Forwarded from ЖКХ Ньюс
17 апреля 2023 г. без согласия на то собственников МКД на придомовой территории появился киоск по продаже фруктов и овощей (нестационарный торговый объект, НТО).
В связи с этим управляющая организация развила бурную деятельность:
— обратилась в администрацию Дзержинского района г. Перми по вопросам захвата придомовой территории, проведения проверки, установлении владельца НТО и привлечения его к ответственности + аналогичное заявление подала в полицию;
— сообщила АО «Газпром газораспределение Пермь» и Ростехнадзору об установке НТО вблизи газопровода низкого давления;
— совместно с жильцами МКД обратилась в прокуратуру.
В итоге удалось выяснить, что киоск принадлежит индивидуальному предпринимателю А., от которого УО и потребовала освободить придомовую территорию. В августе 2023 г. НТО был демонтирован.
Параллельно этим событиям в Дзержинский районный суд г. Перми обратился жилец К., которому соседство с киоском не понравилось. В исковом заявлении он просил обязать УО устранить нарушения прав собственников и демонтировать НТО, а в случае неисполнения судебного решения взыскать с нее неустойку — 100 000 рублей в день. Ссылался на то, что киоск установлен самовольно и небезопасно.
Впоследствии К. уточнил иск и к уже заявленным требованиям добавил:
— признать незаконным бездействие должностных лиц УО;
— обязать УО привести газон в прежнее состояние (убрать щебень, засыпать грунт);
— по ст. 7.23.3 КоАП РФ оштрафовать УО на 250 000 рублей, а ее директора — на 100 000 рублей;
— взыскать с УО упущенную выгоду (плату за аренду земельного участка) — 223 002 рубля, компенсацию за потерю времени — 50 000 рублей, компенсацию морального вреда — 50 000 рублей, а также уже внесенную плату за содержание общедомового имущества в связи с некачественным оказанием услуг — 11 862 рубля.
Однако к производству было принято только требование о компенсации за потерю времени.
В итоге суд первой инстанции в иске отказал.
НТО уже демонтирован и вывезен с придомовой территории, «в связи с чем оснований для вывода о нарушении прав истца, подлежащих защите избранным им способом», суд не усмотрел.
Сказать, что УО не принимала меры к тому, чтобы освободить земельный участок от киоска силами тех лиц, которые его и установили, нельзя. Она неоднократно обращалась в контролирующие органы сразу после появления киоска на придомовой территории. Доказательств того, что НТО демонтировала управляющая организация, нет. Основания для взыскания компенсации за потерю времени отсутствуют, поскольку в суд обратился сам К., а факт недобросовестного процессуального поведения УО не установлен.
Обжалуя решение суда, истец не поскупился на аргументы в свою пользу. Некоторые из них оказались весьма оригинальными. Например:
— демонтаж и вывоз НТО — это исключительно результат действий К. (обращений с соответствующими требованиями к УО и в суд);
— «сотрудники управляющей компании могли ежедневно приходить к киоску, к ИП А. и требовать его демонтажа, а также пригласить для этого правоохранительные органы, что не было ими сделано»;
— обращения УО в различные инстанции не привели к желаемому результату, а именно, демонтажу киоска;
— надлежащим ответчиком является УО, а собственник НТО не установлен;
— УО направила ИП претензию на электронную почту, что может свидетельствовать об их личном знакомстве и общении, так как полиция эти данные не нашла.
Апелляционный и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставили вынесенное решение без изменений (определение № 88 – 5437/2024).
Все доводы К. они отклонили. В том числе в связи с их недоказанностью, попытками обосновать уточненные исковые требования, в принятии которых было отказано, а также с учетом оснований для подачи иска и отказа в его удовлетворении.
Иллюстратор — Игнат Ефанов, автор проекта "Енот&ко".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Lex Energética (Михаил Н.)
Коллеги, привет!
Мы записали подкаст про судебные практики. Его можно посмотреть, поддержать👍 и прокомментировать на платформе YouTube.
ПРОГРАММА ПОДКАСТА
➡️ использование ОДПУ в ветхом и аварийном жилье,
➡️ судебные расходы в делах о банкротстве,
➡️ очерёдность платежей контролирующих должника лиц,
➡️ предоставление рассрочки за установку и замену ОДПУ,
➡️ о применение местного или московского времени для расчётов между покупателем электрической энергии и гарантирующим поставщиком,
➡️ распределение бремени доказывания при оспаривании актов о нарушении учёта энергоресурса.
💎 В записи подкаста принял участие наш специальный гость Джамиля Зуйкова (эксперт по банкротству и субсидиарной ответственности) и рассказала про особенности распределения бремени доказывания при рассмотрении банкротных споров.
🔥 По итогам подкаста мы разыграем полезные две книги:
1️⃣ В. Сарбаш о договорах,
2️⃣ М. Иляхов "Ясно, понятно"
За условиями розыгрыша следите на каналах Lex Energética и Енот&ко.
Мы записали подкаст про судебные практики. Его можно посмотреть, поддержать
ПРОГРАММА ПОДКАСТА
За условиями розыгрыша следите на каналах Lex Energética и Енот&ко.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
ПРО свет - подкаст про судебные практики в энергетике. Выпуск 1
В этом выпуске Михаил Насветников (Lex Energética), Игнат Ефанов (Енот&ко), Антон Алымов (Lex Energética) обсуждают самые важные судебные практики для компаний ТЭК и ЖКХ с гостем программы – Джамилей Зуйковой (экспертом по банкротству и субсидиарной ответственности).…
Розыгрыш призов «Розыгрыш двух книг для юристов:
1. В. Сарбаш о договорах,
2. М. Иляхов "Ясно, понятно".»
Подведение результатов: 01.07.2024 07:01
2 призовых места.
Условия участия в конкурсе:
1. Подписаться в Telegram на канал @Lex_Energetica
2. Подписаться в Telegram на канал @enotandco
Принять участие в конкурсе
1. В. Сарбаш о договорах,
2. М. Иляхов "Ясно, понятно".»
Подведение результатов: 01.07.2024 07:01
2 призовых места.
Условия участия в конкурсе:
1. Подписаться в Telegram на канал @Lex_Energetica
2. Подписаться в Telegram на канал @enotandco
Принять участие в конкурсе
Forwarded from ЖКХ Ньюс
Собственник обратился в ТСЖ по поводу «подтекания крана на батарее», но так и не пустил в квартиру работников товарищества. При этом о ненадлежащем состоянии системы отопления сигнализировал в ГЖИ Санкт-Петербурга.
Инспекция провела проверку и действительно обнаружила течь — под краном, расположенным перед перемычкой на системе отопления. Усмотрев в этом ненадлежащее содержание общедомового имущества, ГЖИ вынесла товариществу предписание.
ТСЖ пояснило инспекции:
— собственник не обеспечивает доступ к инженерным коммуникациям;
— он самовольно установил отсекающие краны, не предусмотренные проектной документацией, что привело к нарушению циркуляции теплоносителя.
Инспекцию эти доводы не убедили, поэтому ТСЖ обратилось в суд.
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск товарищества и признал предписание ГЖИ недействительным.
Инспекция не доказала, что протечка системы отопления обусловлена ненадлежащим содержанием общедомового имущества, а не внесением собственником самовольных изменений во внутриквартирную систему отопления (решение по делу № А56 – 2211/2024).
Указал суд и на следующее:
— Собственник неоднократно отказывался пустить сотрудников ТСЖ для осмотра системы отопления и установления причины течи.
— ТСЖ обращалось в суд с иском об обязании собственника предоставить доступ в квартиру и привести в соответствие с проектной документацией МКД инженерные сети, демонтировать краны на стояках отопления, восстановить перемычку при закрытии запорной арматуры на приборах отопления. И, согласно пояснениям представителей ТСЖ, в рамках этого спора было установлено, что течь произошла именно из-за незаконной перепланировки квартиры.
— По результатам проверки, проведенной по сигналу собственника, ГЖИ привлекла ТСЖ к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ и назначила наказание в виде предупреждения. Однако в судах первой и апелляционной инстанций товариществу удалось оспорить постановление инспекции.
Иллюстратор — Игнат Ефанов, автор проекта "Енот&ко".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ЖКХ Ньюс
Как Мосжилинспекция согласовала сомнительную перепланировку
Собственникам из Москвы пришлось оспаривать акт Мосжилинспекции о завершенном переустройстве и перепланировке помещения соседа. Они, в отличие от надзорного органа, не считали действия перепланировщика законными.
Обоснование иска: в 2018 году МЖИ приняла работы, выполненные собственником квартиры без согласования. В частности, сосед устроил проём круглого сечения 1700 мм в перекрытии между 25 этажом, на котором расположена его квартира, и техническим этажом, с обрамлением и установкой винтовой лестницы. Однако демонтаж любой строительной конструкции, предусмотренной проектной документацией на МКД и входящей в состав общего имущества собственников, является уменьшением этого самого имущества, а потому требует согласие 100% собственников помещений, которое отсутствует.
⚖ Две инстанции отказали истцам, в том числе по причине пропуска срока давности.
Кассационный суд удовлетворил жалобу истцов и вернул дело на новое рассмотрение.
Он установил, что технический этаж представляет собой полноценные помещения высотой 2.65 метра, в отдельных местах которого размещено техническое оборудование, коммуникации и технические помещения. В период с 2005 по 2006 годы собственник осуществил перепланировку части технического этажа, расположенного над своей квартирой, создав помещение I (ком. 32-36, общей площадью 94,6 кв. м и ком. 18-20, общей площадью 32,1 кв. м), соединенное с квартирой винтовой лестницей путем прорубания потолочных перекрытий. Параллельно на техническом этаже выполнено устройство глухих ненесущих перегородок, на несущих конструкциях технического этажа установлены блоки сплит-системы и блоки кондиционеров. То есть квартира фактически превратилась в двухуровневую.
Тем не менее, работы были приняты актом государственной жилищной инспекции г. Москвы о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения.
Кассационная инстанция напомнила, что уменьшение общего имущества должно происходить с согласия всех собственников, поэтому обстоятельством, имеющим значение для разрешения спора, является факт согласия всех собственников помещений многоквартирного дома, в том числе административных истцов, на проведение перечисленных работ.
Суды это толком не проверили, но сослались на протокол 2018 года, из содержания которого следует, что в собрании участвовали не все собственники.
Более того, судебные инстанции проигнорировали, что ранее перепланировщик проиграл суд по иску к МЖИ о признании нежилого помещения предназначенным для самостоятельного использования, сохранении нежилого помещения в переустроенном и перепланированном состоянии, возложении обязанности оформить акт о завершенном переустройстве. Проиграл он и спор с Росреестром, который упирался в отказе регистрации договора аренды помещения из общего имущества для устройства второго уровня квартиры. Этими судебными актами уже было установлено отсутствие согласия всех собственников на изменение объема принадлежащего им имущества.
Также суд отклонил доводы о пропуске срока давности.
“В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт получения административными истцами копии акта Мосжилинспекции от 10 января 2018 года, а их утверждение о том, что они обратились в суд сразу после того, как узнали о составлении названного акта, какими-либо доказательствами не опровергнуто” (кассационное определение Второго КСОЮ № 88а-6247/2024).
Иллюстратор — Игнат Ефанов, автор проекта "Енот&ко".
Собственникам из Москвы пришлось оспаривать акт Мосжилинспекции о завершенном переустройстве и перепланировке помещения соседа. Они, в отличие от надзорного органа, не считали действия перепланировщика законными.
Обоснование иска: в 2018 году МЖИ приняла работы, выполненные собственником квартиры без согласования. В частности, сосед устроил проём круглого сечения 1700 мм в перекрытии между 25 этажом, на котором расположена его квартира, и техническим этажом, с обрамлением и установкой винтовой лестницы. Однако демонтаж любой строительной конструкции, предусмотренной проектной документацией на МКД и входящей в состав общего имущества собственников, является уменьшением этого самого имущества, а потому требует согласие 100% собственников помещений, которое отсутствует.
Кассационный суд удовлетворил жалобу истцов и вернул дело на новое рассмотрение.
Он установил, что технический этаж представляет собой полноценные помещения высотой 2.65 метра, в отдельных местах которого размещено техническое оборудование, коммуникации и технические помещения. В период с 2005 по 2006 годы собственник осуществил перепланировку части технического этажа, расположенного над своей квартирой, создав помещение I (ком. 32-36, общей площадью 94,6 кв. м и ком. 18-20, общей площадью 32,1 кв. м), соединенное с квартирой винтовой лестницей путем прорубания потолочных перекрытий. Параллельно на техническом этаже выполнено устройство глухих ненесущих перегородок, на несущих конструкциях технического этажа установлены блоки сплит-системы и блоки кондиционеров. То есть квартира фактически превратилась в двухуровневую.
Тем не менее, работы были приняты актом государственной жилищной инспекции г. Москвы о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения.
Кассационная инстанция напомнила, что уменьшение общего имущества должно происходить с согласия всех собственников, поэтому обстоятельством, имеющим значение для разрешения спора, является факт согласия всех собственников помещений многоквартирного дома, в том числе административных истцов, на проведение перечисленных работ.
Суды это толком не проверили, но сослались на протокол 2018 года, из содержания которого следует, что в собрании участвовали не все собственники.
Более того, судебные инстанции проигнорировали, что ранее перепланировщик проиграл суд по иску к МЖИ о признании нежилого помещения предназначенным для самостоятельного использования, сохранении нежилого помещения в переустроенном и перепланированном состоянии, возложении обязанности оформить акт о завершенном переустройстве. Проиграл он и спор с Росреестром, который упирался в отказе регистрации договора аренды помещения из общего имущества для устройства второго уровня квартиры. Этими судебными актами уже было установлено отсутствие согласия всех собственников на изменение объема принадлежащего им имущества.
Также суд отклонил доводы о пропуске срока давности.
“В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт получения административными истцами копии акта Мосжилинспекции от 10 января 2018 года, а их утверждение о том, что они обратились в суд сразу после того, как узнали о составлении названного акта, какими-либо доказательствами не опровергнуто” (кассационное определение Второго КСОЮ № 88а-6247/2024).
Иллюстратор — Игнат Ефанов, автор проекта "Енот&ко".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ЖКХ Ньюс
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа указал, что счетчик, установленный на сетях, не относящихся к общедомовому имуществу МКД, не может считаться общедомовым.
Такую позицию суд высказал по делу о взыскании задолженности Томской энергосбытовой компанией с управляющей организации.
Энергосбытовая компания насчитала долг на основании прибора учета, установленного на трансформаторной подстанции, не принадлежащей в качестве общего имущества какому-либо дому; при этом доступ туда ограничен - без помощи сетевой организации УО не может добраться к счетчику. Поэтому УО настаивала на неприменимости в расчетах указанного счетчика.
Арбитражный суд Томской области без каких-либо сомнений взыскал всё запрошенное энергосбытовой компанией, а апелляционная инстанция с этим согласилась.
Кассационный суд направил дело № А67-2921/2022 на новое рассмотрение:
— посредством установки ОДПУ должен обеспечиваться полный или исчерпывающий учет всего объёма энергоресурса, поставленного в МКД, с одной стороны – исключающий возможность осуществления потребления, не фиксируемого соответствующим средством измерения, а с другой – не допускающий учет потребления, не относящегося к объему обязательств исполнителя коммунальных услуг;
— закон исключает возможность определения объема, подлежащего оплате потребителями каким-либо иным способом, нежели на основании показаний регистрирующего фактическое потребление прибора учета, установленного на внешней границе стены МКД (пункт 8 Правил № 491), а при его отсутствии – исходя из нормативов потребления;
— таким образом, прибор учета электрической энергии, установленный на сетях, не относящихся к общедомовому имуществу МКД, не может быть отнесен к ОДПУ, следствием чего является необходимость определения количества отпущенного ресурса исходя из норматива потребления коммунальной услуги.
“При обратном подходе возможны ситуации установки приборов учета на любом участке сети, не относящемся к собственности МКД, и определение объема потребления ресурса этим МКД на основании таких учетных данных, что не соответствует целям законодательного регулирования жилищных отношений”.
Суд добавил, что показания счетчика могли быть приняты в ситуации, когда они меньше норматива потребления; в обратном случае собственники (а также управляющая компания, как исполнитель) вправе рассчитывать на применение в расчетах величины норматива потребления.
Иллюстратор — Игнат Ефанов, автор проекта "Енот&ко".
Он обращает внимание, что практика по указанному вопросу противоречива. Пример противоположной позиции можно почитать в деле № А40-82432/2020.
Такую позицию суд высказал по делу о взыскании задолженности Томской энергосбытовой компанией с управляющей организации.
Энергосбытовая компания насчитала долг на основании прибора учета, установленного на трансформаторной подстанции, не принадлежащей в качестве общего имущества какому-либо дому; при этом доступ туда ограничен - без помощи сетевой организации УО не может добраться к счетчику. Поэтому УО настаивала на неприменимости в расчетах указанного счетчика.
Арбитражный суд Томской области без каких-либо сомнений взыскал всё запрошенное энергосбытовой компанией, а апелляционная инстанция с этим согласилась.
Кассационный суд направил дело № А67-2921/2022 на новое рассмотрение:
— посредством установки ОДПУ должен обеспечиваться полный или исчерпывающий учет всего объёма энергоресурса, поставленного в МКД, с одной стороны – исключающий возможность осуществления потребления, не фиксируемого соответствующим средством измерения, а с другой – не допускающий учет потребления, не относящегося к объему обязательств исполнителя коммунальных услуг;
— закон исключает возможность определения объема, подлежащего оплате потребителями каким-либо иным способом, нежели на основании показаний регистрирующего фактическое потребление прибора учета, установленного на внешней границе стены МКД (пункт 8 Правил № 491), а при его отсутствии – исходя из нормативов потребления;
— таким образом, прибор учета электрической энергии, установленный на сетях, не относящихся к общедомовому имуществу МКД, не может быть отнесен к ОДПУ, следствием чего является необходимость определения количества отпущенного ресурса исходя из норматива потребления коммунальной услуги.
“При обратном подходе возможны ситуации установки приборов учета на любом участке сети, не относящемся к собственности МКД, и определение объема потребления ресурса этим МКД на основании таких учетных данных, что не соответствует целям законодательного регулирования жилищных отношений”.
Суд добавил, что показания счетчика могли быть приняты в ситуации, когда они меньше норматива потребления; в обратном случае собственники (а также управляющая компания, как исполнитель) вправе рассчитывать на применение в расчетах величины норматива потребления.
Иллюстратор — Игнат Ефанов, автор проекта "Енот&ко".
Он обращает внимание, что практика по указанному вопросу противоречива. Пример противоположной позиции можно почитать в деле № А40-82432/2020.
По уже сложившейся традиции публикую картинку из грядущего обзора практики от Lex Energética
Forwarded from ЖКХ Ньюс
Ставропольской управляющей организации ООО УК «Диалог» удалось добиться направления на новое рассмотрение дела об административном правонарушении, где ее сначала наказали на 150 000 р. за грубое нарушение лицензионных требований.
Поводом для возникновения дела об административном правонарушении послужило то, что собственник квартиры не мог подать заявку в аварийно-диспетчерскую службу по вопросу составления акта о некачественной горячей воде. Он дважды не мог дозвониться по номеру телефона аварийно-диспетчерской службы. В представленных управляющей организацией документах о поступающих в аварийно-диспетчерскую службу заявках информации о звонке гражданина не оказалось.
Однако для повседневного контроля за работой внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, выполнения заявок собственников и пользователей помещений об устранении их неисправностей и повреждений, а также принятия оперативных мер по обеспечению безопасности граждан управляющая компания обязана организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание в многоквартирном доме (пункты 13, 17 Правил осуществления деятельности по управлению МКД № 416).
Мировой суд, назначая наказание, согласился с ГЖИ, а районный суд поддержал мирового судью.
Они посчитали достаточными доказательствами нарушения выписку из журнала сотового телефона, в котором зафиксированы два исходящих вызова на номер аварийно-диспетчерской службы, а также сведения из журнала АДС, в котором отсутствует информация об этих заявках.
Кассационному суду этого оказалось мало, так как, кроме факта нарушения, нужно установить еще и время его совершения для проверки срока давности привлечения к ответственности.
«Из приобщенной к материалам дела выписки о звонках не представляется возможным определить, что звонок исходил от собственника квартиры, который потом обратился в государственную жилищную инспекцию с жалобой на бездействие общества. Из учетной карточки обращения в государственную жилищную инспекцию также нельзя определить, когда он обращался к обществу о некачественном предоставлении услуг, и телефон срабатывал на автоответчик».
Чтобы установить, когда и кто именно звонил и правильно ли он набрал номер, кассационный суд направил дело на новое апелляционное рассмотрение.
Иллюстратор — Игнат Ефанов, автор проекта "Енот&ко".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Lex Energética (Михаил Н.)
Обзор практики_ май.pdf
1.6 MB
Коллеги, привет!
Вашему вниманию судебная практика для компаний ТЭК и ЖКХ за май 2024 года:
➡️ разобрали внимание важным тезисам из двух обзоров практик Верховного Суда РФ,
➡️ написали про разноску платежей по единому платёжному документу,
➡️ уделили внимание ключевой практике по нарушению учёта энергоресурса,
➡️ затронули вопросы перехода на прямые договоры с РСО,
➡️ и другие практики, которые будут полезны для правовых служб и бизнеса компаний ТЭК и ЖКХ.
❗️В составлении документа нам помогал Игнат Ефанов (эксперт и автор юридических работ по антимонопольному праву). Игнат дополнил аналитический документ тематическими иллюстрациями из своего проекта "Енот&ко" и теперь документ можно приятно смотреть.
Команда Lex Energética выражает признательность профессиональному сообществу за тиражирование аналитики от Lex Energética:
Энергетическая гостиная
EnergyToday
ЖКХ
Правовые аспекты энергоснабжения
В энергетике
Енот&ко
СоветБезРынка
Дайджест ТЭК
Вашему вниманию судебная практика для компаний ТЭК и ЖКХ за май 2024 года:
❗️В составлении документа нам помогал Игнат Ефанов (эксперт и автор юридических работ по антимонопольному праву). Игнат дополнил аналитический документ тематическими иллюстрациями из своего проекта "Енот&ко" и теперь документ можно приятно смотреть.
Команда Lex Energética выражает признательность профессиональному сообществу за тиражирование аналитики от Lex Energética:
Энергетическая гостиная
EnergyToday
ЖКХ
Правовые аспекты энергоснабжения
В энергетике
Енот&ко
СоветБезРынка
Дайджест ТЭК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ЖКХ Ньюс
Одна из УО Республики Ингушетии обратилась в суд, чтобы взыскать с троих собственников задолженность по оплате услуг за содержание жилого помещения. Правда, обосновать свои требования не смогла и дело проиграла.
Суды выяснили:
— УО ненадлежащим образом содержала общедомовое имущество, в рамках нескольких дел привлекалась к ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ с назначением административного штрафа. В ноябре 2021 г. решением арбитражного суда по делу № А18 – 4055/2021 лицензия УО на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД была аннулирована.
Арбитражный суд установил, что УО «систематически не исполняет требования жилищного законодательства РФ, допуская нарушение лицензионных требований, а также прав и законных интересов собственников помещений».
— УО не доказала оказание каких-либо услуг по управлению МКД (выполнения работ, их оплаты), а также предъявление ответчикам требований о внесении платы за содержание и ремонт жилого помещения.
При таких обстоятельствах суды трех инстанций не нашли оснований для удовлетворения исковых требований (определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции № 88 – 4380/2024).
Иллюстратор — Игнат Ефанов, автор проекта "Енот&ко".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ЖКХ Ньюс
Третий кассационный суд общей юрисдикции указал: «суд обязан разрешить дело по тому иску, который предъявлен, исходя из его предмета и основания, возражений ответчика относительно иска». То есть, при рассмотрении дела не обойтись без учета обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование своих требований.
Житель г. Санкт-Петербурга (Ш.) обратился в суд, чтобы взыскать с управляющей организации компенсацию морального вреда — 100 000 рублей и материальный ущерб — 27 987 рублей.
Мотивировал свои требования тем, что УО ненадлежащим образом содержит общедомовое имущество, не ремонтирует места общего пользования. Это приводит к нарушению прав Ш. как собственника, а также материальным потерям — истец за свой счет покрасил коридор, где расположена его квартира. Кроме того, из-за душевных переживаний страдает здоровье Ш.
Суды первой и апелляционной инстанций в иске отказали.
Несение расходов на косметический ремонт (покраску) коридора, а также необходимость его проведения Ш. не доказал. Причинно-следственную связь между действиями/бездействием УО и ухудшением здоровья истца суды не усмотрели.
Также апелляционный суд отметил: в соответствии с жилищным законодательством, использование общего имущества МКД, равно как и принятие решения о его ремонте, входит в компетенцию общего собрания собственников этого дома.
Третий КСОЮ направил дело на новое рассмотрение (определение № 88 – 11498/2024).
Обосновывая требование о компенсации морального вреда, Ш. ссылался на ненадлежащее оказание услуг по управлению МКД и нарушение своих прав как потребителя. Более того, в исковом заявлении, уточнении к нему и письменных пояснениях Ш. конкретизировал услуги, которые, по его мнению, УО оказывает ненадлежащим образом. Однако соответствующие основания исковых требований суды оставили без внимания, «ограничившись суждениями относительно отсутствия факта причинения вреда здоровью истца».
«Суды допустили формальный подход к рассмотрению настоящего дела, что привело к нарушению задач и смысла гражданского судопроизводства, установленных статьей 2 ГПК РФ, и права истца на справедливую, компетентную, полную и эффективную судебную защиту, гарантированную каждому частью первой статьи 46 Конституции Российской Федерации».
Иллюстратор — Игнат Ефанов, автор проекта "Енот&ко".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ЖКХ Ньюс
Собственники, имеющие выход из квартир на крышу МКД, обустроили там террасы — установили навесы, высадили кустарники, разместили качели и другие «уютные» мелочи. Получив предписание от ГЖИ Московской области, управляющая организация потребовала от них убрать с крыши всё лишнее или представить документы о правомерности произведенных работ.
Ничего не добившись, обратилась в суд с исками о демонтаже навесов и приведении крыши в первоначальное состояние. Главный аргумент УО: ответчики использовали общее имущество МКД без согласования с другими собственниками.
Спор с собственником А.
По результатам судебной экспертизы выяснилось, что навес соответствует градостроительным, строительным нормам и правилам. Вот только одна из частей его кровли опирается на несущие конструкции наружной стены МКД, а согласия собственников МКД на использование общедомового имущества нет.
В судебном заседании эксперт уточнил: нарушение можно устранить, если выполнить опирание кровли на стойки. Изучив представленные А. фотографии, он пояснил, что в настоящее время кровля навеса опирается на новую поперечную конструкцию.
Ответчик также представил суду техническое заключение, из которого него следует:
— наружные и внутренние стены квартиры находятся в «работоспособном состоянии»;
— «дефектов, влияющих на несущую способность и эксплуатационные качества стен, не выявлено»;
— согласно технической документации, терраса входит в общую площадь квартиры А. с коэффициентом 0,3;
— по результатам проведенных работ не требовалось вносить какие-либо изменения в техпаспорт жилого помещения.
В итоге суд первой инстанции посчитал: раз навес теперь опирается не на общедомовое имущество, а на конструкцию принадлежащей А. террасы, то оснований для удовлетворения иска нет.
Апелляционный суд решил иначе и удовлетворил заявленные УО требования. Обязал А. демонтировать навес и после этого восстановить первоначальный вид крыши, фасада МКД. Исходил из того, что ответчик изменил фасад МКД, а также без согласования с другими собственниками произвел реконструкцию с уменьшением общедомового имущества (торцевой стены, к которой примыкает кровля навеса). Проектной документацией не предусмотрено наличие навеса на террасе.
Первый кассационный суд общей юрисдикции это решение отменил и направил дело на новое рассмотрение (определение № 88 – 5846/2024).
Квартира изначально предусматривала наличие террасы и с ней была реализована застройщиком. Устройство навеса — это улучшение бытовых условий собственника. Кроме того, А. доказал, что общее имущество МКД при этом «конструктивно не задействовано». К несущим и ограждающим конструкциям МКД элементы навеса не крепятся.
Спор с жильцами Н.
Спор аналогичный. Терраса входит в общую площадь квартиры с коэффициентом 0,3. Ответчики также представили положительное техническое заключение о допустимости и безопасности произведенных работ, а суд назначил проведение экспертизы.
Правда, в этом случае эксперт установил: навес опирается на террасу, не крепится к несущим и ограждающим конструкциям МКД, но на полиуретановой пене примыкает к торцевой стене дома.
Суд первой инстанции решил, что при таких обстоятельствах оснований для удовлетворения иска нет. К стенам МКД спорная конструкция не крепится, на общедомовой крыше имущества ответчиков нет, дачные качели и кустарники находятся в пределах террасы, а керамическая плитка уложена застройщиком.
Апелляционный суд посчитал иначе и удовлетворил требования УО: обязал демонтировать навес и керамическую плитку за территорией террасы, освободить крышу от посторонних предметов и восстановить ее первоначальный вид. Причины те же, что и в случае с собственником А.: всё непроектно и самовольно.
Кассационный суд это решение отменил и направил дело на новое рассмотрение.
На этот раз апелляционный суд оставил жалобу УО без удовлетворения. Устояло это решение и в Первом КСОЮ (определение № 88 – 15265/2024).
Иллюстратор — Игнат Ефанов, автор проекта "Енот&ко".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ЖКХ Ньюс
В Санкт-Петербурге собственники МКД, находящегося под управлением ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района», за свой счет установили на придомовой территории металлические ворота с системой контроля доступа (СКД).
На ОСС были приняты решения:
— включить ворота и СКД в состав общедомового имущества;
— передать ворота на обслуживание УК для дальнейшего заключения ею договора со специализированным подрядчиком и выставления в квитанции дополнительной платы за обслуживание ворот.
Председатель совета МКД (Е.) направила протокол ОСС в УК, и тут выяснилось, что обслуживать ворота и СКД компания не желает. Решение ОСС принималось без участия представителей УК и без учета ее мнения. Управляющая организация предложила собственникам самостоятельно найти подрядчика и заключить с ним договор.
Е. решила, что отказ УК незаконен, поскольку:
— ворота и СКД размещены на земельном участке, являющемся общедомовой собственностью, и решением ОСС также включены в состав общего имущества;
— УК обязана исполнять решения ОСС.
С этими доводами Е. обратилась в суд и просила обязать УК:
— заключить дополнительное соглашение к договору управления, дополнив перечень общего имущества воротами и СКД;
— принять данное имущество на техническое обслуживание с включением в квитанции соответствующей платы.
Однако суды трех инстанций не нашли оснований для удовлетворения иска (определение 3 КСОЮ по делу № 88 – 11571/2024):
— В приложениях к действующим договорам управления МКД ворота и СКД не значатся.
— Изменить состав общего имущества в договоре управления МКД возможно только по решению ОСС и с согласия УК (ст. 450 ГК РФ, ч. 3 ст. 162 ЖК РФ).
— УК не обязана исполнять решение ОСС о содержании ворот и СКД, поскольку это решение противоречит свободе договора и недопустимости понуждения в одностороннем порядке к изменению его условий (ст. 421 ГК РФ).
— Собственники не могут принять решение только об обслуживании УК дополнительного имущества без одновременного решения вопроса о стоимости такого обслуживания, с учетом предложений УК. Иной подход также противоречит свободе договора и может повлечь убытки УК.
Иллюстратор — Игнат Ефанов, автор проекта "Енот&ко".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ЖКХ Ньюс
Гражданка Ф. обратилась в Госжилинспекцию Новгородской области по поводу обязания УО открыть продухи в МКД и не нарушать принцип гуманности в отношении домашних животных (кошек), предусмотренный Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными».
В ходе выездного обследования Госжилинспекция выяснила: все продухи в цокольной части МКД действительно закрыты, хоть и не наглухо, но жалюзийными решетками. Решив, что это нарушает требование пп. «в» п. 11 Правил содержания общего имущества в МКД № 491, инспекция выдала УО предостережение с требованием открыть один продух.
Суды двух инстанций выданное предостережение признали недействительным и обязали Госжилинспекцию его отменить (постановление по делу № А44-115/2024).
Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда № 170, подвальные помещения должны быть сухими и чистыми, иметь освещение и вентиляцию (п. 4.1.3, 4.1.4).
УО обязана обеспечивать температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций, водопроводных и канализационных труб (п. 3.4.1, 5.8.3).
И для этого предусмотрено применение специальных мер. В том числе «постоянное поддержание в открытом состоянии в течение всего календарного года одного продуха помещений подвалов и технических подполий, входящих в состав общего имущества, в случае наличия продухов в таких помещениях» (пп. «в» п. 11 Правил № 491).
При этом благоприятные условия проживания в МКД, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, недопущение захламления и загрязнения общедомового имущества обеспечиваются в том числе защитой подвальных помещений и технических подполий от проникновения животных — грызунов, кошек, собак (п. 3.4.1 Правил № 170).
Для этого действующими нормами предусмотрено наличие на продухах сеток с размером ячеек 0,5 см или жалюзийных решеток (п. 3.4.7, 4.1.4 Правил № 170).
Именно такие решетки обнаружила Госжилинспекция в МКД. И при рассмотрении дела не доказала, что при их наличии не соблюдается надлежащий температурно-влажностный режим в подвальном помещении.
Иллюстратор — Игнат Ефанов, автор проекта "Енот&ко".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM