Собственник нескольких помещений в МКД вправе обратиться в управляющую компанию, для заключения с ним единого договора на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении принадлежащих ему помещений в МКД и, соответственно, получения платежного документа в соответствии с договором
Источник: Письмо Минстроя России от 27.05.2024 №13417-ОГ/00
"О внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении помещений в МКД"
Источник: Письмо Минстроя России от 27.05.2024 №13417-ОГ/00
"О внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении помещений в МКД"
Коллеги, привет!
Мы записали подкаст про судебные практики. Его можно посмотреть, поддержать👍 и прокомментировать на платформе YouTube.
ПРОГРАММА ПОДКАСТА
➡️ использование ОДПУ в ветхом и аварийном жилье,
➡️ судебные расходы в делах о банкротстве,
➡️ очерёдность платежей контролирующих должника лиц,
➡️ предоставление рассрочки за установку и замену ОДПУ,
➡️ о применение местного или московского времени для расчётов между покупателем электрической энергии и гарантирующим поставщиком,
➡️ распределение бремени доказывания при оспаривании актов о нарушении учёта энергоресурса.
💎 В записи подкаста принял участие наш специальный гость Джамиля Зуйкова (эксперт по банкротству и субсидиарной ответственности) и рассказала про особенности распределения бремени доказывания при рассмотрении банкротных споров.
🔥 По итогам подкаста мы разыграем полезные две книги:
1️⃣ В. Сарбаш о договорах,
2️⃣ М. Иляхов "Ясно, понятно"
За условиями розыгрыша следите на каналах Lex Energética и Енот&ко.
Мы записали подкаст про судебные практики. Его можно посмотреть, поддержать
ПРОГРАММА ПОДКАСТА
За условиями розыгрыша следите на каналах Lex Energética и Енот&ко.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
ПРО свет - подкаст про судебные практики в энергетике. Выпуск 1
В этом выпуске Михаил Насветников (Lex Energética), Игнат Ефанов (Енот&ко), Антон Алымов (Lex Energética) обсуждают самые важные судебные практики для компаний ТЭК и ЖКХ с гостем программы – Джамилей Зуйковой (экспертом по банкротству и субсидиарной ответственности).…
Розыгрыш призов «Розыгрыш двух книг для юристов:
1. В. Сарбаш о договорах,
2. М. Иляхов "Ясно, понятно".»
Подведение результатов: 01.07.2024 07:01
2 призовых места.
Условия участия в конкурсе:
1. Подписаться в Telegram на канал @Lex_Energetica
2. Подписаться в Telegram на канал @enotandco
Принять участие в конкурсе
1. В. Сарбаш о договорах,
2. М. Иляхов "Ясно, понятно".»
Подведение результатов: 01.07.2024 07:01
2 призовых места.
Условия участия в конкурсе:
1. Подписаться в Telegram на канал @Lex_Energetica
2. Подписаться в Telegram на канал @enotandco
Принять участие в конкурсе
Нельзя просто так взять и разделить трансформаторную подстанцию.
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 03 июня 2024 года по делу № А61-1364/2024
СУТЬ СПОРА:
Учреждение обратилось в суд к ПАО «Россети Северный Кавказ» (Общество) с иском об истребовании из чужого незаконного владения трансформаторных подстанций (ТП).
КОНТЕКСТ:
• ранее часть имущества Учреждения была приватизирована и вошла в состав новой коммерческой организации (Компания), за исключением зданий ТП;
• государственный орган передал здания ТП Учреждению на праве хозяйственного ведения;
• оборудование ТП, в свою очередь, было передано Компанией в аренду Обществу.
Таким образом, по сути, Учреждение истребовало из чужого незаконного владения оборудование ТП.
Арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, мотивировав решение следующими доводами:
• государственный орган, фактически, осуществил раздел сложной вещи, передав оборудование ТП Компании, а здание – Учреждению;
• Общество является законным арендатором спорного оборудования;
• оборудование ТП является составной частью линейного объекта (линий электропередачи);
• Общество владеет линиями электропередачи, которые представляют собой неделимую вещь, и соответственно, правомерно владеет входящим в ее состав оборудованием.
Суд апелляционной инстанции эти выводы поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.
Суд поддержал позицию Учреждения и указал следующее:
• ТП является единым недвижимым комплексом и не может быть разделена. Иное означало бы утрату ее хозяйственного назначения;
• разрешение судом спора должно урегулировать конфликтную ситуацию, а не усугублять правовую неопределенность(ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему) ;
• судами не исследованы правоустанавливающие документы Компании на спорное оборудование и не дана правовая оценка самой возможности приватизации оборудования;
• вывод о том, что владение электрическими сетями как линейным объектом, подразумевает владение всем оборудованием «по пути» противоречит п.1. ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике», который допускает возможность нахождения объектов электроэнергетики у разных лиц.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:
Суд подтвердил статус ТП как единого недвижимого комплекса и неделимой вещи, не допустив судебного прецедента, фиксирующего правомерность наличия разных владельцев у здания ТП и непосредственно оборудования.
А ведь могли бы здание в аренду сдавать…
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 03 июня 2024 года по делу № А61-1364/2024
СУТЬ СПОРА:
Учреждение обратилось в суд к ПАО «Россети Северный Кавказ» (Общество) с иском об истребовании из чужого незаконного владения трансформаторных подстанций (ТП).
КОНТЕКСТ:
• ранее часть имущества Учреждения была приватизирована и вошла в состав новой коммерческой организации (Компания), за исключением зданий ТП;
• государственный орган передал здания ТП Учреждению на праве хозяйственного ведения;
• оборудование ТП, в свою очередь, было передано Компанией в аренду Обществу.
Таким образом, по сути, Учреждение истребовало из чужого незаконного владения оборудование ТП.
Арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, мотивировав решение следующими доводами:
• государственный орган, фактически, осуществил раздел сложной вещи, передав оборудование ТП Компании, а здание – Учреждению;
• Общество является законным арендатором спорного оборудования;
• оборудование ТП является составной частью линейного объекта (линий электропередачи);
• Общество владеет линиями электропередачи, которые представляют собой неделимую вещь, и соответственно, правомерно владеет входящим в ее состав оборудованием.
Суд апелляционной инстанции эти выводы поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.
Суд поддержал позицию Учреждения и указал следующее:
• ТП является единым недвижимым комплексом и не может быть разделена. Иное означало бы утрату ее хозяйственного назначения;
• разрешение судом спора должно урегулировать конфликтную ситуацию, а не усугублять правовую неопределенность
• судами не исследованы правоустанавливающие документы Компании на спорное оборудование и не дана правовая оценка самой возможности приватизации оборудования;
• вывод о том, что владение электрическими сетями как линейным объектом, подразумевает владение всем оборудованием «по пути» противоречит п.1. ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике», который допускает возможность нахождения объектов электроэнергетики у разных лиц.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:
Суд подтвердил статус ТП как единого недвижимого комплекса и неделимой вещи, не допустив судебного прецедента, фиксирующего правомерность наличия разных владельцев у здания ТП и непосредственно оборудования.
Необычная услуга или кто платит за опосредованно подключенного потребителя?
(Дело в двух действиях)
Постановление АС Уральского округа от 03.06.2024 г. по делу № А60-25973/2023
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Котлодержатель – ПАО «Россети Урал»;
Потребитель – ООО «Богдановичский мясокомбинат»;
Генератор – ОАО «БГК»;
Арендатор – ООО «БГК».
СУТЬ СПОРА
Котлодержатель обратился в суд с иском о взыскании с Потребителя стоимости услуг по передаче электрической энергии с марта 2020 г. по январь 2023 года.
КОНТЕКСТ
• энергопринимающие устройства Потребителя непосредственно присоединены к сетям Генератора;
• потребитель приобретал электроэнергию у Генератора по договору энергоснабжения с 2015 года;
• по условиям договора энергоснабжения, Генератор обязался урегулировать с третьими лицами в интересах Потребителя отношения по передаче электрической энергии;
• объекты генерации и электросетевого хозяйства были переданы Генератором в аренду Арендатору с декабря 2022 года.
ХОД ПРОЦЕССА
Суд первой инстанции исковые требования в части основного долга удовлетворил в полном объеме.
Суд апелляционной инстанции решение отменил, в удовлетворении исковых требовании отказал, сославшись на недоказанность опосредованного присоединения Потребителя к сетям Котлодержателя.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Выводы суда округа:
• потребители, опосредованно присоединенные к сетям сетевых компаний, оплачивают услуги по передаче электрической энергии только в части содержания сетей;
• цена по договору энергоснабжения между Потребителем и Генератором была определена с учетом фактического предельного уровня нерегулируемой цены на электрическую энергию, то есть учитывала тариф на услуги по передаче электрической энергии;
• не исследован вопрос об учете объема полезного отпуска электрической энергии и заявленной расчетной мощности Потребителя при расчете единых (котловых) тарифов;
• судами не привлечены к участию в деле Арендатор и орган тарифного регулирования.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Для того, чтобы определить лицо, обязанное оплачивать услуги по передаче, следует учитывать специфику договорных отношений между Генератором и Потребителем, а также факт учета объема полезного отпуска электрической энергии и заявленной расчетной мощности Потребителя при расчете единых (котловых) тарифов.
И дела нет запутанней на свете, чем дело об услуге для Россети.
Постановление АС Уральского округа от 03.06.2024 г. по делу № А60-25973/2023
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Котлодержатель – ПАО «Россети Урал»;
Потребитель – ООО «Богдановичский мясокомбинат»;
Генератор – ОАО «БГК»;
Арендатор – ООО «БГК».
СУТЬ СПОРА
Котлодержатель обратился в суд с иском о взыскании с Потребителя стоимости услуг по передаче электрической энергии с марта 2020 г. по январь 2023 года.
КОНТЕКСТ
• энергопринимающие устройства Потребителя непосредственно присоединены к сетям Генератора;
• потребитель приобретал электроэнергию у Генератора по договору энергоснабжения с 2015 года;
• по условиям договора энергоснабжения, Генератор обязался урегулировать с третьими лицами в интересах Потребителя отношения по передаче электрической энергии;
• объекты генерации и электросетевого хозяйства были переданы Генератором в аренду Арендатору с декабря 2022 года.
ХОД ПРОЦЕССА
Суд первой инстанции исковые требования в части основного долга удовлетворил в полном объеме.
Суд апелляционной инстанции решение отменил, в удовлетворении исковых требовании отказал, сославшись на недоказанность опосредованного присоединения Потребителя к сетям Котлодержателя.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Выводы суда округа:
• потребители, опосредованно присоединенные к сетям сетевых компаний, оплачивают услуги по передаче электрической энергии только в части содержания сетей;
• цена по договору энергоснабжения между Потребителем и Генератором была определена с учетом фактического предельного уровня нерегулируемой цены на электрическую энергию, то есть учитывала тариф на услуги по передаче электрической энергии;
• не исследован вопрос об учете объема полезного отпуска электрической энергии и заявленной расчетной мощности Потребителя при расчете единых (котловых) тарифов;
• судами не привлечены к участию в деле Арендатор и орган тарифного регулирования.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Для того, чтобы определить лицо, обязанное оплачивать услуги по передаче, следует учитывать специфику договорных отношений между Генератором и Потребителем, а также факт учета объема полезного отпуска электрической энергии и заявленной расчетной мощности Потребителя при расчете единых (котловых) тарифов.
При срыве пломбы с прибора учета потребитель должен доказать отсутствие технической возможности вмешательства.
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 18 июня 2024 года по делу № А19-13223/2022
СУТЬ СПОРА
Потребитель обратился в суд с иском о признании незаконными акта безучетного потребления и требования гарантирующего поставщика об оплате его стоимости.
Состав безучетного потребления – срыв пломбы госповерителя на приборе учета.
РЕЗУЛЬТАТЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
• вмешательства в работу (повреждения) прибора учета не обнаружено;
• следов вмешательства в работу прибора учета до момента проведения проверки не обнаружено;
• отсутствие пломбы госповерителя, при целостности пломб гарантирующего поставщика и антимагнитной пломбы, делает возможным вмешательство в работу прибора учета.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ
Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, признав акт безучетного потребления незаконным и указав на то, что срыв пломбы госповерителя в отсутствие доказательств вмешательства не может служить достаточным основанием для составления акта о безучетном потреблении.
Суд апелляционной инстанции этот вывод поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.
Свое решение суд мотивировал следующим:
• Потребитель вправе доказать, что нарушение пломбы не повлекло за собой технической возможности вмешательства в работу системы учета;
• экспертизой установлено, что у Потребителя была техническая возможность вмешательства в систему учета;
• в экспертном заключении и судебных актах не сказано о том, на основании каких признаков сделан вывод об отсутствии вмешательства в прибор учета (в том числе в предшествующий период времени);
• судами не установлены обстоятельства, полностью исключающие действия Потребителя по искажению сведений об объемах потребления при наличии возможности доступа к системе учета электрической энергии.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Суд указал на то, что исходя из смысла разъяснений, данных ВС РФ в п. 12 Обзора судебной практики от 22.12.2021, потребитель вправе доказать, что нарушение пломбы не повлекло за собой технической возможности вмешательства в работу системы учета. В случае, если установлено обратное, акт безучётного потребления может быть признан незаконным только в случае установления обстоятельств, полностью исключающих вмешательство Потребителя в работу системы учета.
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 18 июня 2024 года по делу № А19-13223/2022
СУТЬ СПОРА
Потребитель обратился в суд с иском о признании незаконными акта безучетного потребления и требования гарантирующего поставщика об оплате его стоимости.
Состав безучетного потребления – срыв пломбы госповерителя на приборе учета.
РЕЗУЛЬТАТЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
• вмешательства в работу (повреждения) прибора учета не обнаружено;
• следов вмешательства в работу прибора учета до момента проведения проверки не обнаружено;
• отсутствие пломбы госповерителя, при целостности пломб гарантирующего поставщика и антимагнитной пломбы, делает возможным вмешательство в работу прибора учета.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ
Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, признав акт безучетного потребления незаконным и указав на то, что срыв пломбы госповерителя в отсутствие доказательств вмешательства не может служить достаточным основанием для составления акта о безучетном потреблении.
Суд апелляционной инстанции этот вывод поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.
Свое решение суд мотивировал следующим:
• Потребитель вправе доказать, что нарушение пломбы не повлекло за собой технической возможности вмешательства в работу системы учета;
• экспертизой установлено, что у Потребителя была техническая возможность вмешательства в систему учета;
• в экспертном заключении и судебных актах не сказано о том, на основании каких признаков сделан вывод об отсутствии вмешательства в прибор учета (в том числе в предшествующий период времени);
• судами не установлены обстоятельства, полностью исключающие действия Потребителя по искажению сведений об объемах потребления при наличии возможности доступа к системе учета электрической энергии.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Суд указал на то, что исходя из смысла разъяснений, данных ВС РФ в п. 12 Обзора судебной практики от 22.12.2021, потребитель вправе доказать, что нарушение пломбы не повлекло за собой технической возможности вмешательства в работу системы учета. В случае, если установлено обратное, акт безучётного потребления может быть признан незаконным только в случае установления обстоятельств, полностью исключающих вмешательство Потребителя в работу системы учета.
Заявление об индексации присужденной судом денежных сумм должно быть подано в течение одного года со дня исполнения должником судебного акта
Постановление Конституционного Суда РФ от 20.06.2024 №31-П по делу о проверке конституционности ст. 183 АПК по запросу Верховного Суда
СУТЬ СПОРА
В августе 2010 года АС Пермского края удовлетворил иск энергосбытовой организации к потребителю о взыскании долга за электрическую энергию в сумме 1,9 млн руб.
В мае 2011 года долг был погашен, а в ноябре 2022 года энергосбытовая компания взыскала с клиента еще около 150 тыс. руб. – индексацию присужденных сумм за длительное неисполнение судебного решения.
Верховный Суд приостановил производство по этому делу, усмотрев неопределенность в применении допустимого срока для обращения взыскателя с требованием индексации ранее присужденных судом и перечисленных должником денежных средств.
ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
🟢 Закон не содержит указания на срок для обращения взыскателя с заявлением об индексации в случае неисполнения судебного акта, что указывает на пробел в процессуально-правовом регулировании.
Данные сроки не установлены ни в гражданско-процессуальном, ни в административно-процессуальном законодательстве.
🟢 Оспариваемая норма не соответствует Конституции, позволяя произвольно определять срок для обращения взыскателя или должника в суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм.
Законодателю необходимо принять меры для устранения неопределенности содержания данной нормы.
🟢 До тех пор взыскатель или должник вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. По заявлению взыскателя или должника этот срок может быть восстановлен судом, если он был пропущен по уважительным причинам.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Конституционный Суд РФ установил определённость в вопросе определения срока, в течение которого может быть подано заявление об индексации присужденной суммы долга.
Постановление Конституционного Суда РФ от 20.06.2024 №31-П по делу о проверке конституционности ст. 183 АПК по запросу Верховного Суда
СУТЬ СПОРА
В августе 2010 года АС Пермского края удовлетворил иск энергосбытовой организации к потребителю о взыскании долга за электрическую энергию в сумме 1,9 млн руб.
В мае 2011 года долг был погашен, а в ноябре 2022 года энергосбытовая компания взыскала с клиента еще около 150 тыс. руб. – индексацию присужденных сумм за длительное неисполнение судебного решения.
Верховный Суд приостановил производство по этому делу, усмотрев неопределенность в применении допустимого срока для обращения взыскателя с требованием индексации ранее присужденных судом и перечисленных должником денежных средств.
ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
Данные сроки не установлены ни в гражданско-процессуальном, ни в административно-процессуальном законодательстве.
Законодателю необходимо принять меры для устранения неопределенности содержания данной нормы.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Конституционный Суд РФ установил определённость в вопросе определения срока, в течение которого может быть подано заявление об индексации присужденной суммы долга.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сетевая компания при расчётах с энергосбытовой компанией (гарантирующим поставщиком) не вправе увеличивать объём оказанных по передаче электрической энергии услуг на размер повышающего коэффициента
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.06.2024 по делу А20-5080/2022
СУТЬ СПОРА
Между сетевой компанией, которая оказывает услуги по передаче э/э, и гарантирующим поставщиком, который производит начисление объёма и стоимости коммунальной услуги конечным потребителям, возник спор о применении в величины повышающего коэффициента к расчётам между сетевой компанией и поставщиком за оказанные услуги по передаче энергии.
Причина и основание применения повышающего коэффициента заключалась в выявлении сетевой компанией факта нарушения учёта потребителем коммунальной услуги (пункт 81 (11) Правил предоставления коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354).
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Суд поддержал позицию поставщика и направил дело на новое рассмотрение, поскольку:
🟢 повышающий коэффициент к нормативу потребления, применяемый при расчёте платы за коммунальную услугу, не влияет на фактический объём оказанных истцом (исполнитель) услуг по передаче энергии ,
🟢 применение повышающего коэффициента направлено на стимулирование потребителей коммунальных услуг на установку, своевременный ремонт и замену приборов учета, используемых при расчётах за коммунальные услуги,
NB! Указанные выводы основаны на мнении Минстроя России (см. письмо от 02.06.2017 №19506-00/04) и позиции Верховного Суда РФ в определении от 27.04.2017 №60-АПГ17-6 (прим. - в рамках абстрактного нормоконтроля).
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
➡️ Применение повышающего коэффициента при расчётах количества коммунального ресурса исходя из норматива потребления обусловлено мерами, стимулирующими именно потребителей к осуществлению расчётов на основании приборов учета.
➡️ При этом увеличение размера платы потребителей за коммунальную услугу за счёт повышающего коэффициента не свидетельствует об увеличении объема реализации ресурса со стороны.
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.06.2024 по делу А20-5080/2022
СУТЬ СПОРА
Между сетевой компанией, которая оказывает услуги по передаче э/э, и гарантирующим поставщиком, который производит начисление объёма и стоимости коммунальной услуги конечным потребителям, возник спор о применении в величины повышающего коэффициента к расчётам между сетевой компанией и поставщиком за оказанные услуги по передаче энергии.
Причина и основание применения повышающего коэффициента заключалась в выявлении сетевой компанией факта нарушения учёта потребителем коммунальной услуги (пункт 81 (11) Правил предоставления коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354).
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Суд поддержал позицию поставщика и направил дело на новое рассмотрение, поскольку:
NB! Указанные выводы основаны на мнении Минстроя России (см. письмо от 02.06.2017 №19506-00/04) и позиции Верховного Суда РФ в определении от 27.04.2017 №60-АПГ17-6 (прим. - в рамках абстрактного нормоконтроля).
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Если собственник жилого помещения не передает показания прибора учета электрической энергии, то объем рассчитывается исходя из среднемесячных объемов потребления
Постановление АС Северо-Западного округа от 10 июня 2024 года по делу № А66-7471/2022
СУТЬ СПОРА
Гарантирующий поставщик обратился в суд с иском о взыскании с управляющей организации стоимости электроэнергии, поставленной на ОДН.
КОНТЕКСТ
• объем электроэнергии на ОДН определялся гарантирующим поставщиком как разница между объемом, зафиксированным ОДПУ, и объемом, потребленным собственниками жилых помещений в МКД;
• между гарантирующим поставщиком и управляющей организацией возникли разногласия относительно объема электроэнергии, потребленного в жилых помещениях;
• управляющая компания полагала, что объем электроэнергии, потребленный собственником (нанимателем) жилого помещения, в случае непередачи показаний, должен определяться исходя из норматива.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ
Суд первой инстанции поддержал позицию управляющей организации, указав, что к рассматриваемой ситуации применяются положения пп. «б» п. 59, п. 60 Правил предоставления коммунальных услуг (далее – Правила). Соответственно, при непередаче показаний объем электроэнергии рассчитывается исходя из среднемесячного объема потребления в течение 3-х расчетных периодов подряд, а далее – по нормативу.
Суд апелляционной инстанции этот вывод поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.
Свое решение суд мотивировал следующим:
• судами не учтено, что в спорный период уже действовала редакция Правил с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 29.06.2020 № 950;
• указанная редакция Правил прямо предусматривает, что с 01.07.2020 года правовым последствием непредоставления показаний потребителем является определение объема полезного отпуска исходя из среднемесячного объема потребления (пп. «г» п. 59 Правил);
• среднемесячный объем потребления наиболее приближен к реальному потреблению, тогда как норматив потребления является исключительно расчетной величиной.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Суд закрепил правовой подход, согласно которому с 01.07.2020 г. в отношении потребителей, не передавших показания прибора учета электроэнергии, не осуществляется расчет по нормативу, за исключением ситуаций, когда отсутствуют данные о среднемесячных объемах потребления. Пп «б» п. 59 и п. 60 Правил к коммунальной услуге по электроснабжению не применяются.
Более подробно о проблемах расчета объема коммунальной услуги по электроснабжению при отсутствии показаний счетчика можно почитать здесь.
Постановление АС Северо-Западного округа от 10 июня 2024 года по делу № А66-7471/2022
СУТЬ СПОРА
Гарантирующий поставщик обратился в суд с иском о взыскании с управляющей организации стоимости электроэнергии, поставленной на ОДН.
КОНТЕКСТ
• объем электроэнергии на ОДН определялся гарантирующим поставщиком как разница между объемом, зафиксированным ОДПУ, и объемом, потребленным собственниками жилых помещений в МКД;
• между гарантирующим поставщиком и управляющей организацией возникли разногласия относительно объема электроэнергии, потребленного в жилых помещениях;
• управляющая компания полагала, что объем электроэнергии, потребленный собственником (нанимателем) жилого помещения, в случае непередачи показаний, должен определяться исходя из норматива.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ
Суд первой инстанции поддержал позицию управляющей организации, указав, что к рассматриваемой ситуации применяются положения пп. «б» п. 59, п. 60 Правил предоставления коммунальных услуг (далее – Правила). Соответственно, при непередаче показаний объем электроэнергии рассчитывается исходя из среднемесячного объема потребления в течение 3-х расчетных периодов подряд, а далее – по нормативу.
Суд апелляционной инстанции этот вывод поддержал.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.
Свое решение суд мотивировал следующим:
• судами не учтено, что в спорный период уже действовала редакция Правил с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 29.06.2020 № 950;
• указанная редакция Правил прямо предусматривает, что с 01.07.2020 года правовым последствием непредоставления показаний потребителем является определение объема полезного отпуска исходя из среднемесячного объема потребления (пп. «г» п. 59 Правил);
• среднемесячный объем потребления наиболее приближен к реальному потреблению, тогда как норматив потребления является исключительно расчетной величиной.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Суд закрепил правовой подход, согласно которому с 01.07.2020 г. в отношении потребителей, не передавших показания прибора учета электроэнергии, не осуществляется расчет по нормативу, за исключением ситуаций, когда отсутствуют данные о среднемесячных объемах потребления. Пп «б» п. 59 и п. 60 Правил к коммунальной услуге по электроснабжению не применяются.
Более подробно о проблемах расчета объема коммунальной услуги по электроснабжению при отсутствии показаний счетчика можно почитать здесь.
zakon.ru
Как определить объем коммунальной услуги по электроснабжению при отсутствии показаний счетчика? Актуальная практика по п. 59 Правил…
Разберем актуальную практику по применению пп. г п. 59 Правил № 354 в ситуации, когда потребитель не передает показания прибора учета электрической энергии.
При разрешении спора об услуге по передаче электрической энергии в отношении ветхих и аварийных МКД необходимо выяснить, в чьем тарифе эти расходы должны быть учтены регулирующим органом.
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11 июня 2024 года по делу № А10-3531/2021
СУТЬ СПОРА
Сетевая организация обратилась в суд с иском о взыскании с гарантирующего поставщика стоимости услуг по передаче электрической энергии, поставленной в ветхие и аварийные МКД.
ПОЗИЦИИ СТОРОН(вот это неожиданность)
• сетевая организация исходила из того, что объем услуг по передаче должен определяться исходя из объема электрической энергии, зафиксированного ОДПУ;
• гарантирующий поставщик ссылался на то, что объем услуг по передаче электроэнергии в ветхие и аварийные МКД ограничен нормативом потребления.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию гарантирующего поставщика.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: СУДЕБНЫЕ АКТЫ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.
Свое решение суд мотивировал следующим:
• суды, применив расчет гарантирующего поставщика, неправомерно возложили на сетевую организацию обязательство по оплате потерь во внутридомовых сетях;
• судами не учтено, что подобные споры подлежат разрешению исходя из общих правил ценообразования в области электроэнергетики;
• к участию в деле необходимо привлечь тарифный орган.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Суд кассационной инстанции применил правовой подход, ранее высказанный ВС РФ в Определении от 12.03.2024 № 307-ЭС23-21942.
Подробный разбор этого Определения можно посмотреть в нашем подкасте (2:59)
ИНТЕРЕСНЫЙ НЮАНС
В настоящее время ФАС придерживается позиции, что включение стоимости сверхнормативного объема потерь электрической энергии во внутридомовых сетях ветхих и аварийных МКД в НВВ гарантирующих поставщиков не предусмотрено.
Интересно, а включена ли она в НВВ сетей?🤔
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11 июня 2024 года по делу № А10-3531/2021
СУТЬ СПОРА
Сетевая организация обратилась в суд с иском о взыскании с гарантирующего поставщика стоимости услуг по передаче электрической энергии, поставленной в ветхие и аварийные МКД.
ПОЗИЦИИ СТОРОН
• сетевая организация исходила из того, что объем услуг по передаче должен определяться исходя из объема электрической энергии, зафиксированного ОДПУ;
• гарантирующий поставщик ссылался на то, что объем услуг по передаче электроэнергии в ветхие и аварийные МКД ограничен нормативом потребления.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию гарантирующего поставщика.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: СУДЕБНЫЕ АКТЫ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.
Свое решение суд мотивировал следующим:
• суды, применив расчет гарантирующего поставщика, неправомерно возложили на сетевую организацию обязательство по оплате потерь во внутридомовых сетях;
• судами не учтено, что подобные споры подлежат разрешению исходя из общих правил ценообразования в области электроэнергетики;
• к участию в деле необходимо привлечь тарифный орган.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Суд кассационной инстанции применил правовой подход, ранее высказанный ВС РФ в Определении от 12.03.2024 № 307-ЭС23-21942.
Подробный разбор этого Определения можно посмотреть в нашем подкасте (2:59)
ИНТЕРЕСНЫЙ НЮАНС
В настоящее время ФАС придерживается позиции, что включение стоимости сверхнормативного объема потерь электрической энергии во внутридомовых сетях ветхих и аварийных МКД в НВВ гарантирующих поставщиков не предусмотрено.
YouTube
ПРО свет - подкаст про судебные практики в энергетике. Выпуск 1
В этом выпуске Михаил Насветников (Lex Energética), Игнат Ефанов (Енот&ко), Антон Алымов (Lex Energética) обсуждают самые важные судебные практики для компаний ТЭК и ЖКХ с гостем программы – Джамилей Зуйковой (экспертом по банкротству и субсидиарной ответственности).…
Обзор практики_ май.pdf
1.6 MB
Коллеги, привет!
Вашему вниманию судебная практика для компаний ТЭК и ЖКХ за май 2024 года:
➡️ разобрали внимание важным тезисам из двух обзоров практик Верховного Суда РФ,
➡️ написали про разноску платежей по единому платёжному документу,
➡️ уделили внимание ключевой практике по нарушению учёта энергоресурса,
➡️ затронули вопросы перехода на прямые договоры с РСО,
➡️ и другие практики, которые будут полезны для правовых служб и бизнеса компаний ТЭК и ЖКХ.
❗️В составлении документа нам помогал Игнат Ефанов (эксперт и автор юридических работ по антимонопольному праву). Игнат дополнил аналитический документ тематическими иллюстрациями из своего проекта "Енот&ко" и теперь документ можно приятно смотреть.
Команда Lex Energética выражает признательность профессиональному сообществу за тиражирование аналитики от Lex Energética:
Энергетическая гостиная
EnergyToday
ЖКХ
Правовые аспекты энергоснабжения
В энергетике
Енот&ко
СоветБезРынка
Дайджест ТЭК
Вашему вниманию судебная практика для компаний ТЭК и ЖКХ за май 2024 года:
❗️В составлении документа нам помогал Игнат Ефанов (эксперт и автор юридических работ по антимонопольному праву). Игнат дополнил аналитический документ тематическими иллюстрациями из своего проекта "Енот&ко" и теперь документ можно приятно смотреть.
Команда Lex Energética выражает признательность профессиональному сообществу за тиражирование аналитики от Lex Energética:
Энергетическая гостиная
EnergyToday
ЖКХ
Правовые аспекты энергоснабжения
В энергетике
Енот&ко
СоветБезРынка
Дайджест ТЭК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рады сообщить Вам об итогах первого конкурса, в котором мы разыграли две невероятно полезные книги.
Победителями стали:
1️⃣ @AlexandrProVlad (Александр П.)
2️⃣ @NataliaPravkina (Pravkina Natalia)
С Вами в самое ближайшее время свяжутся и уточнят детали.
Команда Lex Energética и Енот&ко благодарит всех читателей канала за поддержку первого подкаста, за участие в конкурсе.
🔜 Следите за новостями, скоро будет информация о новых подкастах и много интересной информации.
Победителями стали:
С Вами в самое ближайшее время свяжутся и уточнят детали.
Команда Lex Energética и Енот&ко благодарит всех читателей канала за поддержку первого подкаста, за участие в конкурсе.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бремя доказывания того, что нарушение антимагнитной пломбы было самопроизвольным, лежит на потребителе.
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 18 июня 2024 года по делу № А58-4890/2023
СУТЬ СПОРА
Энергосбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании с администрации муниципального образования стоимости безучетно потребленной электрической энергии.
КОНТЕКСТ
• состав безучетного потребления – нарушение антимагнитной пломбы-наклейки (частичное отклеивание и отсутствие капсулы с магнитной суспензией);
• потребитель ссылался на то, что нарушение пломбы являлось самопроизвольным и произошло вследствие нарушения технологии наклеивания и эксплуатации в ненадлежащих условиях;
• энергосбытовая компания ссылалась на то, что факт вскрытия антимагнитной пломбы сам по себе образует состав безучетного потребления.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию потребителя и отказали в удовлетворении иска.
Свою позицию суды мотивировали тем, что истец не доказал следующие обстоятельства:
• соблюдение нормативных требований к монтажу пломбы;
• наличие воздействия на антимагнитную пломбу магнитным полем;
• факт того, что выпадение капсулы с магнитной суспензией возникло не под действием внешних факторов;
• свою непричастность к убийству Кеннеди.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.
Свое решение суд мотивировал следующим:
• суды неверно распределили бремя доказывания существенных для рассматриваемого спора обстоятельств;
• энергосбытовая компания доказала факт установки антимагнитной пломбы;
• именно потребитель должен был опровергнуть факт безучетного потребления и доказать, что воздействие на элементы прибора учета им не допускалось;
• причины отклеивания пломбы-индикатора и выпадения капсулы с магнитной суспензией могли быть установлены при проведении судебной экспертизы, назначенной по ходатайству потребителя.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Суд кассационной инстанции исправил ошибку нижестоящих судов, верно распределив бремя доказывания и акцентировав внимание на том, что разрешение технических вопросов (о физических причинах нарушения пломбы) требует специальных познаний и должно осуществляться с помощью проведения экспертизы.
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 18 июня 2024 года по делу № А58-4890/2023
СУТЬ СПОРА
Энергосбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании с администрации муниципального образования стоимости безучетно потребленной электрической энергии.
КОНТЕКСТ
• состав безучетного потребления – нарушение антимагнитной пломбы-наклейки (частичное отклеивание и отсутствие капсулы с магнитной суспензией);
• потребитель ссылался на то, что нарушение пломбы являлось самопроизвольным и произошло вследствие нарушения технологии наклеивания и эксплуатации в ненадлежащих условиях;
• энергосбытовая компания ссылалась на то, что факт вскрытия антимагнитной пломбы сам по себе образует состав безучетного потребления.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию потребителя и отказали в удовлетворении иска.
Свою позицию суды мотивировали тем, что истец не доказал следующие обстоятельства:
• соблюдение нормативных требований к монтажу пломбы;
• наличие воздействия на антимагнитную пломбу магнитным полем;
• факт того, что выпадение капсулы с магнитной суспензией возникло не под действием внешних факторов;
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.
Свое решение суд мотивировал следующим:
• суды неверно распределили бремя доказывания существенных для рассматриваемого спора обстоятельств;
• энергосбытовая компания доказала факт установки антимагнитной пломбы;
• именно потребитель должен был опровергнуть факт безучетного потребления и доказать, что воздействие на элементы прибора учета им не допускалось;
• причины отклеивания пломбы-индикатора и выпадения капсулы с магнитной суспензией могли быть установлены при проведении судебной экспертизы, назначенной по ходатайству потребителя.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Суд кассационной инстанции исправил ошибку нижестоящих судов, верно распределив бремя доказывания и акцентировав внимание на том, что разрешение технических вопросов (о физических причинах нарушения пломбы) требует специальных познаний и должно осуществляться с помощью проведения экспертизы.
Forwarded from VEGAS LEX NEWS
Задолженность государственного органа по оплате электрической энергии не может быть взыскана в упрощенном порядке. Даже если сумма невелика, а ситуация ясна. Эту позицию еще раз подтвердил Арбитражный суд Московского округа. Эксперты предлагают поискать выход из ситуации, так как нужно найти компромисс между желанием защитить казенные финансы и потребностью не перегружать суды.
Юрий Татаринов, руководитель практики по проектам в энергетике юридической фирмы VEGAS LEX:
"...Разумным выходом из ситуации с учетом сохранения «иммунитетов бюджетов» могло бы стать законодательное закрепление нижнего порога сумм требований по данной категории споров с участием поставщиков ресурсов (в области электро-, тепло-, водо-, газоснабжения) посредством механизма «упрощенного производства» с обязательным последующим предварительным уведомлением службы судебных приставов для целей контроля взысканий".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обязательство по компенсации потерь в объектах электросетевого хозяйства возникает с момента регистрации права собственности на них (если не доказан факт их использования с момента подписания акта приема-передачи)
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 19 июня 2024 года по делу № А10-6191/2023
СУТЬ СПОРА
Энергосбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя стоимости фактических потерь за период май-июнь 2023 года.
КОНТЕКСТ
• объекты электросетевого хозяйства были приобретены индивидуальным предпринимателем 16.11.2015 и проданы третьему лицу 16.09.2019.
• третье лицо зарегистрировало право собственности на имущество 16.10.2019;
• в отношении третьего лица было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого был наложен арест на имущество.
• впоследствии договор купли-продажи был расторгнут, имущество возвращено индивидуальному предпринимателю 09.12.2022;
• индивидуальный предприниматель право собственности на имущество не зарегистрировал.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ
Суды первой инстанции исковые требования удовлетворил, рассмотрев дело в порядке упрощенного производства. Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКА ОТКАЗАНО.
Свое решение суд мотивировал следующим:
• право собственности на спорный участок высоковольтных линий электропередач и оборудование трансформаторных подстанций зарегистрировано за третьим лицом;
• акт приема-передачи объектов подтверждает лишь переход во владение покупателя недвижимости, однако не обязательно означает факт его использования;
• в материалы дела не представлено доказательств того, что это имущество использовалось ответчиком после подписания акта приема-передачи;
• использование имущества было невозможно, поскольку на него был наложен арест в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении третьего лица – зарегистрированного собственника объектов(ФССП строго-настрого запретила току течь по проводам).
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Суд кассационной инстанции констатировал, что в случае, если право собственности на объекты электросетевого хозяйства не зарегистрировано, статус иного владельца возникает только при одновременном наличии владения и пользования объектами электросетевого хозяйства.
НЕОДНОЗНАЧНЫЕ МОМЕНТЫ
• использование ЛЭП и трансформаторных подстанций осуществляется в автономном режиме(если, конечно, не жарить на них чебуреки) и фактически не доказуемо;
• возможно, ключевой мыслью суда было то, что имущество, будучи под арестом, не могло быть передано обратно, однако напрямую об этом не говорится;
• судебными актами явно затрагиваются права и законные интересы зарегистрированного собственника объектов, не участвовавшего в деле.
Интересно, будет ли обжалование в ВС РФ?
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 19 июня 2024 года по делу № А10-6191/2023
СУТЬ СПОРА
Энергосбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя стоимости фактических потерь за период май-июнь 2023 года.
КОНТЕКСТ
• объекты электросетевого хозяйства были приобретены индивидуальным предпринимателем 16.11.2015 и проданы третьему лицу 16.09.2019.
• третье лицо зарегистрировало право собственности на имущество 16.10.2019;
• в отношении третьего лица было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого был наложен арест на имущество.
• впоследствии договор купли-продажи был расторгнут, имущество возвращено индивидуальному предпринимателю 09.12.2022;
• индивидуальный предприниматель право собственности на имущество не зарегистрировал.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ
Суды первой инстанции исковые требования удовлетворил, рассмотрев дело в порядке упрощенного производства. Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: РЕШЕНИЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ ОТМЕНЕНЫ, В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКА ОТКАЗАНО.
Свое решение суд мотивировал следующим:
• право собственности на спорный участок высоковольтных линий электропередач и оборудование трансформаторных подстанций зарегистрировано за третьим лицом;
• акт приема-передачи объектов подтверждает лишь переход во владение покупателя недвижимости, однако не обязательно означает факт его использования;
• в материалы дела не представлено доказательств того, что это имущество использовалось ответчиком после подписания акта приема-передачи;
• использование имущества было невозможно, поскольку на него был наложен арест в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении третьего лица – зарегистрированного собственника объектов
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Суд кассационной инстанции констатировал, что в случае, если право собственности на объекты электросетевого хозяйства не зарегистрировано, статус иного владельца возникает только при одновременном наличии владения и пользования объектами электросетевого хозяйства.
НЕОДНОЗНАЧНЫЕ МОМЕНТЫ
• использование ЛЭП и трансформаторных подстанций осуществляется в автономном режиме
• возможно, ключевой мыслью суда было то, что имущество, будучи под арестом, не могло быть передано обратно, однако напрямую об этом не говорится;
• судебными актами явно затрагиваются права и законные интересы зарегистрированного собственника объектов, не участвовавшего в деле.
Интересно, будет ли обжалование в ВС РФ?
Команда Lex Energética поздравляет канал "В энергетике" с достижением стратегически важной отметки в 3000+ читателей - это большое событие🔥 , которое свидетельствует о вашем таланте и усердии!
Мы выражаем благодарность авторам канала "В энергетике" за неравнодушие и помощь в распространении юридических знаний по вопросам ТЭК и ЖКХ!
А для своих читателей мы рекомендуем подборку отраслевых каналов, в которую попала команда Lex Energética:
➡️ которые не относятся к юридическим (ссылка),
➡️ юридические, судебные, экспертные (ссылка).
Мы выражаем благодарность авторам канала "В энергетике" за неравнодушие и помощь в распространении юридических знаний по вопросам ТЭК и ЖКХ!
А для своих читателей мы рекомендуем подборку отраслевых каналов, в которую попала команда Lex Energética:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Потребитель, заявляя ходатайство о снижении стоимости неучтённого потребления, должен доказать именно фактический объем потреблённого ресурса, а не правомерность использования иной расчётной величины
Постановление АС Центрального округа от 20.06.2024 по делу А83-14257/2021
СУТЬ СПОРА
Сотрудники ресурсоснабжающей организации (РСО, истца) провели обследование нежилого помещения и установили факт самовольного присоединения и пользования предпринимателем централизованной системой водоснабжения и водоотведения в отсутствие заключённого договора энергоснабжения.
Эти обстоятельства стали причиной для применения расчётного способа определения количества поставленного энергоресурса и обращения в суд с иском о взыскании денежных средств с предпринимателя (ответчика).
Суд первой инстанции согласился с возражениями ответчика и уменьшил расчётную величину поставленного ресурса (ст. 333 ГК РФ, п. 11 Обзора практики Верховного Суда РФ, утв. 21.12.2021).
Суд апелляционной инстанции занял иную точку зрения и отказал в уменьшении расчётной величины, поскольку ответчик не опроверг презумпцию водопотребления и водоотведения, определённого расчётным способом.
NB! В судебной практике сформирован правовой подход, в соответствии с которым безучётное и бездоговорное потребление энергоресурса являются опровержимыми презумпциями, которые могут быть опровергнуты абонентом путём доказывания факта отсутствия энергопотребления, в частности, невозможности потребления ресурса либо определения его в ином объёме (напр., определение ВС РФ от 24.11.2020 №310-ЭС20-13165 по делу А68-1493/2019).
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
🟢 Суд поддержал жалобу потребителя, который последовательно мотивированно настаивал на уменьшении расчётной величины энергоресурса и предоставлял соответствующие контррасчёты, из которых следовала невозможность пользования услугами водоотведения в объёме, определённом по пропускной способности водоотводящей сети нежилого помещения в связи с отсутствием иных источников водоснабжения объекта.
🟢 Но, в то же время кассация обратила внимание на текущую позицию Верховного Суда, в соответствии с которой потребитель должен доказывать именно фактический объём потребления, а не объём, определённый иными расчётными способами, в частности, по среднемесячному потреблению предшествующих периодов (см. определение от 25.12.2023 №302-ЭС23-16868 по делу А19-10960/2022).
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
➡️ Формальное применение расчётного способа объёма ресурса вне зависимости от факта технической возможности его потребления, ведёт к неосновательному обогащению РСО, получающей право на получение стоимости фактически непереданного ресурса, и потому не может быть признано верным.
➡️ Суды при рассмотрении аналогичных споров обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не должны ограничиваться только установлением формальных условий применения нормы; иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту, закреплённое ч.1 ст.46 Конституции РФ, оказывалось бы существенно ущемлённым.
➡️ В данном деле взыскание стоимости самовольного пользования системами водоснабжения (водоотведения), определённой расчётным путём, несмотря на заявления ответчика, произведено апелляционным судом без выяснения вопроса о чрезмерности той её части, которая является мерой ответственности.
Постановление АС Центрального округа от 20.06.2024 по делу А83-14257/2021
СУТЬ СПОРА
Сотрудники ресурсоснабжающей организации (РСО, истца) провели обследование нежилого помещения и установили факт самовольного присоединения и пользования предпринимателем централизованной системой водоснабжения и водоотведения в отсутствие заключённого договора энергоснабжения.
Эти обстоятельства стали причиной для применения расчётного способа определения количества поставленного энергоресурса и обращения в суд с иском о взыскании денежных средств с предпринимателя (ответчика).
Суд первой инстанции согласился с возражениями ответчика и уменьшил расчётную величину поставленного ресурса (ст. 333 ГК РФ, п. 11 Обзора практики Верховного Суда РФ, утв. 21.12.2021).
Суд апелляционной инстанции занял иную точку зрения и отказал в уменьшении расчётной величины, поскольку ответчик не опроверг презумпцию водопотребления и водоотведения, определённого расчётным способом.
NB! В судебной практике сформирован правовой подход, в соответствии с которым безучётное и бездоговорное потребление энергоресурса являются опровержимыми презумпциями, которые могут быть опровергнуты абонентом путём доказывания факта отсутствия энергопотребления, в частности, невозможности потребления ресурса либо определения его в ином объёме (напр., определение ВС РФ от 24.11.2020 №310-ЭС20-13165 по делу А68-1493/2019).
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Судебная практика СКЭС ВС РФ
Законопроект об увеличении судебных пошлин в десятки раз рассматривается во втором чтении
Сейчас во 2 чтении рассматривается законопроект, в рамках которого среди прочего планируется увеличить судебные пошлины просто в десятки раз.
Причем рост пошлин не на 10-20%, а прям в разы, а также вводятся новые пошлины за процессуальные действия.
В арбитражных судах увеличение в десятки раз, в СОЮ увеличение чуть меньше.
Давайте посмотрим циферки для арбитражных судов, предлагаемые в законопроекте:
➡️ По имущественным искам многократное увеличение;
➡️ По неимущественные искам увеличение для организаций с 6 000 до 50 000 руб.;
➡️ Вводится пошлина за процессуальные заявления (правопреемства, выдача исп.листов, дубликат листа, исправление описок, пересмотр по новым / вновь открывшимся обстоятельствам) от 5 000 руб. до 30 000 руб. в зависимости от требования;
➡️ Пошлина за апелляционные жалобы для организаций 30 000 руб., увеличение в 10 раз;
➡️ Пошлина за кассационные жалобы для организаций 50 000 руб., увеличение в 16,5 раз;
➡️ Кассационная жалоба в Верховный Суд РФ для организаций 80 000 руб., увеличение в 26,5 раз.
И еще очень много разных изменений.
Как вам пошлина за жалобу в ВС РФ в размере 80 000 руб?😁 Тут стоит действительно подумать о перспективах обжалования, а не кидать жалобу просто так.
Судиться в России было очень дешево долгое время, поэтому суды завалены спорами.
Бороться с этим решили за счет увеличения пошлин, что с одной стороны должно снизить количество споров, а с другой стороны стимулировать стороны договариваться до суда.
В таком случае нужно увеличивать еще и взыскание судебных расходов, а то получится такая ситуация, что при пошлине за жалобу в ВС РФ в размере 80 000 рублей оценивать работу представителя будут в 20 000 рублей.
Что думаете по поводу предлагаемых пошлин?
📌Судебная практика СКЭС ВС РФ
Сейчас во 2 чтении рассматривается законопроект, в рамках которого среди прочего планируется увеличить судебные пошлины просто в десятки раз.
Причем рост пошлин не на 10-20%, а прям в разы, а также вводятся новые пошлины за процессуальные действия.
В арбитражных судах увеличение в десятки раз, в СОЮ увеличение чуть меньше.
Давайте посмотрим циферки для арбитражных судов, предлагаемые в законопроекте:
И еще очень много разных изменений.
Как вам пошлина за жалобу в ВС РФ в размере 80 000 руб?😁 Тут стоит действительно подумать о перспективах обжалования, а не кидать жалобу просто так.
Судиться в России было очень дешево долгое время, поэтому суды завалены спорами.
Бороться с этим решили за счет увеличения пошлин, что с одной стороны должно снизить количество споров, а с другой стороны стимулировать стороны договариваться до суда.
В таком случае нужно увеличивать еще и взыскание судебных расходов, а то получится такая ситуация, что при пошлине за жалобу в ВС РФ в размере 80 000 рублей оценивать работу представителя будут в 20 000 рублей.
Что думаете по поводу предлагаемых пошлин?
📌Судебная практика СКЭС ВС РФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
sozd.duma.gov.ru
№577665-8 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности
Информационный ресурс Государственной Думы. Здесь собрана информация о рассмотрении законопроектов и проектов постановлений Государственной Думы
Особенности доказывания безучётного потребления в случае, когда прибор учёта сгорел
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.07.2024 по делу А46-21693/2022
СУТЬ СПОРА
Сетевая компания выявила факт нарушения учёта и составила акт о безучётном потреблении электрической энергии.
Причина составления акта о неучтённом потреблении – потребитель нарушил порядок извещения о выходе из строя измерительного комплекса учёта электроэнергии – прибор учёта сгорел. На момент проверки электроснабжение объекта осуществлялось напрямую от распределительного устройства.
Гарантирующий поставщик выставил объём по акту о безучётном потреблении к оплате абоненту, который долг не оплатил.
Указанные обстоятельства стали причиной судебного разбирательства, в котором законность акта о неучтённом потреблении защищала сетевая компания (прим. – как автор акта проверки).
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. ТРЕБОВАИЯ ПОСТАВЩИКА УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЧАСТИЧНО
🟠 Суды посчитали возможным уменьшить расчётную величину потребления энергии, поскольку руководствовались использованием энергоресурса абонентом (СНТ) в целях удовлетворения бытовых нужд участников СНТ, исходя из среднедневного объема потребленной ответчиком энергии в размере, который был зафиксирован в период исправности прибора учёта + 50% (как штрафная составляющая).
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ.
ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Суд поддержал жалобу сетевой компании (прим. – третьего лица), которая обжаловала судебные акты, поскольку:
➡️ В части уменьшения объёма безучётного потребления (ст. 333 ГК РФ). Суды ошибочно уменьшили размер ответственности абонента за нарушение учёта применив объём энергии за аналогичный период прошлого года, но такой расчётный способ не предусмотрен законодательством.
➡️ В части квалификации потребления как неучтённого. Вмешательство в работу прибора учёта (равно в приспособления, препятствующие доступу к ПУ), свидетельствующие о безучетном потреблении, следует подразделять на две группы: видимое и скрытое.
🟢 Видимое нарушение целостности (повреждение) самого прибора учёта, пломб и знаков визуального контроля, иного оборудования и его компонентов, задействованных в учете ресурса.
Безучётное потребление предполагается, пока потребитель не доказал, что подобное нарушение не отразилось на корректности данных учёта.
Поставщику или сетевой компании достаточно доказать лишь исходный факт видимого повреждения системы учета (прим. – которая не оговорена при вводе прибора учёта в эксплуатацию), находящейся в зоне ответственности потребителя.
🟢 Скрытое воздействие на систему учета, приведшее к искажению ее работы, не связанное с вышеуказанными видимыми повреждениями.
Поставщик и сетевая компания с учётом общей презумпции добросовестности потребителей (п. 5 ст. 10 ГК РФ), не обладающих специальными знаниями, навыками и оборудованием, должен подтвердить как сам факт утаенного воздействия на систему учета, так и следствие такого воздействия в виде искажения ее работы.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
➡️ Для квалификации воздействия как скрытого, оно не должно являться очевидным, а его обнаружение по общему правилу возможно только при использовании технических средств и (или) специальных знаний, имеющихся у работников профессионального субъекта ресурсоснабжения. В противном случае оно является явным и бремя доказывания распределяется по первому варианту.
➡️ Сам по себе выход прибора учета из строя, не обусловленный вмешательством потребителя в его работу, не свидетельствует о наступлении безучетного потребления, для применения такового требуется установление конкретных обстоятельств, указанных в пункте 2 Основных положений (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442).
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.07.2024 по делу А46-21693/2022
СУТЬ СПОРА
Сетевая компания выявила факт нарушения учёта и составила акт о безучётном потреблении электрической энергии.
Причина составления акта о неучтённом потреблении – потребитель нарушил порядок извещения о выходе из строя измерительного комплекса учёта электроэнергии – прибор учёта сгорел. На момент проверки электроснабжение объекта осуществлялось напрямую от распределительного устройства.
Гарантирующий поставщик выставил объём по акту о безучётном потреблении к оплате абоненту, который долг не оплатил.
Указанные обстоятельства стали причиной судебного разбирательства, в котором законность акта о неучтённом потреблении защищала сетевая компания (прим. – как автор акта проверки).
ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. ТРЕБОВАИЯ ПОСТАВЩИКА УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЧАСТИЧНО
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ.
ДЕЛО НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Суд поддержал жалобу сетевой компании (прим. – третьего лица), которая обжаловала судебные акты, поскольку:
Безучётное потребление предполагается, пока потребитель не доказал, что подобное нарушение не отразилось на корректности данных учёта.
Поставщику или сетевой компании достаточно доказать лишь исходный факт видимого повреждения системы учета (прим. – которая не оговорена при вводе прибора учёта в эксплуатацию), находящейся в зоне ответственности потребителя.
Поставщик и сетевая компания с учётом общей презумпции добросовестности потребителей (п. 5 ст. 10 ГК РФ), не обладающих специальными знаниями, навыками и оборудованием, должен подтвердить как сам факт утаенного воздействия на систему учета, так и следствие такого воздействия в виде искажения ее работы.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Антимонопольный орган может усмотреть факт нарушения законодательства о конкуренции при составлении акта о нарушении учёта несмотря на наличие вступившего решения суда о взыскании долга за энергоресурс по такому акту
Постановление АС Московского округа от 10.07.2024 по делу А40-78605/2023
СУТЬ СПОРА
Сетевая компания составила акт о неучтённом потреблении энергии в отношении потребителя, который впоследствии обратился в УФАС по Московской обл. с жалобой на действия заявителя в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче энергии, выразившегося в ущемлении интересов третьего лица, путем незаконного составления акта о неучтенном потреблении.
УФАС согласилась с позицией потребителя и установил в действиях сетевой компании факт нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Позиция сетевой компании заключалась в незаконности оспариваемого предписания, поскольку ранее суды признали законным акт о неучтённом потреблении энергии в рамках двух отдельных споров , поскольку недопустимо преодоление судебного решения путем принятия административным органом любого юрисдикционного акта, влекущего для участников спора, по которому принято судебное решение, иные последствия, нежели определенные этим судебным решением.
Оспариваемое предписание по существу выражает несогласие антимонопольного органа с оценкой имеющихся в деле доказательств и выводов судов о том, что на момент рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства имелся вступивший в законную силу судебный акт, разрешивший гражданско-правовой спор между потребителем и поставщиком по выявлению факта безучётного потребления и расчёту его объёма, в том числе периода и стоимости.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ПРЕДПИСАНИЕ УФАС ЗАКОННО
➡️ Касательно судебных актов, вступивших в законную силу. Наличие решения суда по спору, вытекающему из гражданских правоотношений, не может свидетельствовать о предрешённости спора, возникшего из публичных правоотношений, не влияет на законность оспариваемых решения и предписания антимонопольного органа.
Гражданско-правовой спор и спор о необходимости применения мер публично-правовой ответственности (об оспаривании ненормативного правового акта) являются различными по своей правовой природе, предмету требований и объёму представленных доказательств, а потому не обуславливают исход друг друга.
➡️ По существу нарушения. Составление акта о неучтённом потреблении в связи с вмешательством в работу прибора учёта, к которому потребитель не имел доступа и при этом прибор учёта находился на земельном участке, не принадлежащем потребителю, в зоне балансовой ответственности сетевой компании, действующим законом не предусмотрено и выходит за рамки прав, предоставленных сетевой компании.
Постановление АС Московского округа от 10.07.2024 по делу А40-78605/2023
СУТЬ СПОРА
Сетевая компания составила акт о неучтённом потреблении энергии в отношении потребителя, который впоследствии обратился в УФАС по Московской обл. с жалобой на действия заявителя в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче энергии, выразившегося в ущемлении интересов третьего лица, путем незаконного составления акта о неучтенном потреблении.
УФАС согласилась с позицией потребителя и установил в действиях сетевой компании факт нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Позиция сетевой компании заключалась в незаконности оспариваемого предписания, поскольку ранее суды признали законным акт о неучтённом потреблении энергии в рамках двух отдельных споров , поскольку недопустимо преодоление судебного решения путем принятия административным органом любого юрисдикционного акта, влекущего для участников спора, по которому принято судебное решение, иные последствия, нежели определенные этим судебным решением.
Оспариваемое предписание по существу выражает несогласие антимонопольного органа с оценкой имеющихся в деле доказательств и выводов судов о том, что на момент рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства имелся вступивший в законную силу судебный акт, разрешивший гражданско-правовой спор между потребителем и поставщиком по выявлению факта безучётного потребления и расчёту его объёма, в том числе периода и стоимости.
ПОЗИЦИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ПРЕДПИСАНИЕ УФАС ЗАКОННО
Гражданско-правовой спор и спор о необходимости применения мер публично-правовой ответственности (об оспаривании ненормативного правового акта) являются различными по своей правовой природе, предмету требований и объёму представленных доказательств, а потому не обуславливают исход друг друга.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM