечет за собой вывод о необходимости соблюдения принципа правовой определенности по отношению к заявленному обозначению «Сорви большой куш!», которое имеет вышеуказанную негативную семантику именно за счет слова «Сорви».

Решение СИП:
требования Заявителя оставить без удовлетворения.

Итог: Заявитель подал кассационную жалобу в Президиум СИПа, заседание назначено на 01.07.2024г.

Интересно,чем закончится данный процесс.

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую, друзья!

Рубрика «СУДЕБНЫЕ КЕЙСЫ»

s8. – зарегистрировали или нет?

🖥06.06.2024г. было вынесено Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-1152/2023

Суть дела:
🔹15.12.2021г. Заявитель подал заявку № 2021783948 в отношении 07,09,16,28,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,45 классов МКТУ.
🔹 30.01.2023 Роспатентом вынесено решение об отказе в государственной регистрации по п. 1 ст. 1483 ГК РФ (не обладает различительной способностью).
🔹Заявитель обратился в ППС Роспатента, затем в СИП.

Доводы заявителя:
🔹 обозначение выполнено не стандартным жирным шрифтом, а оригинальным шрифтом с разной прорисовкой, представляет собой необычную запоминающуюся многокомпонентную композицию за счет графических особенностей – разной высоты элементов и их взаимного расположения (последним стоит элемент точка, создавая тем самым образ законченного предложения) и за счет фонетических особенностей – элементы из трех символов «s», «8» и «.» звучит как оригинальное словосочетание (эс восемь точка).
🔹 регистрация товарных знаков по свидетельствам № 673219 и № 769018, где элемент «S8.» является охраняемым, способствует усилению различительной способности спорного обозначения, и это серия товарных знаков заявителя.
🔹 фактическое использование обществом с 2017 года обозначения по заявке, что подтверждается документами.

Доводы Роспатента:
🔹сочетание простых букв, цифры и знака препинания, не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера, в связи с чем обозначение не обладает различительной способностью
🔹 обозначение состоит исключительно из неохраняемых элементов
🔹заявитель не представил документов, доказывающих, что заявленное обозначение приобрело различительную способность.

🟠Выводы СИП:
1️⃣ обозначение представляет собой сочетание латинской буквы «S» и цифры «8» с точкой, выполненных стандартным жирным шрифтом черного цвета
2️⃣ особенности шрифтового исполнения простой буквы латинского алфавита «S», цифрового элемента «8» и символа «.», выделяемые заявителем (разная высота элементов и их взаимное расположение) являются незначительными, средний, рядовой потребитель при зрительном восприятии спорного обозначения заметит эти особенности и к тому же запомнит их как свойственные именно этому обозначению.
3️⃣ элементы должны создавать графическую композицию, которая бы в целом воспринималась потребителем как необычная, оригинальная, причем оригинальность должна быть ясно определима
4️⃣ в оспариваемом решении товарные знаки по свидетельствам № 673219 и № 769018 касаются иных обозначений, которые представляют собой не отдельные букву, цифру и знак препинания, а включают словесный элемент «capital», имеющий семантическое значение, в совокупности с которым данные обозначения воспринимаются потребителями по другому
5️⃣принцип законных ожиданий подлежит применению исключительно в отношении конкретного лица, на чье имя ранее была осуществлена регистрация, содержащая спорный элемент.
6️⃣Серия товарных знаков: необходимо использование 3 товарных знаков, в основе которых лежит один элемент. Использование только двух товарных знаков, объединенных единым элементом, не может рассматриваться как использование серии товарных знаков.

требования Заявителя оставить без удовлетворения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также оставил решение Суда по интеллектуальным правам в силе.

#Судебные кейсы
Приветствую, друзья!

Рубрика «Судебные кейсы»

Утверждение мирового соглашения в Президиуме СИП – возможно или нет?

🗓24.06.2024г. было вынесено Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП).
Дело № СИП-623/2023

Суть дела:
🔹Заявитель «Азбука Есть» обратился в СИП с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 360778, 556413 в отношении 29 класса МКТУ (мясная продукция).
🔹 Решением суда первой инстанции удовлетворены исковые требования частично.
🔹Заявитель не согласился с решением суда и подал кассационную жалобу в Президиум СИПа.

При рассмотрении в Президиуме СИПа стороны пришли к МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ!

❇️Выводы СИП: мировое соглашение на следующих условиях:
1️⃣ Заявитель прекращает оспаривать правовую охрану товарных знаков «КАК РАНЬШЕ» № 360778 и № 556413 и обязуется не предпринимать в будущем действий по оспариванию правовой охраны указанных товарных знаков.
2️⃣ Стороны обязуются подписать лицензионный договор о предоставлении Истцу права использования товарного знака № 360778 до «26» июня 2024 года на следующих условиях:
- Класс МКТУ 29: колбасные изделия.
- Срок действия права использование: с 01.07.2024 г. до 30.06.2025 г. По истечении срока действия договора стороны вправе его продлить на следующие 12 месяцев. Количество пролонгаций не ограничено.
- Размер вознаграждения: 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС, в месяц. Размер вознаграждения является фиксированным на весь срок действия права использования. Стороны обязуются подать на регистрацию лицензионный договор о предоставлении Истцу права использования товарного знака № 360778 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в течение 1 (Одного) месяца с момента подписания лицензионного договора;
- Способы и территории использования товарного знака: размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся лицензиатом, предлагаются к продаже, продаются, вводятся в гражданский оборот, либо хранятся или перевозятся с этой целью, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе только на территории 18 субъектов РФ.
3️⃣ Стороны заявляют, что все предъявленные друг к другу устные и письменные претензии, считаются полностью удовлетворенными е момента подписания Сторонами настоящего Соглашения.

Решение СИП:
✔️утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу.

Как вам такой судебный кейс?

Отличного дня!

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ПРАВО БЕЗ ОШИБОК
Приветствую, друзья! Рубрика "Судебные кейсы" Сорви большой куш – зарегистрировали или нет? 19.03.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП) Дело № СИП-1233/2023 Суть дела: 🔹14.05.2021г. Заявитель подал заявку №…
Рубрика "Судебные кейсы"

Сорви большой куш – зарегистрировали или нет?

Помните я рассказывала об этом судебном кейсе.☝️

01.07.2024г. вынесено Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам (далее - СИП).

Выводы Президиума:
1️⃣ Перечень случаев, когда государственная регистрация товарного знака может противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали не является исчерпывающим (пункт 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 07.04.2021).
2️⃣Роспатент должен привести конкретные защищаемые им общественные интересы, конкретные принципы гуманности или конкретные принципы морали.
3️⃣ Роспатент и суд первой инстанции фактически признали не соответствующим нормам подп.2 п. 3 статьи 1483 ГК РФ не само заявленное обозначение, которое очевидно «скандальным» не является (в обжалуемом судебном акте выводы об ином отсутствуют), а учитывали факт его включения в названный Словарь воровского жаргона 2014 года.
4️⃣ При этом никаких доказательств того, что адресная группа потребителей заявленных товаров и услуг воспринимает словесные элементы спорного обозначения именно как воровской жаргон, Роспатентом представлено не было.

🔖Решение Президиума СИП:
решение Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2024 по делу № СИП-1233/2023 отменить.
требования Заявителя удовлетворить
Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021729145.

Поздравляю Заявителя, что добился регистрации!

Интересно узнать ваше мнение, пишите в комментарии.

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую, друзья!

Рубрика «судебные кейсы»

Стеклограф – зарегистрировали или нет?

09.07.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-212/2024

Суть дела:
🔹24.11.2021г. Заявитель подал заявку № 2021777301 в отношении 16 класса МКТУ.
🔹03.05.2023 Роспатентом вынесено решение об отказе в регистрации по п.1,3 ст. 1483 ГК РФ:
- в отношении части товаров 16 класса является описательным
- в отношении остальной части товаров может ввести потребителей в заблуждение ;
🔹Заявитель обратился в ППС Роспатента, затем в СИП.

Доводы заявителя:
🔹согласно данным Национального корпуса Русского языка (ruscoprora.ru) слово «стеклограф» употреблялось в ограниченный период с 1943 по 1946 годы в нехудожественной литературе;
🔹 это слово не может признаваться порождающим в сознании потребителя, т.е. носит фантазийный характер;
🔹слово «стеклограф» не может быть признано описательным в отношении части заявленных товаров 16-го класса МКТУ, а именно «грифели для карандашей; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; пастели [карандаши]; карандаши литографские», поскольку современному российскому рядовому потребителю смысл обозначения «СТЕКЛОГРАФ» не может быть понятен без дополнительного рассуждения, домысливания, которые могут быть различными. В отношении указанных товаров заявленное обозначение не является правдоподобным, поскольку данные товары не изготавливаются из стекла, не предназначены для письма по стеклу, в их состав не входит стекло;
🔹 нельзя сделать вывод о том, что обозначение «стеклограф» широко известно среднему российскому потребителю, способно вызвать правдоподобные ассоциативные представления.

Доводы Роспатента:
🔹Роспатент согласен с мнением Палаты по патентным спорам.

Выводы СИП:
1⃣ Роспатент привел примеры, что обозначение «стеклограф» часто используется различными производителями канцелярских товаров и узкопрофильных пишущих инструментов в качестве указания на вид таких товаров.
2⃣ наличие у слова «стеклограф» иного малоизвестного словарного значения, на которое ссылается заявитель не опровергает вывод Роспатента о том, что рядовой потребитель воспримет данный словесный элемент в общеупотребимом и широко известном значении – как указание на специальный карандаш или маркер.
3⃣ Роспатент обосновано разделил все вышеперечисленные товары 16-го класса МКТУ, перечисленные в заявке общества, на следующие группы:
🔸товары, относящихся к категории канцелярских принадлежностей, используемых для письма, оформления бумажной документации, учебы, творчества, а также к категории товаров для творчества, включающих художественные принадлежности (краски, карандаши, лаки, масла, пастель, бумага, кисти и другие материалы);
🔸товары, не являющиеся стеклографами, то есть карандашами или маркерами для нанесения маркировки на бумагу, резину, пластик, металл, стекло или керамику, и не обладают какими-либо особыми свойствами, позволяющими использовать их исключительно в комплекте с такими пишущими инструментами;
🔸товары, представляющие собой общеродовые понятия без уточнения конкретных позиций, которые могут относиться как к категории описательных, так и к категории ложных, в зависимости от того, являются они стеклографами или нет;
🔸иные товары 16-го класса МКТУ, в отношении которых у потребителя при их приобретении маловероятно возникнут правдоподобные, но не соответствующие действительности представления о том, что данные товары представляют собой стеклографы или обладают особыми свойствами, позволяющими использовать их исключительно в комплекте с такими пишущими инструментами.

Решение СИП:
требования Заявителя оставить без удовлетворения.

Как вам решение суда?

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую, друзья!

Рубрика «Судебные кейсы»

Можно ли исключить из товарного знака изобразительный элемент в виде ветвей калины желтого цвета?

В продолжение вчерашнего опроса

15.07.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-480/2024

Суть дела:
🔹Заявитель подал заявление о внесении изменений в Товарный знак № 269092 об исключении изобразительного элемента в виде ветвей калины желтого цвета
🔹Роспатент отказал в удовлетворении заявления
🔹Заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Доводы заявителя:
🔹исключение изобразительного элемента не зависит от того, занимает ли этот изобразительный элемент существенную часть композиции товарного знака, поскольку заявленное изменение не является существенным.
🔹 Исключаемый изобразительный элемент еле заметен, его исключение абсолютно не изменит ни фонетическое, ни семантическое восприятие охраняемого обозначения, а изменение визуального восприятия является малозаметным.

Доводы Роспатента:
🔹 исключаемый изобразительный элемент в виде ветвей калины желтого цвета занимает значительную часть композиции всего товарного знака.

🟥 Выводы СИП:
1️⃣ Изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов.
2️⃣ Судебная коллегия исходит из того, что перечень видов существенных изменений не является исчерпывающим, а в пункте 69 Правил приведены:
1) общее правило, по которому определяется существенность изменений;
2) перечень случаев, когда изменения являются существенными всегда, без дополнительной мотивировки, как таковые.
3️⃣ Исключение данного изобразительного элемента нарушает композиционное решение товарного знака, поскольку изобразительный элемент в виде ветвей калины в силу своего пространственного расположения занимает основную часть площади комбинированного обозначения, а также по своему смысловому восприятию (ягоды калины) находится в тесной композиционной взаимосвязи с другими элементами товарного знака.

Решение СИП:
требования Заявителя оставить без удовлетворения.

Как вам такое решение суда?
Пишите, буду рада вашим комментариям

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую, друзья!

Рубрика «Судебные кейсы»

MEDMODERN зарегистрировали или нет?

24.07.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-306/2024

Суть дела:
🔹Заявитель подал заявку № 2021721575 в отношении 25 класса (одежда) и 35 класса МКТУ (реклама)
🔹18.12.2022 – Роспатент вынес решение об отказе в регистрации на основании п.6 ст. 1483 ГК РФ: противопоставлены товарные знаки № 668979 и № 847468.
🔹Заявитель обратился в ППС, затем в СИП

Доводы заявителя:
🔹Противопоставленные товарные знаки № 668979 и № 847468 не сходны с заявкой Заявителя

Доводы Роспатента:
🔹Поддержал свои доводы

🟥 Выводы СИП:
🔹СИП провел сравнительный анализ по 3 критериям.
1. Фонетическое сходство:
- с товарным знаком № 668979: высокая степень фонетического сходства ввиду тождественного звучания начальной словесной части «med»;
- с товарным знаком № 847468 ввиду того, что содержат фонетически сходные словесные элементы «medmodern» / «modernmedic».
- названные обозначения включают в свой состав фонетически тождественные словесные части «modern». Словесные части «med» / «medic» являются фонетически сходными в связи с полным звуковым вхождением словесной части «med» оспариваемого обозначения в словесную часть «medic» противопоставленного товарного знака № 847468.
2. Графическое сходство:
- с товарным знаком № 668979: наличие между ними высокой степени графического сходства за счет использования в них сходных шрифтов и букв одного (латинского) алфавита, совпадением начальной буквенной части, сходных изобразительных элементов в виде стилизованных крестов, а также сходного цветового решения с использованием белого, серого, голубого, синего
и светло-зеленого цветов.
- с товарным знаком № 847468 обусловлено тем, что они выполнены сходными шрифтами, буквами одного (латинского) алфавита, при этом в составе их словесных элементов «medmodern» / «modernmedic» совпадает большая часть букв и сходная цветовая гамма, т.к. бирюзовый цвет – представляет собой оттенок голубого и зеленого цветов, который различается от светло-зеленого с голубизной до голубого.
3. Смысловое сходство:
- с товарными знаками № 668979 и № 847468 включают в свой состав словесную
часть «med» (мед, сокращение от слов «медицинский, медицина»,
например, https://www.sokr.ru). Смысловое значение словесной части «med» хорошо известно российскому потребителю
- с товарным знаком № 847468 переводится с английского языка как «медик», а словесная часть «modern» оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака № 847468 в переводе с английского языка означает «современный, новый», что семантически сближает сравниваемые обозначения.

Решение СИП:
требования Заявителя оставить без удовлетворения.

Как вам такой судебный кейс?

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую, друзья!

Рубрика «Судебные кейсы»


Garmash – зарегистрировали или нет?

30.07.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-297/2024

Суть дела:
🔹 Заявитель подал заявку Garmash за № 2021771818 в отношении 25,35,37,43,44 классом МКТУ
🔹Роспатент вынес решение об отказе в государственной регистрации
🔹Заявитель обратился в ППС, затем в СИП

Доводы Заявителя:
🔹Роспатент исходит только из факта существования известного советского и российского актера Гармаша С.Л.
🔹не представлено доказательств того, что в связи с включением в заявленное на регистрацию обозначение словесного элемента «garmash», потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, производящего товары/оказывающего услуги 25, 35, 37, 43, 44-го классов МКТУ,
🔹 экспертиза не предоставила также доказательств того, что заявленное обозначение «garmash» потребитель будет воспринимать в ассоциации с советским и российским актером Гармашом С.Л. (идентифицировать человека по одной только фамилии невозможно).

Доводы Роспатента:
🔹 Заявленное обозначение воспроизводит фамилию советского и российского актера, народного артиста Российской Федерации Гармаша С.Л., личность которого известна российским потребителям до даты приоритета заявленного обозначения. Регистрация заявленного обозначения, по мнению Роспатента, приведет к возникновению у потребителей недостоверного представления в отношении производителя товаров/услуг, поскольку возникнут ассоциации, что деятельность по производству товаров и услуг, маркированных обозначением «garmash», будет связана именно с этим известным лицом.

ВЫВОДЫ СИП:
1️⃣ вывод Роспатента по подп.2 п.3 ст. 1483 ГК (противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали) ошибочный, т.к. основан не на анализе соотношения заявленного обозначения с каждым из видов оснований, предусмотренных в названном пункте применительно к конкретным товарам или услугам, а на тезисе о невозможности использования имени Гармаша С.Л. в коммерческих интересах иных лиц, что прямо указано в тексте оспариваемого акта. Однако, запрет на использование чужого имени в качестве товарного знака прямо установлен пунктом 2 подпункта 9 статьи 1483 ГК РФ, который, как правильно отметил заявитель, не может быть применен в рамках данного административного процесса. По этой причине СИП соглашается с доводом о совершенной Роспатентом подмене оснований, которую судебная коллегия полагает недопустимой.
2️⃣ признает правомерной позицию Роспатента о несоответствии заявленного обозначение подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ (введение в заблуждение), мотивированное ссылками в публичном доступе в сети Интернет информацию о личности популярного советского и российского актера, народного артиста РФ Гармаша С.Л., действительно известного широкому кругу лиц (потребителей как категории) в Российской Федерации как по участию в съемках на телевидении, в кино, так и по большому количеству театральных постановок с его участием.
3️⃣ фамилия Гармаш не является распространенной, что в совокупности с широкой популярностью актера Гармаша С.Л. по его телевизионным и театральным постановкам будет вызывать у рядового потребителя ассоциации именно с указанной известной личностью.

❗️Решение СИП:
заявление Заявителя оставить без удовлетворения.

Как вам такой судебный кейс?

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую, друзья!

Рубрика «Судебные кейсы»

СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ

31.07.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-583/2024

Суть дела:
🔹 Заинтересованное лицо (Матросов Б.И.) обратился в Палату по патентным спорам с Возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку № 934944.
🔹 Роспатент отказал в удовлетворении Возражения
🔹Заявитель обратился в СИП

Доводы заинтересованного лица:
🔹Матросов Б.И. является автором и обладателем исключительного права на арт-объект «Счастье не за горами», ставший широко известным в Пермском крае и за его пределами.
🔹предоставил документы, подтверждающие факт общеизвестности данного обозначения не только на территории г. Перми, но и на всей территории РФ: статья в Википедии, заставка популярного сериала «Реальные пацаны», премьера которого состоялась на федеральном телеканале «ТНТ»; в 2013 году на экраны российских кинотеатров вышел фильм режиссера А. Велединского «Географ глобус пропил», снятый по одноименному роману А. Иванова. Сюжет данного фильма разворачивается в г. Перми. В одном из кадров главный актер К. Хабенский гуляет по набережной на фоне арт-объекта «Счастье не за горами».
🔹Данный арт-объект был им создан в 2005 году для фестиваля «Арт-поле», представляет собой словосочетание «Счастье не за горами», выполненное буквами русского алфавита красного цвета, размещенное на ограждении городской набережной реки Кама в г. Перми
🔹 спорный товарный знак тождествен названию такого произведения;
🔹автор арт-объекта лично не знаком с правообладателем спорного товарного знака никогда не встречался, не давал согласия на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «Счастье не за горами», являющегося названием арт-объекта авторства Матросова Б.И.

Доводы Роспатента:
🔹 «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ» данное выражение давно и широко известно и используется многими лицами в названиях своих произведений (название фильмов (сериалов), книг, ресторанов.
🔹в 1859 году издано и вышло в свет произведение известного русского литературного критика, поэта и публициста Добролюбова Н.А. «Счастие не за горами».
🔹творческим трудом Матросова Б.И. был создан именно арт-объект — «инсталляция букв», а не фраза, которая использовалась многими лицами задолго до даты создания арт-объекта и приоритета спорного товарного знака.

🟥 Выводы СИП:
1️⃣ Роспатенту надлежало при проверке доводов возражений о несоответствии регистрации спорного товарного знака подп.1 пункта 9 ст. 1483 ГК РФ установить (проверить) в том числе следующие обстоятельства:
- охраноспособность произведения Матросова Б.И., существовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;
- его известность в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;
- восприятие потребителями товара, для индивидуализации которого заявлено на регистрацию обозначение, этого обозначения как названия конкретного произведения.
2️⃣ Отсутствие творческого характера Роспатент установил у названия произведения Матросова Б.И., являющегося одновременно его смысловым наполнением. Наличие творческого характера у названного произведения, как у художественной инсталляции, Роспатент признал, что подтвердил его представитель в ходе судебного заседания.
3️⃣ выражение «Счастье не за горами» ранее использовалось иными авторами в качестве названия и/или фрагментов литературных и аудио-визуальных произведений, само по себе не исключает обладание Матросовым Б.И. исключительным правом на его произведение

Решение СИП:
требования Матросова Б.И. удовлетворить.
Признать недействительным решение Роспатента от 07.03.2024 об отказе в удовлетворении возражения Матросова Б.И. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 934944 как не соответствующее требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.
Обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение Матросова Б.И.

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую, друзья!

Рубрика «Судебные кейсы»

КЕБРАЧО или КЕБРАЧЧО?

20.08.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-471/2024

Суть дела:
🔹правообладатель подал заявление о внесении изменений в товарный знак «КЕБРАЧЧО» под № 841649
🔹 Роспатент отказал во внесении изменений, т.к. посчитал изменения существенными.
🔹правообладатель обратился в СИП

Доводы правообладателя:
🔹 заявленное изменение в товарном знаке не влечет за собой изменения общего восприятия, поскольку изменение не является существенным для словесного обозначения, где вторая буква «Ч» не является доминирующим элементом, ее исключение не влияет ни на смысловое, ни на фонетическое, ни на визуальное восприятие обозначений «КЕБРАЧО» и «КЕБРАЧЧО».

Доводы Роспатента:
🔹 исключение буквы «Ч» из словесного товарного знака в целом меняет визуальное восприятие зарегистрированного обозначения, следовательно, испрашиваемое изменение является существенным и не может быть осуществлено.

⚠️ВЫВОДЫ СИП:
🔹 внесение изменений в единственный словесный элемент путем исключения из него одной буквы существенно влияет на восприятие товарного знака в целом.
🔹 исключение одной из удвоенных букв «Ч» приводит к изменению восприятия зарегистрированного в качестве спорного товарного знака обозначения по существу: влияет на визуальное и фонетическое восприятие обозначения.

Решение СИП:
заявление Заявителя оставить без удовлетворения.

Как вам такой кейс? Пишите ваши комментарии.

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую, друзья!

Рубрика «Судебные кейсы»

Алтайская сказка – зарегистрировано или нет?

22.08.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-524/2024

Суть дела:
🔹 правообладатель подал заявку на товарный знак 2022728257.
🔹 Роспатент вынес отказ в регистрации по п.7 ст.1483 ГК РФ, указав что обозначение сходно с противопоставленными наименованиями мест происхождения товаров «Алтайский мед» № 142, «Мед горного Алтая» № 193 и географическим указанием «Казы горного Алтая» № 264, имеющими более ранние даты приоритета;
🔹 заявитель обратился в СИП

Доводы правообладателя:
🔹 слово «Алтайская» в словосочетании «Алтайская сказка» является зависимым от слова «сказка», не может нести самостоятельную смысловую нагрузку либо существенно изменить семантическое значение словосочетания.
🔹 ссылался на практику регистрации товарных знаков со словесными элементами «Алтайская сказка», правообладателем которых он является, а также практику регистрации товарных знаков, в которых используются прилагательные, образованные от географических наименований.

Доводы Роспатента:
🔹 сравнительный анализ заявленного обозначения со словесными элементами «Алтайская сказка» и противопоставленных наименований мест происхождения товаров «Алтайский мед», «Мед горного Алтая», географического указания «Казы горного Алтая», показал, что они являются семантически сходными, поскольку содержат в своем составе одинаковые словесные элементы «Алтайская» / «Алтайский» / «Алтая».

🛑ВЫВОДЫ СИП:
🔹 позиция Роспатента о силе элемента, указывающего лишь на географический объект, и обоснование сходства сравниваемых обозначений лишь использованием в них этого элемента, по сути, приводят к «монополизации» названия географического объекта и произведенных от него слов за лицами, которые первыми получили исключительное право на содержащее этот элемент средство индивидуализации.
🔹 Подход Роспатента исключает сосуществование на одной территории нескольких наименований мест происхождения товаров в отношении разных товаров, поскольку сходство между ними будет всегда определяться только исходя из тождества обозначения места, без учета различий в видах товара.
- коллегия Палаты по патентным спорам признала заявленное обозначение соответствующим пункту 7 статьи 1483 ГК РФ в отношении части заявленных товаров, не относящихся к продукции пчеловодства, колбасным и иным мясным изделиям, в связи с отсутствием угрозы его смешения с наименованиями мест происхождения товаров «Алтайский мед» и «Мед горного Алтая» и географическим указанием «Казы горного Алтая».

Решение:
заявление общества с ограниченной ответственностью «Алтайская сказка» удовлетворить.
Признать недействительным в оспариваемой части решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.02.2024, принятое по результатам рассмотрения возражения от 06.10.2023 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022728257, как не соответствующее положениям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.
Обязать Роспатент повторно рассмотреть поступившее 06.10.2023 возражение

Как вам судебный кейс?

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую, друзья!

Рубрика «Судебные кейсы»

ZOZZ зарегистрировали или нет?

30.10.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-636/2024

Суть дела:
🔹 правообладатель подал заявку № 2022730189 в отношении 04,09,13,25,32,33,34,43 классов МКТУ
🔹 Роспатент вынес решение об отказе регистрации на основании подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, что обуславливает несоответствие государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака общественным интересам, принципам гуманности и морали.
🔹заявитель обратился в Палату по патентным спорам, а потом в СИП

Доводы заявителя:
🔹 обозначение представляет собой оригинальную композицию, состоящую из словесного элемента «ZOZZ» и квадрата с тем же элементом, в котором буква «О» выполнена в виде круга с наложенным поверх изображением стрелки, направленной вниз, и не содержит в своем составе символ «V».
🔹 спорное обозначение не ассоциируется с символами специальной военной операции (СВО), поскольку это обозначение не будет использоваться на военной технике или на каких-либо товарах, военного назначения и сопутствующих им, или при оказании соответствующих услуг
🔹 Роспатент оценил спорное обозначение формально, не установив ассоциативную связь между заявленным обозначением и символами, на которые ссылается.

Доводы Роспатента:
🔹 буквенные элементы «Z» и «V» воспринимаются в качестве символа Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции на Украине, а также средства выражения гражданами своих патриотических взглядов, что обуславливает несоответствие государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака общественным интересам, принципам гуманности и морали.

🔖ВЫВОДЫ СИП:
🔹коллегия судей признает несостоятельной ссылку заявителя на то, что латинские буквы «Z» и «V» не ассоциируются с деятельностью Вооруженных сил Российской Федерации, поскольку буквенные элементы «Z» и «V» активно используются в качестве тактических символов (знаков) Вооруженными Силами Российской Федерации в рамках специальной военной операции на Украине, а следовательно у потребителей сложились устойчивые ассоциации с данными буквенными элементами.
🔹входящие в заявленное обозначение латинские буквы «Z» и «V», имеют устойчивую ассоциацию с деятельностью Вооруженных сил Российской Федерации и патриотизмом, широко распространены и активно используются в России гражданами для демонстрации своей патриотически настроенной позиции, что позволяет сделать вывод об их однозначном восприятии потребителями любых из испрашиваемых товаров и услуг.
🔹Вместе с тем признание одного из элементов обозначения противоречащим положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ достаточно для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению в целом, включая иные его элементы.

Решение СИП:
заявление Заявителя оставить без удовлетворения.

Как вам судебный кейс?

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствую, друзья!

Рубрика "Судебные кейсы"

УЕБАР/YEBAR зарегистрировали или нет?

09.10.2024г. было вынесено решение Судом по интеллектуальным правам (далее – СИП)
Дело № СИП-798/2024

Суть дела:
🔹правообладатель подал заявку № 2022792545 в отношении 41,43 классов МКТУ
🔹 Роспатент вынес решение об отказе регистрации на основании подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «УЕБАР» может восприниматься как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике и образованного от матерного корня. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных услуг 41-го, 43-го классов МКТУ как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали.
🔹 заявитель обратился в Палату по патентным спорам, а потом в СИП

Доводы заявителя:
🔹 Роспатентом не представлено ни одного источника, подтверждающего, что к нецензурной лексике, к непристойному слову относится именно спорное словесное обозначение, в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию.
🔹 неподтвержденность выводов Роспатента о таком восприятия обозначения потребителями, настаивало на том, что заявленное обозначение является фантазийным, образованным из двух частей: слова «уе», имеющим значение «радостное, эмоциональное восклицание» или «условная единица» и слова «бар», обозначающего вид питейного заведения.

Доводы Роспатента:
🔹 исследовав сведения интернет-словарей, пришел к выводу о том, что словесное обозначение «УЕБАР/YEBAR» с точки зрения потребителей может относиться к непристойным словам, восприниматься для обозначения искажённой, неправильной речи;
🔹услуги 41-го, 43-го классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению имеют разновозрастные группы потребителей, в связи с чем, вероятность восприятия обозначения «УЕБАР/YEBAR» потребителями младшего и старшего возраста как противоречащего принципам морали очевидна.

🔖ВЫВОДЫ СИП:
🔹 Роспатент провел верный анализ заявленного словесного обозначения, оценив его без разделения на составные части по фонетическому и семантическому признакам. Исходя из очевидных ассоциаций российских потребителей и на основании открытых сведений об общеизвестных единицах русского языка, содержащихся в интернет-словарях, Роспатент установил, что заявленное обозначение образовано от корня слова непристойного характера, в котором выражено соответствующее лексическое значение.
🔹 при наличии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями как имеющего семантическое значение, обозначение не может восприниматься потребителями как имеющее фантазийное происхождение
🔹 вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит принципам морали (подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ) обоснован.

Решение:
заявление Заявителя оставить без удовлетворения.

Как вам судебный кейс?
Пишите ваши комментарии

#Судебные кейсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔹 доминирующее положение в сравниваемых товарных знаках обладают элементы «ВХЛАМИНГО» / «FLAMINGO» / «ФЛАМИНГО», в которых совпадают большинство расположенных в одинаковой последовательности гласных и согласных звуков. Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому критерию.

Решение:
заявление Заявителя оставить без удовлетворения.

Как вам решение суда?

#Судебные кейсы